Недействительность завещания

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Января 2013 в 15:01, дипломная работа

Описание работы

Актуальность темы исследования. В рамках гражданского судопроизводства рассматривается и разрешается широкий круг дел, многие из которых обладают ярко выраженной спецификой. Концепция действующего ГПК РФ не предполагает детальную нормативную регламентацию порядка производства в судах общей юрисдикции по отдельным категориям гражданских дел. Однако отсутствие специальных процессуальных норм зачастую порождает неединообразие судебной практики, неверное применение норм материального права. Дела о недействительности завещания традиционно являются одной из наиболее сложных категорий гражданских дел. Стимулом и основанием для увеличения числа случаев изменения наследодателем нормативно установленного порядка преемства в его правах и обязанностях посредством совершения завещания являются следующие позитивные изменения в области нормативной регламентации наследственных отношений.

Содержание работы

Введение………………………………………………………………………….. 3
Глава 1. Правовая природа гражданских дел о недействительности завещания………………………………………………………………………...13
1.1. Понятие, сущность и характерные черты судебных споров по гражданским делам о недействительности завещания………………………..13
1.2. Понятие, элементы и классификация исков………………………………22
1.3. Иск о недействительности ничтожного и (или) оспоримого завещания..26

Глава 2. Основания признания завещания недействительным……………….38
2.1. Недействительность завещания с пороками субъектного состава………38
2.2. Недействительность завещания с пороками воли………………………...48
2.3. Недействительность завещания с пороками содержания………………..59
2.4. Недействительность завещания с пороками формы……………………...79

Глава 3. Порядок и последствия признания завещания недействительным..87
3.1. Порядок признания завещания недействительным………………………87
3.2. Последствия признания завещания недействительным……………….…92

Заключение……………………………………………………………………..100

Библиография…………………………………………………………………..105

Файлы: 1 файл

diplom (1).docx

— 214.33 Кб (Скачать файл)

Как известно, сделка, совершенная  лицом, хотя и не признанным судом  недееспособным, но находившимся в  момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими, может быть признана судом недействительной по иску лиц, чьи права или охраняемые законом интересы нарушены в результате совершения этой сделки (ст. 177 ГК).

Оспаривание по этому основанию - явление распространенное, психическое  состояние наследодателя на момент совершения завещания может быть определено при возникновении спора  лишь посредством посмертной судебно-психиатрической  экспертизы, но эксперты часто дают лишь вероятностный ответ о том, мог ли наследодатель в момент составления завещания понимать значение своих действий и руководить ими.

Вопрос о значении экспертизы для решения вопроса о действительности завещания обсуждался в Определении Верховного Суда РФ по делу № 5-В10-23. В этом споре суд в одном акте сделал вывод о недействительности доверенности и действительности завещания, причем обе сделки были совершены одним лицом. Важным является то, что, оценивая заключение судебно-психиатрической экспертизы, где констатировалось, что «с наибольшей долей вероятности можно предполагать», что завещатель не мог понимать значение своих действий и руководить ими при составлении завещания, Верховный Суд РФ не поддержал позицию суда первой инстанции, отклонившего это заключение как имеющее предположительный характер, Верховный Суд РФ посчитал, что суд первой инстанции необоснованно не назначил комплексную психолого-психиатрическую экспертизу для получения вывода, имеющего категорический характер.

«По данному делу юридически значимым и подлежащим доказыванию  является выяснение вопроса, могла  ли А. на момент составления завещания  отдавать отчет своим действиям  и руководить ими. Именно от выяснения  данного обстоятельства зависит  решение об отказе или удовлетворении иска о признании завещания недействительным. Однако суд, рассматривая дело, данное обстоятельство, имеющее существенное значение для правильного разрешения спора, не установил и условий  для его установления не создал»1.

Завещание, оспариваемое по ст. 177 ГК, является оспоримым.

Обобщение судебной практики Свердловского областного суда и  Челябинского областного суда по вопросу  оценки вероятностного заключения посмертной судебно-психиатрической экспертизы, а также заключения эксперта о  невозможности дать ответ на вопрос о том, мог ли завещатель при составлении  завещания понимать значение своих  действий и руководить ими, показывает: суды, в сущности, исходят из презумпции дееспособности завещателя. Так, по одному из дел представленные доказательства свидетельствовали о наличии  у завещателя психического заболевания, но из заключения судебно-психиатрической  экспертизы следовало, что ввиду  противоречия в свидетельских показаниях и медицинской документации дать ответ, в каком состоянии находилась завещательница в исследуемый период и могла ли она понимать значение своих действий и руководить ими, не представлялось возможным. Эксперт, опрошенный в ходе судебного заседания, показал, что установить тяжесть  заболевания, которым страдал наследодатель, невозможно. Суд сделал вывод о  действительности завещания (Определение  Челябинского областного суда от 28 января 2010 г. по делу № 33-806/2010).

По другому делу суд, исследовав многочисленные и противоречивые доказательства, касавшиеся способности наследодателя  понимать значение своих действий и  руководить ими, счел недостаточным  заключение экспертизы об отсутствии у наследодателя такой способности  и направил дело на повторное рассмотрение (Определение Свердловского областного суда от 14 августа 2008 г. по делу № 33-6434/2008).

Обращаясь к иным основаниям признания завещания недействительным, следует рассмотреть проблему несоблюдения требований ст. 1125 ГК.

Завещание является недействительным, если не соблюдены требования к 

форме завещания. К числу  распространенных причин недействительности завещания относятся следующие:

______________________________________________________________

1Официальный сайт Верховного Суда РФ. URL: http://www.vsrf.ru (дата обращения: 13 мая 2011 г.).

1. Завещание записано  со слов завещателя нотариусом, но прочитано не завещателем,  а нотариусом и в тексте  завещания, в противоречие с  требованиями п. 2 ст. 1125 ГК, не сделана надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог прочитать завещание лично.

2. Завещание подписано  рукоприкладчиком, но в завещании  не указаны причины, по которым  завещатель не смог подписать  собственноручно, или не указаны  фамилия, имя, отчество и место  жительства гражданина, подписавшего  завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого  гражданина, что противоречит п. 3 ст. 1125 ГК.

Применительно к подписи  рукоприкладчика имеется несколько  вопросов-уточнений. Что если причина, по которой завещатель не мог собственноручно  подписать завещание, указана в  завещании, но указана неточно?

Судебная коллегия по гражданским  делам Челябинского областного суда сделала вывод о том, что такое  нарушение не является существенным и не может служить основанием признания завещания недействительным, поскольку соблюдены иные правила  оформления завещания и допущенные нарушения не позволяют сомневаться  в действительности волеизъявления завещателя (Определение Челябинского областного суда от 25 июня 2010 г. по делу № 33-5279/2010).

При подписании завещания  рукоприкладчиком особенно значимым является требование п. 2 ст.1125 ГК о том, что завещание должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Очень уязвимыми и сомнительными видятся такие завещания, которые не подписаны завещателем лично и не прочитаны завещателем лично в силу состояния завещателя. Такое сочетание (рукоприкладчик и чтение завещания вслух нотариусом) не исключает ст.1125 ГК. Это умолчание вряд ли случайно. Но видится целесообразным присутствие свидетеля при составлении таких завещаний, которые, во-первых, оглашаются нотариусом из-за того, что по причине болезни завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, а во-вторых, подписываются рукоприкладчиком.

Всякий раз при возникновении  спора причины, по которым завещатель не мог подписать завещание лично, подлежат самому внимательному исследованию для выяснения вопроса о том, не лишала ли болезнь, препятствовавшая подписанию завещания, завещателя возможности  выразить свою волю по распоряжению своим  имуществом на случай смерти.

Так, по одному из дел опрошенный в судебном заседании рукоприкладчик пояснил, что подписал завещание  вместо наследодателя, завещатель при  нем ничего не произносила, не двигалась, завещателя никто ни о чем не спрашивал, и он не отвечал, текст завещания  не оглашался. В данном случае воля, направленная на распоряжение имуществом на случай смерти, вообще не была выражена. Поэтому естественным и верным является вывод суда о ничтожности завещания (Определение Челябинского областного суда от 21 апреля 2011 г. по делу № 33-4308/2011).

3. Еще одной распространенной  причиной недействительности завещания  является присутствие при подписании  завещания в качестве свидетеля  лица, чьи имущественные притязания  основаны на этом завещании;  или же, в противоречие с п. 4 ст. 1125 ГК, в завещании не указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность.

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения  порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание  волеизъявления завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК).

Вряд ли можно полностью  согласиться с прослеживаемой по ряду судебных актов позицией, согласно которой исправления в завещании  не влияют на действительность завещания.

Например, по одному из дел  суд указал буквально следующее: доводы кассационной жалобы о том, что  оспариваемое завещание является недействительной сделкой, так как в нем имеются  исправления, основанием для признания  завещания недействительной сделкой  не являются... Данные исправления не влияют на волю наследодателя завещать свое имущество, поскольку никем  из допрошенных судом в качестве свидетелей лиц не указывалось на то, что завещатель не желал завещать имущество ответчице (Определение  Челябинского областного суда от 14 марта 2011 г. по делу № 33-2744/2011).

С данным подходом сложно согласиться, прежде всего, потому, что свидетельские  показания, касающиеся намерения наследодателя, были использованы судом для толкования завещания и при решении вопроса  о действительности завещания. С  таким подходом сложно согласиться; знание о воле наследодателя может  быть получено только из текста завещания, между тем по приведенному выше делу суд даже не дал оценки доводу кассатора  о том, что вследствие исправлений  в завещании неясно, какой именно частью жилого помещения намерен  был распорядиться завещатель (Определение  Челябинского областного суда от 14 марта 2011 г. по делу № 33-2744/2011).

Статья 1132 ГК, определяя правила толкования завещания, не случайно ограничивает нотариуса, исполнителя завещания и суд в источниках толкования. При выяснении воли наследодателя принимается, во внимание только текст завещания и никакие иные доказательства, свидетельские показания, иные доказательства, помимо текста завещания при выявлении воли наследодателя во внимание быть приняты, не могут. Это особенно заметно при сопоставлении закрепленных в ст. 1132 ГК правил толкования завещания с правилами толкования договора (ст. 431 ГК). «При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя». «При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение сторон» (ст. 431 ГК).

Как видно из такого сопоставления, приоритет всегда отдается буквальному  толкованию условий сделки, при неясности  условия оно сопоставляется с  другими положениями и текстом  сделки в целом. Но если и такое  толкование не позволяет определить смысл и содержание волеизъявления, волю сторон договора можно устанавливать, толкуя доказательства, касающиеся заключения договора и исполнения обязательства; завещание, же следует признавать недействительным.

В приведенном выше деле исправления касались объекта завещательного распоряжения; вряд ли можно согласиться  с тем, что суд посредством  свидетельских показаний компенсировал  этот недостаток завещательного распоряжения.

Итак, оспаривание завещания  инициируется обычно лицом, принадлежащим  к числу наследников по закону; наиболее часто завещание оспаривается по причине порока формы (что влечет ничтожность завещания) или в  связи с неспособностью завещателя понимать значение своих действий или  руководить ими (ст.177 ГК, что влечет оспоримость завещания, - суд вправе признать такое завещание недействительным).

Раздел 5 Гражданского кодекса РФ называет целый ряд сделок, предпосылками, совершения которых является право на наследство. Определяя такие сделки, законодатель всякий раз указывает, что они могут быть совершены наследником по закону или по завещанию. Это принятие наследства (ст. 1152 ГК), отказ от наследства (ст. 1157 ГК). Соглашаясь с авторами, считающими субъективное право принять наследство правообразовательным правомочием1, следует признать, что принятие наследства направлено на реализацию правообразовательного правомочия, отказ же от наследства представляет собой частный случай отказа от права.

     Если наследник был призван к наследованию на основании завещания, признанного недействительным, правообразовательное правомочие ___________________________

1См.: Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования // Антология уральской цивилистики. 1925 - 1989: Сб. статей. М., 2001. С. 63.

изначально отсутствовало. Поскольку отсутствующее право  не может быть осуществлено и от отсутствующего права нельзя отказаться, принятие наследства и отказ от наследства становятся недействительными сделками в случае признания завещания  недействительным.

Однако, если лицо имело право  наследовать на основании другого, действительного завещания или  в качестве наследника по закону, сделка действительна в той части, в  какой она касалась действительно  существующего права.

Далее, из текста ст. 1165 ГК следует, что соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство (п. 2 ст. 1165 ГК).

В комментариях данный запрет объясняют «особенностями правового режима недвижимости и стремлением максимально защитить интересы наследников, которые по тем или иным причинам не вступили в наследство»1.

Соглашаясь с этим выводом, следует также отметить, что соглашение о разделе наследства является частным  случаем соглашения о разделе  имущества, находящегося в общей  собственности (ст. 252 ГК), а разделить можно лишь то имущество, которое уже приобретено собственниками.

Понимая под распорядительной сделкой, вслед за германскими юристами, сделку, непосредственно влекущую переход, обременение, прекращение права2, можно сделать вывод о том, что соглашение о разделе наследства представляет собой распорядительную сделку; следовательно, при отсутствии права, которым можно распорядиться, такая сделка является недействительной (ст. 168, 252, 1165 ГК). Недействительность завещания влечет недействительность соглашения о разделе наследства за исключением тех случаев, когда наследники распоряжались действительно принадлежащими им правами, но эти права возникли на основании другого завещания или в результате принятия наследства в качестве наследников по закону.

Информация о работе Недействительность завещания