Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Февраля 2011 в 18:22, дипломная работа
Предметом исследования являются нормы действующего российского законодательства, регулирующие исполнение услуг по договору хранения.
Введение……………………………………………………………………….3
1. Общее положение о договоре хранения……………………………..……6
1.1. Понятие, признаки и место в системе договорных обязательств…..…6
1.2. Виды договоров хранения и их общая характеристика…...…………..19
2. Элементы договора хранения…………………………………………...38
2.1. Субъекты договора хранения……………………………………….…..38
2.2. Предмет договора хранения…………………………………………….41
2.3. Форма договора хранения……………………………………………….43
3. Правовое положение сторон……………………………………………....47
3.1. Права и обязанности сторон по договору хранения………………...47
3.2. Ответственность по договору хранения……………………………….64
Заключение…………………………………………………………………...73
Список источников и литературы…………………………………………..80
Приложения ……………………………………………………………….…85
Академия
права и управления
(Челябинский
филиал)
Юридический
факультет
РАБОТА
ПРОВЕРЕНА
Рецензент Директор ООО «АВАНТ»
Речкалов А.М. «____»_________________ 2010г. |
ДОПУСТИТЬ К
ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой государственно-правовых и гражданско-правовых дисциплин кандидат юридических наук Мородумов
Р.Н. «____»_____________ 2010г. |
Договор
хранения
Автор
выпускной
квалификационной работы: студент группы Ю-627 Голик
Юлия Николаевна «____»_________________ | |
|
Руководитель выпускной квалификационной работы: кандидат юридических наук, Гришмановский
Д.Ю. «____»_________________ |
Нормоконтроль «____»_________________ |
Челябинск 2010
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение………………………………………………
1. Общее положение о договоре хранения……………………………..……6
1.1.
Понятие, признаки и место в
системе договорных
1.2.
Виды договоров хранения и
их общая характеристика…...………
2. Элементы договора хранения…………………………………………...38
2.1.
Субъекты договора хранения…………
2.2.
Предмет договора хранения……………
2.3.
Форма договора хранения…………………
3.
Правовое положение сторон……………
3.1. Права и обязанности сторон по договору хранения………………...47
3.2. Ответственность по договору хранения……………………………….64
Заключение…………………………………………
Список
источников и литературы…………………………………………..
Приложения ……………………………………………………………….…85
Глава 47 Части второй Гражданского кодекса РФ от 26 января 1996 г.1,
регулирующая отношения по договору хранения, сразу же получила широкое применение. Объем нового законодательного акта в сфере услуг по договору
хранения (41 статья) убедительно показывает ту роль, которая отводится механизмам хранения в хозяйственном (предпринимательском) обороте. Анализ арбитражной практики показывает, что за период с 1996 по 1997 гг. число рассмотренных российскими судами споров по договорам хранения удерживалось на уровне приблизительно 750 дел в год, а с 1998 по 2001 гг. – 800-900 в год, что сопоставимо с числом аналогичных дел по таким гражданско-правовым договорам, как поручение, комиссия и контрактация2.
Поэтому весьма актуальным представляется появление исследования, представляющего собой научно-практический комментарий к действующему законодательству о договоре хранения.
Литературы, посвященной вопросам отношений по договору хранения, выпущенной после принятия действующего Гражданского кодекса РФ, крайне мало. В основном это комментарии к гл. 47 Гражданского кодекса РФ, опубликованные сразу после введения Второй части Гражданского кодекса в действие. Однако, несмотря на теоретическую и практическую значимость, некоторые вопросы и особенности законодательного регулирования оказания услуг по договору хранения остались за рамками рассмотрения, что и обусловило выбор темы настоящего исследования.
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при заключении договора о хранении.
Предметом исследования являются нормы действующего российского законодательства, регулирующие исполнение услуг по договору хранения.
Цель исследования – научно-практическое разъяснение норм законодательства Российской Федерации об услугах по договору хранения с учетом накопленного практического опыта применения данных норм.
Исходя из поставленной цели, был сформулирован и решен ряд задач исследования:
1. анализ правовой документации, от федеральных законов до судебных прецедентов, дающей в совокупности полную и подробную картину отражения понятия и видов договора хранения в отечественном праве;
2. раскрытие общих положений о договоре хранения;
3. формулирование легальных признаков договора хранения;
4. выделение особенностей регулирования услуг по договору хранения.
Методологическая основа исследования составляет всеобщий дидактический метод научного познания, отражающий связь теории и практики. Для изучения обозначенной проблемы использовались частно-научные методы: сравнительного исследования; системный анализ, анализ документов, обобщение правоприменительной практики. Исследование базируется на следующих нормативных источниках: Конституция РФ; федеральные конституционные законы; действующее гражданско-правовое законодательство; подзаконые нормативные акты; арбитражно-судебная практика.
Теоретическую основу исследования составили положения, содержащиеся в работах таких отечественных ученых-цивилистов, как О.С. Иоффе, Л. В. Антонова, З.И. Цыбуленко, А.П. Сергеев, М.И. Брагинский, Е.А. Суханов и др.
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно способно помочь уяснению и практическому применению норм действующего гражданского законодательства, регулирующих оказание услуг по договору хранения.
Структура исследования. Данная работа состоит из введения, трех глав, соответствующих поставленным задачам; заключения и списка источников и литературы.
Обязательство по хранению служит целям сбережения имущества тогда, когда сами организации или граждане не имеют возможности в течение определенного времени самостоятельно хранить у себя это имущество3. В п. 1 ст. 886 Гражданского кодекса говорится, что по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), возвратить эту вещь в сохранности.
Это понятие является классическим для договора хранения. Еще в рамках римского права по договору хранения или поклажи (depositum) передавалась вещь любого качества и любой спецификации на безвозмездное сохранение с обязательством хозяйственно не использовать вещь и вернуть ее в целости и надлежащем качестве. Смысл договора хранения состоял в том, что одна сторона (поклажедатель) не передавала никакого вещного права на данную вещь, уступая только фактическое владение на время, то есть это было своего рода обязательство по поводу услуги в отношении некоей вещи. Для действительности договора была необходима только реальная передача вещи (даже без обмена какими-либо условиями, молчаливо принятая); дополнительное соглашение может устанавливать условия возврата, порядок дополнительных гарантий, обеспечения и тому подобное, но не касается основных обязанностей сторон из этого договора.
Поклажедатель мог и не быть собственником этой вещи, так как признавалось возможным хранить и чужие вещи у другого лица. Поклажеприниматель выступал перед всеми третьими, посторонними данному договору лицами в качестве фактического добросовестного владельца, но право владения его было весьма ограниченным. Любые посягательства на предмет поклажи со стороны третьих лиц отвергались правовыми средствами преторской защиты, но, с другой стороны, поклажеприниматель не имел права хозяйственно использовать вещь: за это он нес ответственность как за причинение ущерба4.
В
России первое легальное определение
договора хранения появилось в Своде
законов Российской Империи (1832). В
гл. V кн. 4 договор поклажи
В ст. 422 Гражданского кодекса РСФСР6 (1964) было предложено следующее определение договора хранения: это договор, по которому одна сторона (хранитель) обязывается хранить имущество, переданное ей другой стороной, и возвратить это имущество в сохранности.
Точно так же, по действующему Гражданскому кодексу РФ легальное определение договора хранения исходит из того, что возвращению подлежит именно та вещь, которая была передана хранителю. В то же время ст. 900 Гражданского Кодекса РФ указывает на исключение из этого правила для случая, когда договором предусмотрено хранение с обезличением. Суть этого договора раскрывает ст. 890 Гражданского Кодекса РФ: «В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества». Как видим, в этом договоре лицо, сдав вещь, которая была у него на праве собственности, хранителю, взамен приобретает право требовать у последнего передачи предметов, сходных лишь по роду и качеству. Таким образом, поклажедатель становится носителем права, предметом которого служат вещи, определяемые родовыми признаками.
Собственно, римскому праву также был известен этот особый случай договора хранения, заключавшийся в случае поклажи вещей, определенных родовыми признаками, – так называемая необычная поклажа (depositum irregulare). В этом случае должник обязан был возместить все прямые потери, происходившие с вещами во время хранения (уменьшение количества зерна, молока). К нерегулярной поклаже относилось и отдание на хранение денег – в незапечатанном виде (с запечатанными деньгами спецификации не возникало). По признаку смешения вещей они переходили в собственность поклажепринимателя (как правило, банкира), а поклажедатель приобретал вытекающее из поклажи требование о возмещении суммы, а кроме того – о прямых потерях, в качестве которых теперь выступали проценты по пользованию деньгами.
Система договоров в российском гражданском праве построена по различным классификационным признакам. Однако наиболее существенный нормообразующий фактор – это направленность обязательства, под которой понимается экономический (и юридический) результат, на достижение которого направлены основные действия участников. Именно этот признак предопределяет наиболее значимые правовые элементы договора, суть его содержания. В классификации по признаку направленности выделяется группа договоров, направленных на выполнение работ и оказание услуг. Внутри этой группы, также по признаку направленности, выделен договор хранения, суть которого – оказание услуг по обеспечению сохранности имущества. Таким образом, договор хранения принадлежит к числу договоров об оказании услуг, хотя это и ставилось под сомнение7. Как и в других договорах, относящихся к данному типу (экспедиция, поручение, комиссия), в договоре хранения полезный эффект деятельности хранителя не имеет овеществленного характера.