Существенные условия договора

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Сентября 2009 в 19:22, Не определен

Описание работы

Договор — это и наиболее оперативное и гибкое средство связи между производством и потреблением, изучения потребности и немедленного реагирования на них со стороны производства. В силу этого именно договорно-правовая форма способна обеспечить необходимый баланс между спросом и предложением, насытить рынок теми товарами, в которых нуждается потребитель.

Файлы: 1 файл

Курсовая работа по предмету.doc

— 279.00 Кб (Скачать файл)

     Кроме того, цены (тарифы, расценки, ставки и т. д.) могут  быть установлены  или регулироваться уполномоченными  на то государственными органами и в случаях, предусмотренных  законом, они могут носить для сторон обязательный характер (например, цены на электрическую и тепловую энергию). В такой ситуации у сторон нет необходимости и даже возможности договариваться о цене, даже если она является существенным условием договора соответствующего вида.

     К существенным условиям относятся далеко не все условия, по которым при заключении договора возникли разногласия сторон. Для этого необходимо, чтобы в отношении соответствующего условия одной из сторон было прямо заявлено о необходимости достижения соглашения под угрозой отказа от заключения договора.24Отсутствие соглашения между сторонами по не отнесенным к числу существенных условий договора (например, о неустойке в договоре поставки) не влечет признание всего договора незаключенным.

     Таким образом, новый ГК РФ к существенным условиям относит: (1) предмет договора, (2) условия, прямо названные в законе или ином правовом акте как существенные для данного вида договоров, (3) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Решая вопрос о наличии или отсутствии в конкретном договоре существенных условий, необходимо подвергать анализу всю совокупность правовых норм, регулирующих данный вид (разновидность) договора, и учитывать общие положения о заключении договора.

    Форма договора. Требования, предъявляемые к форме договора, аналогичны тем, которые приняты в отношении сделок. Исключения составляют случаи, когда непосредственно в законе установлена определенная форма для конкретного вида договоров. Поэтому, например, договоры, заключаемые между юридическими лицами, а также между ними, с одной стороны, и гражданами – с другой, должны совершаться в простой письменной форме в соответствии с п. 1 ст. 161 ГК РФ, а в случаях, предусмотренных законом  или соглашением сторон, договоры должны быть нотариально удостоверены (п. 2 ст. 163 ГК).

    Форма договора может быть определена по соглашению сторон. Причем в  этом случае стороны  не связаны тем  обстоятельством, что  законом не требуется соответствующая форма для заключения договора. Если сторонами достигнуто соглашение об определенной форме договора, этот договор будет считаться заключенным, лишь после совершения на тексте договора удостоверительной надписи нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершить такое нотариальное действие (ст. 163 ГК).

    Правила о заключении договора в простой письменной форме несколько  отличаются от тех, которые  предусмотрены в  отношении сделок, совершаемых в письменной форме. Такие сделки должны быть совершены путем составления документа, выражающего содержание сделки и подписанного лицами, совершающими сделку, или уполномоченными ими лицами в соответствии с п. 1 ст. 160 ГК РФ.

    Весьма  ценными представляются отдельные положения  судебной практики, применения законодательства о порядке заключения договора. Так, пункт 20 постановления  № 68 от 1 июля 1996 г. Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации содержит разъяснение о том, что если договор, подписанный руководителем филиала юридического лица, не содержит указаний на то, что договор заключен от имени юридического лица и по его доверенности, но фактически у руководителя филиала доверенность и соответствующие полномочия имелись, то договор следует считать заключенным от имени юридического лица.      

    В отношении договора в письменной форме  помимо составления  одного договора, подписываемого сторонами, для его  заключения может  быть использован и такой способ, как обмен документами с помощью почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. Независимо от того, какой вид связи используется, главное, чтобы при этом можно было достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору.

    Учитывая  обязательность письменной формы договоров  международной купли-продажи  товаров для участников, коммерческие предприятия которых находятся на территории России, важно понимать, что понятие «письменная форма», определяемое нормами Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., не совпадает с аналогичным понятием, закрепленным в российском законодательстве. Согласно ст. 13 Конвенции, помимо обычной письменной формы, к таковой относятся  сообщения по телеграфу и телетайпу. Таким образом, понятие «письменная форма» для участников, коммерческие предприятия которых находятся на территории Российской Федерации, определяются нормами российского законодательства25 и являются более «широкими» по сравнению с конвенционными.

    Необходимо  отметить также, что  стороны вправе использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного копирования, а также электронно-цифровую подпись в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК РФ.

        

              1. Виды договоров.
 

    Сложившаяся классификация договоров, облегчает самостоятельное ориентирование в разветвленной системе гражданско-правовых договоров, выбор оптимальных вариантов условий, помещаемых в заключаемый договор.

    Гражданско-правовые договоры классифицируются на основании:  распределения обязанностей между сторонами; наличия или отсутствия встречного удовлетворения; момента возникновения договора.

    Использование указанных оснований  позволяет выделить соответственно три пары договоров: односторонние и двусторонние; возмездные и безвозмездные; реальные и консенсуальные.

    Двусторонними признаются договоры, в которых каждая из сторон имеет и права и обязанности, а односторонними – договоры, в которых у одной из сторон есть только права, а у другой – только обязанности.

    К возмездным относятся договоры, которые предполагают получение каждой из сторон от её контрагента определенной компенсации, ради которой заключается договор.

    Безвозмездными являются договоры, не предполагающие такой компенсации.

    Консенсуальными считаются договоры, вступающие в силу с момента достижения сторонами согласия, а реальными –  договоры, которые  признаются заключенными с момента, когда на основе соглашения осуществлена передача стороной контрагенту определенного имущества.

      По мнению М.И.  Брагинского и  В.В. Витрянского  «специфика предмета  гражданско-правового  регулирования предопределила  то, что большинство охватываемых этой отраслью договоров являются двусторонними, возмездными и консенсуальными»26.

    Из  числа выделенных ГК типов договоров  к односторонним  относятся главным  образом договоры поручения, дарения, займа, к безвозмездным  – договоры безвозмездного пользования и дарения, к реальным – договоры займа, доверительного управления имуществом, хранения, перевозки грузов.

    Приведенное деление не всегда достаточно устойчиво  и однозначно. Так, в виде  исключения одни и те же по названию договоры могут при определенных условиях оказаться в разных группах, например, хранение, заём и поручение могут быть в зависимости от достигнутого сторонами соглашения как возмездными, так и без возмездными, а дарение,  безвозмездное пользование, хранение – как реальными, так и консенсуальными. Таким образом, это означает, что под единым наименованием выступают неодинаковые договоры. 

    Деление договоров  на односторонние и двусторонние определенным образом связано со ст. 328 ГК, посвященной встречному исполнению. В пункте 1 статьи 328 ГК выделены условия её действия, он признаёт встречным исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором обусловлено исполнением своих обязательств  другой стороной. В двустороннем договоре каждая из сторон вправе отказывать другой в удовлетворении до получения встречного удовлетворения, если из закона, договора или существа правоотношения не следует обязанность одной стороны исполнить своё обязательство раньше другой.

    Указанный общий принцип  детализируется четырьмя нормами ст. 328 ГК: при не предоставлении обязанным контрагентом обусловленного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, которые очевидно свидетельствуют о том, что исполнение не будет предоставлено в установленный срок, стороне даётся право приостановить исполнение своего обязательства  или отказаться от исполнения, потребовав возмещения убытков; при частичном неисполнении (исполнении не в полном объёме) сторона, обязанная предоставить встречное удовлетворение, может приостановить исполнение либо отказаться от исполнения только в части, которая соответствует тому, что не было предоставлено; последствия, указанные в п. 2 настоящей статьи, наступают также при условии, если самое нарушение ещё не произошло, но налицо обстоятельство, которые, очевидно, свидетельствуют о том, что исполнение не будет представлено в установленный срок; если встречное исполнение все, же было произведено, то сторона, которая поступила подобным образом (исполнила обязательства, несмотря на допущенное контрагентом нарушение), сохраняет право требовать встречного исполнения.

    Приведенные правила ст. 328 ГК действуют, если законом  или договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 328 ГК).

    Разграничение возмездных и безвозмездных договоров носит легальный характер. Статья 423 ГК проводит различие между обоими видами договоров в зависимости от того, должна ли получить сторона плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей (возмездный  договор ), либо она не вправе претендовать на это (безвозмездный договор).

      Рассматривая возмездные  и безвозмездные  договоры, необходимо  иметь в виду  следующее. 

    Во-первых, в гражданском праве действует презумпция возмездности обязательства. В ч. 3 ст. 423 ГК РФ сказано, что договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. На практике это означает, что обязательство может быть квалифицировано как безвозмездное лишь в том случае, когда устранены все сомнения относительно его возмездности.

    Во-вторых, некоторые договоры могут быть только возмездными. Например, правоотношения подряда, возмездного оказания услуг, перевозки, транспортной экспедиции, финансирования под уступку денежного требования, страхования, комиссии и некоторые другие.

    В  отношении ряда договоров  нет никаких сомнений, что они могут  существовать как возмездные (в частности, комиссия, агентирование и некоторые другие). Но применительно ли ко всем договорам, сформулированным в ГК РФ как возмездные, исключительно возмездный характер имеет достаточно объективное обоснование? Например, согласно статье 702 ГК РФ подрядное обязательство может быть только возмездным. Однако судебная практика свидетельствует о том, что в реальной жизни подчас возникают правоотношения, в которых одно лицо безвозмездно выполняет подрядные работы для другого. Такие обязательства связывают людей, имеющих между собой близкие, личностно-доверительные отношения. Поскольку подобные договоры реально существуют, они должны быть регламентированы соответствующими правовыми нормами, считает Ю.В. Романец27, так как правовой вакуум – явление нежелательное.

    В-третьих, несмотря на то, что основу гражданского оборота составляют возмездные правоотношения, ГК содержит немало норм, регламентирующих безвозмездные обязательства. 

    Консенсуальные договоры характеризуются тем, что считаются заключенными в момент получения лицом, направившим оферту, её акцепта (п. 1 ст. 433 ГК РФ). Для заключения же реальных договоров в соответствии с п. 2 ст. 433 ГК РФ необходима также передача имущества.

    В гражданско-правовой науке общепризнанно, что понятие «имущество»  является собирательным  и применительно  к конкретным правоотношениям  оно определяется по одному из трех аспектов: как вещь или совокупность вещей; как вещи и  имущественные права; как совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав.28

    В реальных договорах  термин «имущество»  понимается в третьем  аспекте. Такой  вывод делает В.В. Груздев, так как это связано с включением законодателем в число реальных сделок договора доверительного управления имуществом, объектами которого в соответствии с п. 1 ст. 1013  ГК РФ могут выступать как различные вещи и права, так и предприятия, а также другие имущественные комплексы, включающие  в свой состав долги (абз. 2 п.2 ст. 132 ГК РФ)29.  

Информация о работе Существенные условия договора