Феодальное право Англии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2011 в 23:02, курсовая работа

Описание работы

Цель моей работы - путем изучения и сравнения различных источников составить четкое представление о самом начальном этапе развития правовых отношений в этой стране, выявить особенности и основные черты феодального права в Англии.

Файлы: 1 файл

феодальное право Англии.docx

— 72.23 Кб (Скачать файл)

  

6.Государство  и право древнего мира и  средних веков.  В.В.Кучма 2001г. 

  Наконец, к источникам английского права  принято  причислять и труды наиболее авторитетных юристов. Первый правовой трактат появился в Англии еще в XII в. Он был написан при Генрихе II, его юстициарием  Р.Гленвиллем. Этот труд представлял собой  обширный комментарий к приказам королевских судов, формировавших систему общего права.  Более подробное изложение норм "общего права" принадлежит перу Брактона (XIII в), одному из высших судей  "Суда королевской скамьи", который, следуя Гленвиллю, попытался систематизировать и прокомментировать нормы "общего права", почерпнутые им из "Свитков тяжб". Примечательно, что при этом Брактон использовал не менее 500 отрывков из Дигеста Юстиниана, без ссылок на них. К XV в.относится появление ряда исследований, посвященных наиболее важным и сложным вопросам права. Примером может служить трактат видного политика и правоведа, лорд-канцлера Д.Фортекью «О похвальных законах Англии». В начале XVII в. широкой известностью пользовались составленные главным судьей Суда общих тяжб Э. Коком «Институции законов Англии» (в составе 4 книг), которые затрагивали широкий круг проблем гражданского, уголовного и процессуального права.

  Таким образом, основной особенностью судебно-правовой системы средневековой Англии являлся  ее дуализм, основанный на параллельном функционировании институтов «общего  права» и «права справедливости». Укрепившаяся королевская власть санкционировала  его в законодательном порядке. Мощным фактором, поддерживавшим силу этой традиции, являлось правило судебного  прецедента, обязывавшее суды не менее  строго следовать предыдущим решениям, чем соблюдать текущее законодательство.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

7.Всеобщая история  государства и права. Омельченко  О.А. 2005г.

  Право собственности

  Право феодальной собственности, особенно земельной, определяло во многом характер всей правовой системы  страны. Оно носило иерархический, условный и ограниченный характер, основанный на предоставлении сеньорами феодальных держаний своим вассалам, с теми же правомочиями сеньоров и вассалов.

  В английском праве различалось движимое и  недвижимое имущество, но традиционным было деление вещей на реальную (real property) и персональную собственность (personal property). Это деление, сложившееся  исторически, было связано с различными формами исков, которыми защищалась реальная или персональная собственность. 
Земельные права определялись двумя главными понятиями tenancy — владение, держание и estate — объем владельческих прав, правовых интересов (их продолжительность, возможность отчуждения и пр.)

  «Общее  право» регулировало только вопросы, связанные  с феодальными, т.е. свободным держанием  земли. Различались свободные держания непосредственно от короля - баронии, которые предоставлялись баронам, лордам, именовавшимся «головными держателями», и свободные «рыцарские» держания от этих «головных держателей». Но независимо от ранга держателя все свободные  держатели земли, считались вассалами  короля как верховного собственника земли.

  В «общем праве» с точки зрения правомочий собственника сложилась три  вида феодальных  держаний:

  1. Держание «free-simple », которым можно было свободно владеть и распоряжаться. Только в случае отсутствия прямых и боковых наследников оно возвращалось сеньору как вымороченное имущество.
  2. Условные земельные владения - земельные пожалования (дарения), которые в случае отсутствия у человека,  получившего землю, потомства возвращались к дарителю или его наследникам. Эта форма владения была закреплена Вторым Вестминстерским статутом 1285 года. На эту собственность не могли обращать взыскания кредиторы. Создатели статута стремились тем самым к тому, чтобы собственник не мог отчуждать или обременять свое имение в течение жизни в ущерб наследникам. Однако эти запреты очень скоро стали обходиться. Владелец недвижимости должен был только пройти через дорогостоящий фиктивный процесс, чтобы получить возможность обращаться с имением как с "простой собственностью".
  3. Заповедные держания – держания, которыми нельзя было распоряжаться и которые переходили по наследству только нисходящему родственнику, обычно старшему сыну (принцип майората). 8
 

8.История государства и права зарубежных стран. Под ред. П.Н. Галанзы 1980 г

  Другие  формы свободного держания, применительно  к объему владельческих прав, выражались в пожизненном владении (estate for life) и во владении на определенный срок (for years). Права на недвижимость for life могли устанавливаться не только на срок жизни лица, владеющего собственностью, но и на срок жизни третьего лица, например его жены. Эти права на землю были самыми древними из известных "общему праву". Держатель земли for life имел меньше прав, чем держатель fee simple, но его права были шире, чем  у держателя for years, или арендатора земли. Он имел права не только на поверхность  земли, но и как владелец (собственник) in fee simple на ее недра. Но подобно арендатору недвижимости на срок он отвечал за вред, причиненный земле. 
Лицо, установившее на свою землю, недвижимость пожизненную собственность, не перестает быть собственником того же имущества. Ему принадлежит "выжидательная собственность" (remainder), которая дает ему право вступить в права собственника после того, как для другого лица прекратится пожизненная собственность. 
Каким бы длительным не был срок аренды земли, средневековые юристы в течение столетий не признавали ее реальной собственностью (real property), т.е. восстанавливаемым с помощью реального иска правом

   В XII-XIII вв. в английском праве возник оригинальный правовой институт, не известный другим правовым системам, который позже получил название доверительной собственности (траст). Возникновение этого института связано с ограничением распоряжения землей установленное «общим правом». Особенно большая роль в его возникновении принадлежит орденам нищенствующих монахов, давших обет бедности, который лишал их права приобретать недвижимости, и церкви, который было запрещено приобретать земли по Статуту о мертвой руке.  Для обхода всех этих ограничений церковь и монастыри стали передавать земли светским лицам, с тем, чтобы они управляли ими в интересах их жен или детей. Такая практика получила название «предоставление земли для пользования».9

    Суть этого института заключалась в том, что одно лицо — учредитель доверительной собственности (settler of trust) передает другому лицу — доверенному собственнику (trustee) свое имущество с тем, чтобы получатель управлял имуществом, использовал его как собственник в интересах другого лица, выгодоприобретателя (beneficiary, — им мог стать и первоначальный собственник) или для осуществления иных целей, например благотворительных. Практика передачи земли в целевое пользование (use) зародилась еще в XII в. и бурно развилась в период крестовых походов, когда земля отдавалась на основе доверия родственникам или друзьям до достижения совершеннолетия сыновей или до возвращения прежнего владельца.

9.История государства и права зарубежных стран. Под ред. П.Н. Галанзы 1980 г.

   Первое  закрепление института доверительной  собственности законом относится  к 1375 году. В XV в. уже значительные массивы  земель, недвижимости перешли в доверительную  собственность. В XVI веке в целях конфискации церковных и монастырских земель Генрих VIII издал специальный статут (1535 г.), согласно которому  устанавливалось, что собственником имущества, преданного во владение какому-либо лицу, является то лиц, в интересах которого осуществляется управление этим имуществом. Таким образом, церковь была признана собственником тех земель, которые были ею предоставлены «для пользования» светским лицам, а затем эти были конфискованы. 
Чтобы изъять церковные земли, английский парламент принял в 1535 году так называемый статут о пользовании (statute of uses), которым было постановлено, что в тех случаях, когда одно лицо владеет имуществом в интересах другого лица, фактически собственником земли признается тот, в чьих интересах земля используется. Этот статут на некоторое время затормозил распространение действия института доверительной собственности, но не ликвидировал его. Суды с помощью сложной конструкции "право пользования на пользование" стали успешно обходить статут. Это "вторичное пользование" и стало известно как trust, т.е. доверительная собственность в собственном смысле слова, защищаемая канцлерским судом.

  Доверительная собственность стала возрождаться светскими властями после реформации, когда было  ограничено церковное  землевладение и почти исчезла  церковная благотворительность.

  Правовое  положение крестьянского  надела. Земельные владения феодалов для обработки предавались наделами в руки крепостного крестьянства, которое к XIII веку получило общее название вилланов. Виллан не мог иметь никакого имущества, которое бы не было собственностью лорда. Они находились под властью своих господ и не могли без их согласия покинуть их владения. За право пользования земельными наделом вилланы должны были нести различные повинности (барщину, натуральные и денежные повинности).

  Держателем  «полного вилланского» земельного участка  мог быть и свободный человек, но его повинности в отличие от «полных вилланов» носили реальный, а не личный характер, и если свободный  человек покидал этот участок, он освобождался от этих повинностей.

  Повинности  «неполных вилланов» за владение земельным наделом были точно  фиксированы, и лорды не могли  согнать их с земли или повысить их повинности по собственному усмотрению.

  Одним из основополагающих понятий земельных  прав являлось понятие владения (tenancy). В свою очередь, владение могло быть свободным (freehold) и несвободным (copyhold). Если владелец фригольда имел право  на защиту своего держания в судах  общего права, то несвободное держание долгое время не обладало такой защитой. Лишь с XV в. иски, связанные с копигольдом, стали приниматься к рассмотрению, причем первоначально только в канцлерском  суде.

  Процесс освобождения крестьян от личной зависимости  и замены натуральных повинностей  денежной рентой, начавшийся в XIV веке, привел к возникновению новой формы крестьянского землевладения - копигольда. Копигольд- это крестьянское владение землей га основе обычая феодального поместья (мэнора), предоставляемое крестьянину путем выдачи ему выписки из протокола мэнориального суда (копии), подтверждающей его право на владение участком. Копигольдеры являлись лично свободными, но должны были нести повинности в пользу собственника земли, установленные обычаями мэнора. По своей юридической природе копигольд носил характер наследственной аренды.

  Первоначально гражданско-правовые споры, возникавшие  между копигольдерами и лордами, рассматривал только суд канцлера на основе «права справедливости». С XVI века его примеру последовали и суды «общего права», но они рассматривали эти споры в соответствии с обычаями данного мэнора. В «общем праве» установился принцип, что собственник земли не вправе неправомерно лишить копигольдера земельного участка или произвольно повысить его повинности.

  Несмотря  на господство феодальной собственности  на землю в Англии, как и в  других странах Западной Европы, сохранялось  общинное землевладение с принудительным севооборотом, с сохранением неразделенных  земель общего пользования (луга, леса, пустоши, водные угодья). После сенокоса или уборки урожая и крестьянские наделы, и земли, находившиеся в непосредственном владении феодалов, превращались в  общинные пастбища Крестьяне как  лично зависимые, так и лично  свободные несли определенные повинности в пользу феодального собственника за право пользования этим угодьем.

  Начиная с XIII века феодальные собственники начинают расширять свои непосредственные владения за счет огораживания общинных земель и лишения крестьян права пользования этими землями. Мертонский статут 1236 года явился первым законодательным актом, который предоставил им право под предлогом «улучшения» огораживать общинные земли, невзирая на возражения крестьян. Второй Вестминстерский статут 1285 года на только подтвердил это положение, но расширил его и предусмотрел наказание для тех, кто разрушал изгороди или рвы, построенные лордом, а виновные в этом были обязаны восстановить разрушенное и возместить ущерб, причиненный феодалу. 
 
 
 
 

  Обязательственное право.

  В Англии еще в англосаксонские времена  стали развиваться договорные отношения, но понятие договор в это время  так и не сложилось. 
Можно найти лишь упоминания  об ответственности продавца за качество продукции, о клятве в споре между истцом и ответчиком, но они относились скорее к области административных, а не договорных отношений. 
Договор (contract) как обязательственное соглашение двух или более сторон, порождающее их права и обязанности, отличается в английском праве от понятия простого соглашения — argeement (например, о дружеской услуге и пр.). По английскому праву всякий договор (contract) — это соглашение, но не всякое соглашение (agreement) — договор.10 
    По мере развития рыночных отношений в английском праве стали складываться простейшие формы, из которых впоследствии и развилось обязательственное право: обязательства из деликтов и договоров. Это был длительный эволюционный путь развития норм "общего права", усложненный требованием той или иной формы иска для защиты нарушенного права.

  «Общее» право» признавало только строго ограниченный круг обязательственных отношений, вытекающих из договоров. Эти договоры характеризовались строгой формальностью: они заключались в определенной форме и подлежали регистрации  в суде путем занесения их в  свитки тяжб. В случае исполнения договора предусматривались сложная и  длительная судебная процедура взыскания  причиненного ущерба.

Информация о работе Феодальное право Англии