Шпаргалка по "Правоведению"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2013 в 02:28, шпаргалка

Описание работы

Работа содержит ответы на вопросы по дисциплине "Правоведение".

Файлы: 1 файл

право_шпорымини.doc

— 390.50 Кб (Скачать файл)

 Государственное санкционирование  здесь, как правило, проявляется в том, что государственные органы в своей деятельности используют их в качестве нормативной основы для вынесения властно-распорядительных решений, издания судебных и административных актов. Иногда отсылка к правовому обычаю прямо дается в законе или ином нормативном акте. Участники правовых отношений вправе обосновывать свои требования и защищать права ссылками на сложившиеся правовые обычаи. Разновидностью правового обычая являются обычаи делового оборота - сложившиеся и широко применяемые в какой-либо сфере предпринимательской деятельности правила поведения, не предусмотренные законодательством, независимо от того, зафиксированы ли они в каком-либо документе.

 В развитых правовых системах  правовой обычай выступает в  качестве дополнительного источника права, когда норма правового обычая восполняет пробел, образовавшийся в результате неурегулированности того или иного условия в договоре или пробелы законодательства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Юридический прецедент: понятие, признаки, виды. Нормативный договор: понятие, признаки, виды.

Юридический прецедент - это правило, сформулированное в решении суда или иного государственного органа по конкретному юридическому делу, которому придается общеобязательное значение.

Существуют два вида юридического прецедента: судебный и  административный.

Судебный прецедент  — решение суда по конкретному  делу, обоснование которого становится правилом, обязательным при решении аналогичных дел. При этом вопрос о применении аналогии решается также судом.

Административный прецедент  — решение органа исполнительной власти по конкретному делу, обоснование  которого становится правилом, которое  применяется при решении аналогичных  дел.

Характеристики правового  прецедента как источника права:

- множественность - в  правовой системе, использующей  прецедент, его создают несколько  органов; 

- казуистичность - прецедент  всегда конкретен и максимально  приближен к жизненной ситуации;

- гибкость - позволяет правоприменительному органу выбирать тот прецедент, который в наибольшей степени соответствует как обстоятельствам дела, так и государственной политике в данной сфере.

Не всё судебное решение  является прецедентом. В нём выделяют ядро, то есть изложение правовых принципов, применяемым к правовым вопросам, возникающим из конкретных обстоятельств дела - это и есть норма права, заключённая в решении.

 

Нормативный договор - это соглашение двух или более субъектов, в котором содержатся юридические нормы, определяющие права и обязанности сторон (межгосударственные договоры, федеративный договор и др.)

 Он не только  устанавливает права и обязанности  сторон на основе уже существующих  норм права, но, в отличие от  простого соглашения, направлен на установление норм права, которым обязуются в будущем подчиняться их участники. Нормативный договор должен порождать права и обязанности для неопределенного круга лиц, а не только для договаривающихся сторон.

Виды 

 Среди договоров  нормативного содержания выделяют внутринациональный и международный договоры.

Внутринациональный договор  как часть национального законодательства регулирует отношения между государством и государственными образованиями, субъектами федерации, правительствами  субъектов и т.д.

 Предметом договоров  нормативного содержания обычно  являются сотрудничество, делегирование  полномочий и др. Для субъектов  внутригосударственного договора  эти нормы являются источником  права, в соответствии с которым  могут издаваться нормативно-правовые  акты. Международный договор является соглашением между государствами.

Международные договоры могут приниматься в виде конвенций, деклараций, соглашений. Если внутринациональный договор имеет субординационную природу по отношению к национальному  законодательству, то международный договор имеет координационную природу, определяя взаимоотношения равноправных субъектов правотворчества. Международные договоры могут быть трансформированы сторонами-участниками в их внутринациональные системы права, где имеют приоритет по отношению к национальному законодательству.

Признаки 

1. Сущностным признаком,  отличающим договор от правового  акта, является его санкционирование  несколькими субъектами правотворчества. 

2. Правовая база нормативных  договоров находится в действующем законодательстве. Такие договоры выполняют правовосполнительную функцию, дополняя и конкретизируя действующее законодательство.

3. В нормативном договоре  всегда предполагается участие  государственного органа. Чем более  высокое место в управленческой иерархии занимает последний, тем выше юридическая сила договора.

4. Нормативные договоры  заключаются в публичных интересах,  их цель - достижение общего блага,  то есть общественные цели  здесь преобладают. 

5. Нормативные договоры  содержат правила, регулирующие поведение не только (а иногда и не столько) непосредственных участников договора, но и иных субъектов. Поэтому такой договор не замыкается внутри системы договаривающихся сторон, а имеет и внешнее юридическое воздействие.

6. Многочисленность, неопределенность адресатов, то есть тех субъектов, на которых направлено юридическое действие договора.

7. Договорные нормы  рассчитаны на длительное действие  и многократное применение

 

  1. Правовая доктрина, общие принципы права, фундаментальные религиозные тексты.

Правовая доктрина - учение, научная теория, система взглядов и принципов ученых-юристов. Правовая доктрина является особой формой права, существовавшей в древности, но сохранившейся  и сейчас.Правовая доктрина становится источником права, когда научные мнения учёных-юристов воспринимаются непосредственно в качестве норм права. Например, в Кодексе Юстиниана (относящемся к VI в. н.э.) были кодифицированы научные труды римских юристов Ульпиана Гая, Павла, а также самого императора Юстиниана. В современных правовых системах роль правовой доктрины в основном является вспомогательной и сводится к толкованию права, участию науки в формировании модели правового регулирования. Но и сейчас правовая доктрина иногда используется в качестве источника права. Например, в англоязычных странах судьи нередко обосновывают свои решения ссылками на труды английских учёных.

 

Религиозные тексты Особую роль в качестве источника права  религиозные тексты играли в древности. В настоящее время большинство  государств являются светскими и не используют религиозные тексты (священные книги) в качестве источников права. Роль священных книг в качестве источника права сохранилась в некоторых современных странах ислама, например, в Афганистане. Религиозные тексты ислама (Шариат) представляют собой своеобразный “кодекс “ воззрений мусульманина, подробно регламентирующий, как он (мусульманин) должен жить и во что верить. На основании тех постулатов, которые изложены в священных книгах Шариата (Кияс, Сунна, Иджма, Коран), судьи отправляют правосудие. В последнее время многие страны ислама отходят от религиозных источников права (как, например, Турция) и более широко используют иные (светские) источники права.

общие принципы права

Общие принципы права - это  исходные, отправные начала конкретной правовой системы. В некоторых странах общие принципы права признаны в качестве самостоятельного источника права.

Так, например, Гражданский  кодекс Испании называет среди источников права общие принципы, вытекающие из испанских кодексов и законов. Признаются в качестве источников права общие принципы и в международном праве. Статья 38 Статуса Международного Суда гласит: «Суд, который обязан решить переданные ему споры на основании международного права, применяет … общие принципы права, принятые цивилизованными нациями». К общим принципам права относятся, например, следующие: «более поздний закон отменяет более ранний», «никто не может выступать судьей в собственном деле», «все равны перед законом и судом» и другие. Как уже подчеркивалось, каждое государство само решает, какие формы объективирования права воспринимать в качестве источников права. Отчасти выбор источников права конкретным государством происходит в ходе исторического развития самого государства, отчасти на этот процесс влияют общецивилизационные тенденции.

Многие современные  ученые отмечают, например, общецивилизационную  тенденцию сближения правовых систем. Так, наблюдается возрастание роли нормативно-правового акта в странах  общего права (во многом благодаря международному сотрудничеству и унификации права). А в странах романо-германской правовой семьи, напротив, возрастает удельный вес юридического прецедента.

 

  1. Понятие и признаки системы законодательства.

Система законодательства - это упорядоченное множество  всех действующих нормативно-правовых актов данного государства.

В системе законодательства тех или иных государств можно  различать, например:

- отраслевое законодательство, т. е. одноименное с отраслями  права, совпадающее с ними по  предмету правового регулирования,  например, уголовное, трудовое и т. д.:

- комплексное законодательство, т.е. такое, которое содержит  нормы различных отраслей права:  уголовного, административного, гражданского, например, экологическое законодательство;

- общефедеральное законодательство  и законодательство субъектов  федерации (в федерациях);

- законодательство автономии  (если высший представительный  орган автономии вправе принимать  законы);

- конституционное и  иное законодательство, законы и  подзаконные акты (по юридической  силе).

Структура системы законодательства - это внутреннее подразделение законодательства на относительно обособленные группы нормативно-правовых актов.

Структура системы законодательства (ее внутреннее строение):

-отраслевая («горизонтальная») - отраслевое законодательство (трудовое, гражданское, уголовное и т. д. законодательство ),т.е. в системе законодательства подсистемы нормативных актов различаются по предмету правового регулирования (например, предмет регулирования трудового законодательства - трудовые отношения, а также отношения , тесно связанные с трудовыми);

-иерархическая («вертикальная») - законы и подзаконные акты, т.е.  в системе законодательства подсистемы  нормативных актов (законы, подзаконные  акты) различаются по юридической  силе.

Разновидностью иерархической  структуры является иерархическая структура законодательства в федеративном государстве, т.н. «федеративная структура законодательства» - федеральное законодательство и законодательство субъектов федерации.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Понятие и признаки правоотношений.

Правовые отношения  – это общественные отношения, урегулированные правовыми нормами, участники которых наделены субъективными правами и юридическими обязанностями.

Признаки правоотношений:

это общественные отношения, т.к. они могут возникать только между людьми;

участники правоотношений наделены субъективными правами и юридическими обязанностями;

отношения, урегулированные  правовыми нормами;

это волевые отношения, т.к. для их возникновения необходима воля участников;

это отношения, которые  охраняются государством.

Виды правоотношений:

по отраслевой принадлежности различают гражданские, уголовные, трудовые и другие правоотношения;

в зависимости от характера  правоотношения могут быть:

регулятивные – связанны с правомерным поведением участников;

охранительные – направлены на восстановление нарушенных прав и связаны с применением государственного принуждения;

в зависимости от определенности участников правоотношения могут быть:

относительные – когда  участники точно определены;

абсолютные – это  отношения, в которых точно известна только одна уполномоченная сторона, а обязанная сторона – это все остальные люди, которые должны воздержаться от нарушения прав уполномоченной стороны;

в зависимости от распределения  прав и обязанностей правоотношения могут быть:

простые – когда у  одной стороны есть права, а у другой только обязанности;

сложные – когда права  и обязанности есть у каждой из сторон.

В состав правоотношений входят 3 элемента: субъект, объект и  содержание.

 

  1. Структура правоотношения: субъекты, содержание и объект правоотношения.

Правоотношение имеет определенную структуру, т.е. внутреннее строение. Оно состоит из четырех элементов: субъекты правоотношения, субъективное право, субъективная юридическая обязанность и объект правоотношения.

Субъекты правоотношения – это те, кто вступил в данную правовую связь, являются ее стороной, участником. Например, в семейном правоотношении это супруги – муж и жена. В правовые отношения могут вступать как отдельные люди (индивиды), так и их объединения, организации. В связи с этим различают два основных вида субъектов правоотношений:

1) физические лица  – это индивидуальные участники  правоотношений, т.е. люди. К физическим  лицам относятся граждане, а также  иностранцы и лица без гражданства,  находящиеся на территории государства.  Однако их положение несколько  отличается от положения граждан. Дело в том, что субъекты правоотношений обладают определенными юридическими свойствами, которые называются правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность – это установленная государством способность иметь права и обязанности, а дееспособность – способность своими действиями осуществлять их. Правоспособность и дееспособность иностранцев и лиц без гражданства несколько уже, чем у граждан данного государства, так как первые не имеют тех прав и обязанностей, которые непосредственно вытекают из гражданства. Например, иностранцы и лица без гражданства не имеют права избирать или быть избранными Президентом Российской Федерации или депутатом Государственной Думы.

Информация о работе Шпаргалка по "Правоведению"