Особенности заключения внешнеэкономических сделок

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Апреля 2012 в 18:09, курсовая работа

Описание работы

За последнее время внешнеэкономическая деятельность набрала обороты и стала разнообразна и многопланова. Субъектный состав этой деятельности значительно вырос, в сравнении с предыдущими годами. А, следовательно, удельный вес внешнеэкономической деятельности по сравнению с внутриэко-номической тоже вырос. Это говорит о том, что всестороннее изучение ВЭД на данном этапе необходимо. В частности, необходимо изучение ВЭД с правовой точки зрения.

Внешнеэкономическая деятельность многопланова, и, безусловно, полез-на. Но, как и любая общественная деятельность, она подлежит правовому регу-лированию.

Файлы: 1 файл

дипломная работа экономика.docx

— 83.56 Кб (Скачать файл)

 

Сделки с пороком содержания. Они признаются недействительными  вследствие расхождения условий  сделки с требованиями закона и иных право-вых актов.

 

Одним из видов недействительной сделки вследствие порока содержания необходимо назвать сделки, совершаемые  с целью, заведомо противной осно-вам  правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК), а также мнимые и притвор-ные  сделки (ст. 180 ГК).

 

Сделки, совершаемые с  целью заведомо противной основам  правопоряд-ка и нравственности, представляют собой сделки, в противоправном содержа-нии  которых усматривается еще и  неправомерная цель. Таким образом, при ус-тановлении противоправности условий сделки, она будет признана недействи-тельной. Но при усмотрении в ее содержании еще и цели, направленной против основ правопорядка и нравственности, наступают более жесткие последствия, предусмотренные законом - взыскание  всего полученного в доход  государст-ва1.

 

Мнимые и притворные сделки - сделки с отсутствием основания, т.е. то-го типового юридического результата, который должен был бы иметь место  в действительной сделке. Такие сделки совершаются для вида, с целью  создания видимости правовых последствий, не желающих наступления в действительно-сти. Например, пытаясь избежать конфискаций, гражданин оформляет договор  дарения на своего родственника.

 

 

 Недействительные сделки. Порядок и последствия признания  сделок недействительными

 

 

Заключенные сделки, имеющие  порок какого либо из элементов, не мо-гут породить юридических последствий.

 

В зависимости от того, требуется  ли для признания сделки недействи-тельной  решение суда, сделки подразделяются на оспоримые и ничтожные (ст. 166 ГК).

 

По общему правилу, все  сделки, имеющие порок того или  иного элемен-та, признаются ничтожными, а оспоримыми только сделки, предусмотренные  законом (ст. 168 ГК).

 

Для оспариваемых сделок характерно доказывание факта, имеющего зна-чение  для действительности сделки. Ничтожная  сделка - недействительна из-начально, вследствие серьезного порока ее элементов. Этот порок настолько очевиден, что  не требуется установления данного  факта судом или иным орга-ном. Поэтому, любой орган, организация, гражданин при установлении пороч-ности  элементов сделки вправе требовать  применения последствий недействи-тельности  ничтожной сделки.

 

Иногда недействительной может оказаться не вся сделка в целом, а лишь одно из ее условий. Закон предусматривает на этот случай то, что недействи-тельность сделки не портит всю сделку, если можно  предположить, что сделка была бы совершена  и без включения ее недействительной части (ст. 180 ГК).

 

Независимо то того, является сделка ничтожной или оспариваемой, она становится предметом судебного  разбирательства для решения  вопроса об объ-явлении недействительной или оспариваемой сделки, а также  о применении последствий недействительности ничтожной сделки в случае ее исполнения.

 

В ряде случаев закон предусматривает  возможность реанимации ничтож-ной  сделки. Например, сделки, совершенные  гражданами, признанными судом недееспособными, а также несовершеннолетними, которые  не достигли 14 лет (п. 2 ст. 171 и п. 2 ст. 172 ГК), сделки, не обличенные в требуемую  законом форму или не прошедшие  государственную регистрацию (п.п. 2, 3 ст. 165 ГК), могут быть признаны действительными.

 

Для признания оспоримой  сделки недействительной и о применении по-следствий недействительности сделки (как оспоримой, так и ничтожной), воз-можно обращение в суд, но в пределах сроков исковой давности.

 

Законодатель устанавливает  различные сроки исковой давности для не-действительных сделок.

 

Так, оспариваемая сделка может  быть признана судом недействительной в течение одного года с того дня, когда лицо узнало или должно было узнать об обстоятельствах, являющихся основанием недействительности сделки.

 

Для сделок, совершенных под  влиянием насилия или угрозы, закон  уста-навливает специальный порядок  исчисления сроков исковой давности. Для них течение срока начинается с того дня, когда прекратилось действие насилия или угрозы (п.2 ст. 181 ГК).

 

Закон также устанавливает  и срок исковой давности для предъявления требования о применении последствий  недействительности ничтожной сделки. Этот срок превышает общий срок исковой  давности, он равен десяти годам  и исчисляется с того дня, когда  началось исполнение ничтожной сделки.

 

Признание сделок недействительными  связано с устранением всех иму-щественных последствий, которые возникали  в результате их исполнения. Об-щим  правилом является двусторонняя реституция, т.е. возврат сторон в то имущественное  положение, которое имело место  до исполнения недействи-тельности  сделки. Если исполнение возврата а  натуре невозможно, то сторона обязана  возместить стоимость утраченного  имущества, работ, услуг в денеж-ной  форме (ст. 167 ГК).

 

В случае умышленного совершения виновной стороной недействитель-ной  сделки, закон предусматривает санкцию  в виде взыскания полученного  в доход государства. Эта санкция  касается только виновной стороны. Потерпев-шей  стороне возвращается все полученное виновной стороной, либо присужда-ется компенсация при невозможности  возврата в натуре. Виновная сторона  претерпевает такое наказание за совершение сделки под влиянием насилия, обмана, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны  с другой или стечения тяжких обстоятельств (п.2 ст. 179 ГК). В случае вины обеих сторон в совершении противоправной сделки в от-ношении основ правопорядка и нравственности, в доход РФ взыскивается все полученное сторонами, либо причитающееся к исполнению. Если виновна только одна сторона, то виновная обязана возместить другой стороне все полу-ченное по сделке, а причитающееся виновной стороне, взыскивается в доход государства (ст. 169 ГК).

 

По сделкам, в которых  в отношении виновной стороны  предусмотрено взыскание в доход  государства - дополнительным последствием является воз-мещение потерпевшему реального ущерба.

 

Наряду с общими последствиями  недействительности сделок, применя-ются и специальные, в виде обязанности  возместить ущерб, понесенный одной  из сторон вследствие заключения и  исполнения недействительной сделки. Возмещению подлежит лишь реальный ущерб.

 

 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГО- ВЫХ СДЕЛОК

 

 

Понятие, виды и стороны  ВТС

 

 

Основной правовой формой экспортно-импортных внешнеэкономиче-ских операций в Российской Федерации  является внешнеторговый договор (контракт). В современном российском гражданском  законодательстве нет ле-гального определения  внешнеторгового договора, исходя из которого можно было бы в каждом конкретном случае обосновывать внешнеторговый характер непосредственной сделки. Более  того, в Гражданском кодексе РФ отсутствуют также общие нормы, закрепляющие признаки внешнеэкономического договора и систему таких соглашений.

 

По этой причине проблема юридической квалификации сделок в  качестве внешнеторговых для целей  правоприменения (таможенного оформления, льготного налогообложения, валютно-экспортного  регулирования и т.п.) пере-носится  на местный уровень, что в условиях отсутствия единой практики на местах нередко влечет различные подходы  к определению юридической при-роды конкретной сделки и порождает споры  участников внешнеторговой дея-тельности  с органами налоговой полиции, налоговыми инспекциями, таможен-ными органами, службой  валютного экспортного контроля и др1.

 

В ст. 1 Федерального закона от 13 октября 1995 года "О государственном  регулировании внешнеторговой деятельности" содержится определение внеш-неторговой деятельности, базируясь на котором  внешнеторговую сделку (пра-вовую форму  этой деятельности) можно было бы определить как предприни-мательский договор, регулирующий отношения в области  международного обмена товарами, работами, услугами, информацией, результатами интел-лектуальной  деятельности. Однако такое определение, основанное на допу-щенном законодателем отождествлении внешнеэкономической и внешнетор-говой деятельности, на наш взгляд, неоправданно широко. В соответствии с ним к внешнеторговому контракту следует отнести, например, договор подряда (обмен результатами выполненной работы), что противоречит ГК, рассматри-вающему торговую сделку и сделку подряда в качестве самостоятельных дого-ворных типов.

 

Внешнеторговый договор - это вид хозяйственной сделки, то есть со-глашение экономических  агентов, один из которых является резидентом Рос-сийской федерации либо, также, являясь резидентом РФ, имеет за рубежом коммерческую организацию, направленное на установление, изменение  или прекращение гражданских  прав и обязанностей при осуществлении  торговых (экспортных, импортных и  реэкспортных) операций1.

 

Представляется, что он должен включать в себя следующие императив-ные  и факультативные признаки.

 

К императивным признакам, обязательно  отражаемым в каждом внеш-неторговом контракте, относится следующее:

 

1. Нерезидентность одного  из субъектов внешнеторгового  правоотноше-ния - различная государственная  принадлежность экспортера и  импортера ли-бо нахождение в  различных государствах их коммерческих  предприятий, через которые идут  отгрузка, приемка и оплата экспортных  товаров (наличие в субъ-ектном  составе внешнеторгового правоотношения  иностранного либо прирав-ненного  к нему элемента).

 

К иностранным участникам внешнеторговой сделки относятся иностран-ные  лица - субъекты права, легализовавшиеся в установленном законодатель-ством  Российской Федерации порядке и  формах в качестве участников хозяй-ственной деятельности и осуществляющие ее на территории Российской Феде-рации в  соответствии с действующим законодательством:

 

а) организации, гражданская  правосубъектность которых определяется по праву иностранного государства, в котором они учреждены либо на территории которого они осуществляют часть своей уставной деятельности;

 

б) Физические лица - иностранные  граждане, гражданская правосубъект-ность  которых определяется по праву иностранного государства, гражданами либо подданными которого они являются;

 

в) лица без гражданства, гражданская  дееспособность которых определя-ется по праву иностранного государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства.

 

К иностранным участникам внешнеэкономической деятельности также приравниваются выступающие  в хозяйственном обороте на территории России в качестве субъектов гражданских  прав иностранные государства, их админи-стративно-территориальные  единицы и государственные органы; субъекты иностранных федеративных государств; международные организации1.

 

Нерезидентность одного из участников внешнеторгового договора закре-пляется  во вводной части контракта, определяющей стороны договора.

 

2. Использование международных  торговых и иных внешнеэкономиче-ских  обычаев при моделировании содержания  сделки.

 

3. Отражение в разделе  внешнеторгового контракта "Валютная  оговорка" возможность использования  при осуществлении расчетов по  экспортно-импортным операциям валют  иностранных государств либо  оценка в этих ва-лютах обязательств, возникающих из договора.

 

Факультативными признаками внешнеторговой сделки служат следую-щие  особенности внешнеэкономических  торговых отношений, правовой фор-мой  которых является внешнеторговый контракт:

 

а) Признаки, отражающие трансграничный характер внешнеторговых операций (факт пересечения товаром таможенной границы РФ): возникновение за рубежом  России права собственности либо иного титула на имущество, яв-ляющееся объектом импортной сделки; исполнение вне таможенной террито-рии Российской Федерации обязательства, возникающего из договора, либо его элемента;

 

б) Материально-правовой признак - отражаемая в разделе внешнеторго-вого контракта "Применимое право" допустимость применения иностранного и международного права к регулированию отношений, возникающих из дого-вора;

 

в) Процессуально - правовой признак возможность обращения  сторон до-говора к средствам международной  юрисдикции при защите своих нарушен-ных  прав и охраняемых законом интересов (раздел контракта "Арбитражная оговорка").

 

В Российском гражданском  праве, торговом законодательстве большин-ства зарубежных стран, а так же в международном  экономическом праве дого-вор  международной купли-продажи товаров  моделируется как двустороннее консенсуальное соглашение с участием иностранного либо приравненного к нему элемента, совершаемое в простой письменной (по российскому праву) или в устной (по международному частному праву) форме, содержанием которо-го является межгосударственный возмездный эквивалентный обмен  товара на деньги (валюту).

 

Консенсуальность договора означает, что права, обязанности  экспортера и импортера возникают  в тот момент, когда они достигнут  соглашения по всем существенным условиям договора и облекут договоренность в требуемую за-коном форму, а  не в момент реального выполнения каких-то юридически зна-чимых действий.

 

В отечественной юридической  литературе договор внешнеторговой куп-ли-продажи традиционно именовался и как договор купли-продажи (поставки) во внешней торговле . При этом понятия "внешнеторговая купля-продажа" и "внешнеторговая поставка" считались  синонимами. В то же время, в советском  гражданском праве "купля-продажа" и "поставка" признавались разными  до-говорами, которые регулировались неодинаково. Единодушным было мнение, что к отношениям по внешнеторговой купле-продаже (внешнеторговой постав-ке) подлежали применению нормы отечественного права, относящиеся к купле-продаже, но не к поставке. В настоящее  время положение существенно  изме-нилось. Во-первых, участие Советского Союза (поскольку с 24 декабря 1991 г. членство бывшего Советского Союза в ООН  перешло к Российской Федерации, в соответствии с Уставом ООН  она приобрела все права и  обязанности СССР по многосторонним договорам) с 1 сентября 1991 г. в Конвенции  ООН о дого-ворах международной  купли-продажи товаров 1980 г. 1 (далее - Венской кон-венции) на первый план выдвинуло вопрос об определении  понятия "междуна-родная купля-продажа", вытекающего из Конвенции, ставшей  частью права Российской Федерации. Во-вторых, Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик, утвержденные Верховным Советом СССР 31 мая 1991 г. (далее - Основы) по-иному, чем ранее  действовавшее законодательство опре-деляют и регулируют договоры купли-продажи  и поставки. В-третьих, понятие "внешнеторговая поставка" сохранило свое значение в отношении контрактов, которые  регулируются Общими условиями поставок, имеющими нормативный характер.

Информация о работе Особенности заключения внешнеэкономических сделок