Авторский договор в системе гражданских правоотношений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Января 2012 в 16:38, курсовая работа

Описание работы

Целью данной работы является необходимость охарактеризовать особенности заключения авторского договора.
Достижение данной цели предполагает решение ряда следующих задач:
1. Определить место авторского договора в системе гражданско-правовых отношений.
2. Охарактеризовать классификацию гражданско-правовых договоров.
3. Описать порядок заключения, изменения и расторжения авторского договора.

Содержание работы

1. Введение…………………………………………………… . 3- 5
2. Авторский договор в системе гражданских правоотношений………………………………………………. 6 - 9

Понятие авторского договора………………………………………. 6 - 7

Юридическая природа авторского договора……………………… 7 - 9


3. Классификация авторских договоров……………………… 10 - 15
3.1. Классификация и виды авторских договоров………………………. 10 - 13
3.2. Договоры о передаче исключительных и неисключительных прав…………………………………………………………………………. 13 - 14
3.3. Договоры заказа и договоры на готовое произведение…………….. 14 - 15

4. Элементы авторского договора…………………………… 16 - 37
4.1. Предмет авторского договора и его условия……………………… 16 - 20
4.2 Стороны авторского договора………………………………………. 20 - 23
4.3. Срок действия договора…………………………………………….. 23 - 24
4.4. Форма авторского договора ……………………………………… 25 - 28
4.5. Ответственность по авторскому договору ………………………… 29 - 31
4.6. Содержание авторского договора ………………………………… 31 - 35
4.7. Размер, порядок и сроки выплаты вознаграждения…………………35 - 37





5. Порядок заключения, изменения и прекращения
Авторского договора…………………………………………38 - 44
5.1. Порядок заключения авторского договора……………………... 38 - 42
5.2 Основания, порядок и последствия изменения условий
авторского договор и прекращения договора…………………………42 - 44
6. Защита прав автора……………………………………………… 45 - 47
7. Заключение …………………………………………………………48

Список используемой литературы……………………………….. 49

Файлы: 1 файл

1 часть.doc

— 415.50 Кб (Скачать файл)

Авторский текстовый оригинал включает: 1) титульный  лист издания; 2) основной текст издания  с заголовками, таблицами, формулами  и т. п., включая авторское предисловие, введение, а также аннотацию; для научных изданий — реферат; 3) тексты справочного характера и дополнительные тексты (указатели, комментарии, примечания, приложения); 4) библиографические списки и ссылки; 5) подрисуночные подписи; 6) оглавление (содержание). Наличие или отсутствие перечисленных и некоторых других видов текстовых элементов определяется содержанием авторского текстового оригинала.  

Авторский текстовый оригинал должен быть подписан автором (всеми соавторами) на титульном листе с указанием даты подписи и пронумерован простым карандашом в правом верхнем углу страницы без пропусков и литерных добавлений. На титульном листе должны быть указаны общее число страниц, объем вставок и выкидок, количество иллюстраций.  

Авторский машинописный текстовый оригинал должен быть отпечатан на пишущей машинке или распечатан на принтере с размером шрифта по высоте 2—2,7 мм для строчных литер на одной стороне писчей бумаги одного формата (210 х 217 мм) или близкого к нему формата (в пределах от 203 х 288 мм до 210 х 297 мм). Рукопись должна быть напечатана через два интервала, в одной строке — 60—65 знаков (при этом каждый пробел между словами считается за знак).  

В отличие  от объекта авторского договора, которым  является конкретное творческое произведение, его предметом выступают те имущественные права на данное произведение, которые автор уступает пользователю. Поскольку условие о предмете относится к существенным условиям любого гражданско-правового договора (п. 1 ст. 432 ГК РФ), при заключении авторского договора стороны должны достигнуть соглашения о конкретных правах, передаваемых по данному договору. Из сказанного в п. 1 ст. 31 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", где данное требование продублировано, прямо следует, что стороны должны договориться о тех способах использования произведения, которые разрешаются пользователю. В свою очередь, способы использования произведения могут быть определены в договоре с разной степенью детализации. Чаще всего в авторском договоре оговариваются конкретные способы использования произведения, например, указывается на возможность воспроизведения произведения путем его издания на определенном языке. Возможно, однако, и предоставление пользователю общего разрешения на воспроизведение и (или) распространение произведения. Наконец, допустим и такой авторский договор, согласно которому пользователь приобретает права на использование произведения любыми закрепленными законом способами.  

Закон лишь подчеркивает, что предметом  авторского договора не могут быть права на использование произведения, неизвестные на момент заключения договора (п. 2 ст. 31 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). Смысл данного ограничения состоит в том, что нельзя переуступать права на использование произведения теми способами или в тех формах, которые пока еще неизвестны, но могут появиться в будущем. Наличие в Законе подобного правила вполне оправданно, так как невозможно предвидеть заранее, как новые формы и способы использования произведений могут затронуть сферу авторских правомочий.  

Определение в договоре тем или иным образом  разрешенных способов использования  конкретного произведения достаточно для того, чтобы считать условие  о предмете авторского договора согласованным. Безусловно, целесообразно указать в договоре и на характер передаваемых прав, а именно являются ли они исключительными или нет. Однако если данный вопрос в договоре не решен, это не означает, что его предмет не согласован. В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" права, передаваемые по авторскому договору, считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное.  

Поскольку предмет авторского договора может  составлять одно, несколько или весь комплекс имущественных прав автора, вполне допустима ситуация, когда одни авторские права передаются на исключительной основе, а другие — на неисключительной, хотя и те, и другие действуют в отношении одного и того же произведения.  

Большое практическое значение имеет и правило  о том, что все права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются не переданными (п. 2 ст. 31 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). Указанное правило установлено в интересах авторов и, в частности, направлено на то, чтобы пользователи, заинтересованные в приобретении более широких прав на использование произведений, точно фиксировали в договоре объем приобретаемых прав с соответствующим определением размера авторского вознаграждения за каждый способ использования произведения.  

Наконец, Закон подчеркивает, что предметом  авторского договора не могут быть права на использование произведений, которые автор может создать  в будущем (п. 5 ст. 31 Закона РФ "Об авторском праве и смежных  правах"). Правильно понять данное правило можно, лишь сопоставив его с нормами Закона об авторском договоре заказа (ст. 33 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"). В обоих случаях произведения как такового еще нет. Однако если в первом случае имеется в виду абстрактное произведение, которое автор потенциально может создать в течение всей своей жизни либо какого-то более короткого отрезка времени, то во втором случае речь идет о вполне конкретном произведении, которое должно отвечать установленным договором требованиям и должно быть создано автором к определенному договором сроку. Таким образом, никакого противоречия между рассматриваемыми правилами нет.  

Запрет  на "запродажу" прав в отношении  произведений, которые автор может  создать в будущем, установлен в  интересах авторов, которые иногда попадают в кабальную зависимость от пользователей. Вопрос о необходимости введения подобного запрета в российское законодательство активно обсуждался еще на рубеже XIX-XX вв. в связи с печальным опытом Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова и некоторых других деятелей литературы и искусства. В итоге авторский Закон 1911 г. ограничил возможную запродажу авторских прав предельным пятилетним сроком. Современное авторское законодательство большинства государств, включая и Россию, вообще запрещает передачу прав на будущие произведения. В то же время во всем мире широко применяются авторские договоры, на основании которых авторы создают конкретные заказанные им произведения.  

С рассмотренными случаями погранична ситуация, при  которой авторские произведения создаются авторами в порядке выполнения служебных обязанностей. Если между автором-работником и работодателем не достигнуто на этот счет иного соглашения, предполагается, что имущественные права на использование всех будущих служебных произведений будут возникать у работодателя. Поскольку данное правило установлено самим законом (см. ст. 14 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"), оно не вступает в противоречие с правилом, запрещающим запродажу прав по авторскому договору.

Срок  авторского договора 

Одной из наиболее характерных черт авторского договора по советскому законодательству в течение длительного периода считалась его срочность. Авторский договор мог заключаться лишь на определенный срок, который не мог превышать установленных законом пределов. Помимо срока действия авторского договора в целом, в законодательстве, в частности в типовых авторских договорах, подробно регламентировались сроки, связанные с представлением и рассмотрением произведений, сроки их использования и т. п. В новом авторском законодательстве вопросы как об общем сроке авторского договора, так и о сроках выполнения сторонами своих обязанностей по договору решаются самими сторонами.  

Прежде  всего, стороны самостоятельно определяют, на какой срок передаются авторские  права на произведение, что является одним из главных новшеств в правилах об авторских договорах, закрепленных новым авторским Законом. Это означает, что в принципе пользователь может приобрести авторские права на произведение на весь срок его охраны, хотя бы данный срок и не мог быть конкретно определен на момент заключения договора. Не исключается также заключение авторских договоров с неопределенным сроком. Это прямо следует из п. 1 ст. 31 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", где установлено, что при отсутствии в авторском договоре условия о сроке, на который передается право, договор может быть расторгнут автором по истечении 5 лет с даты его заключения. В данном случае автор лишь должен письменно уведомить пользователя о своем желании расторгнуть договор за 6 месяцев до этого.  

В авторском  договоре могут быть установлены  случаи досрочного прекращения его  действия. Помимо достижения сторонами  соглашения об этом, такое решение  может быть обусловлено нарушениями, допущенными автором или пользователем  в отношении любого из принятых на себя обязательств, или наступлением какого-либо события.  
 

    1. Стороны авторского договора
 

Субъектами  авторского договора являются автор  или его правопреемник, с одной  стороны, и пользователь произведения, с другой. К сторонам авторского договора в полной мере относятся все те положения, которые раскрывались выше применительно к субъектам авторского права. Поэтому нет необходимости вновь подробно характеризовать понятия "автор произведения", "правопреемник автора" и т.д. Остановимся лишь на тех моментах, которые свойственны субъектам авторского права именно как сторонам авторского договора.

Непременным участником авторского договора является автор произведения или его правопреемник. В тех случаях, когда автором  произведения является совершеннолетнее дееспособное физическое лицо, никаких осложнений не возникает. Обычно такой автор сам заключает авторский договор или делает это с помощью поверенного.  

За малолетних авторов, не достигших 14 лет, авторские  договоры подписывают их родители или  опекуны. Несовершеннолетние авторы в возрасте от 14 до 18 лет осуществляют свои авторские права (в том числе заключают авторские договоры) самостоятельно, без контроля родителей и попечителей. Если автор признан вследствие душевной болезни недееспособным, от его имени действует назначенный ему опекун.  

Авторские договоры по поводу использования коллективных произведений заключаются со всеми  соавторами. При этом все они могут  принимать участие в согласовании условий и подписании договора либо это может сделать по их поручению любой из соавторов. При подготовке сборника соответствующие договоры должны заключаться не только с его составителем, но и с авторами всех охраняемых законом произведений, включаемых в сборник. На практике это зачастую не делается, поскольку организации, осуществляющие выпуск сборников, полагают, что отношения с авторами включаемых в сборник произведений должны быть урегулированы самим составителем. Такая позиция совершенно не основана на законе, и в случае возникновения спора, например в связи с бездоговорным использованием произведения, всю ответственность перед авторами несет организация, выпустившая сборник.  

После смерти автора договор об использовании  произведения заключается с его  наследниками по закону или завещанию. Однако наследник должен для этого обладать гражданской дееспособностью. За наследников, не достигших 14 лет, наследников, признанных недееспособными, авторские договоры подписывают их родители или опекуны.  

Наследники  в возрасте от 14 до 18 лет, а также  наследники, ограниченные в своей дееспособности по суду, заключают авторские договоры сами, но с согласия родителей или попечителей. Если наследников несколько, для заключения авторского договора необходимо их общее согласие. Возникший спор между наследниками разрешается в судебном порядке по иску любого из них.  

Другой  стороной авторского договора является пользователь произведения. Чаще всего  в его роли выступают специализированные организации, основной функцией которых  является осуществление издательской, театрально-зрелищной, выставочной и иной аналогичной деятельности. Вместе с тем возможность заключать авторские договоры имеют и любые другие организации, уставные цели не препятствуют осуществлению деятельности по воспроизведению, распространению и иному использованию произведений науки, литературы и искусства. В настоящее время на практике не проводится характерный для прошлых лет жесткий контроль за соблюдением пользователями их узкой специализации. Например, сейчас, в условиях кризиса, многие специализированные издательства вынуждены в целях выживания издавать непрофильную для себя, но коммерчески выгодную литературу. Однако необходимо учитывать, что для осуществления отдельных видов деятельности по использованию произведений, в частности издательской деятельности, публичного показа и распространения аудиовизуальных произведений и др., пользователи должны обладать соответствующей лицензией.  

В российской юридической науке практически  общепризнанно, что договоры, по которым  организации приобретают права  на творческие произведения не для их использования в авторско-правовом значении этого слова, а для удовлетворения собственных нужд, не относятся к авторским. Как правило, такие организации не имеют права заниматься издательской и иной деятельностью, связанной с использованием авторских произведений, для извлечения прибыли. Это, однако, не означает, что они не могут вступать в договорные отношения с авторами произведений в качестве заказчиков. Например, на практике промышленные предприятия, сельскохозяйственные кооперативы, общественные организации и т.д. нередко заключают договоры с профессиональными писателями и журналистами на написание летописи предприятия или истории развития организации; с художниками и скульпторами заключаются договоры на художественное оформление фасадов, интерьеров, создание памятников и т. п. Указанные договоры ни в коей мере не противоречат действующему законодательству, однако носят не авторский, а подрядный характер.  

Информация о работе Авторский договор в системе гражданских правоотношений