Автор работы: Пользователь скрыл имя, 07 Ноября 2010 в 20:36, Не определен
Целью этой курсовой работы является анализ такой важнейшей части Российского права как частное право, которое берет свое начало еще во времена Римского права. В нашей стране частное право развивалось не такими темпами, как в западных странах, но тем не менее к настоящему времени в Российской федерации уже создан прочный фундамент для формирования и развития частного права
Автономия воли участников частноправовых отношений, т. е. их свободное усмотрение относительно того, вступать ли им в имущественный оборот, с каким именно контрагентом и на каких условиях, означает, что такие решения участники принимают по своей инициативе, на свой риск и под собственную имущественную ответственность. Они также сами решают, осуществлять ли принадлежащие им права, включая и право на предъявление каких-либо имущественных требований через суд.
Наконец, участники частноправовых отношений имущественно самостоятельны. По общему правилу они являются собственниками своего имущества и в этом качестве присваивают полученный доход и несут риск возможных убытков. Своим имуществом они отвечают по своим обязательствам перед другими участниками оборота. Все это не только формально, но и по существу побуждает их быть настоящими хозяевами и расчетливыми предпринимателями.
В
сферу гражданского (частного) права
входят и некоторые неимущественные
отношения, участники которых также
обладают автономией воли и самостоятельностью
в их правовом оформлении.С позиций
учения о частном праве
гражданское право следует определить
как основную отрасль права, регулирующего
частные (имущественные и неимущественные)
Этим
определяются и основные, принципиальные
различия частноправового и публично-
Конечно,
в регулировании экономики, имущественных
отношений каждый из этих подходов
имеет свои достоинства и недостатки,
а потому почти никогда не используется
«в чистом виде» Так, в чрезвычайных ситуациях,
например в период войн, не обойтись без
резкого усиления публично-правовых начал.
С другой стороны, частноправовые начала
неизбежно приходится ограничивать с
целью исключения монополизма и недобросовестной
конкуренции, защиты прав потребителей
и в некоторых иных аналогичных по сути
ситуациях. Проблема, следовательно, состоит
не в разрешении или исключении вмешательства
государства в имущественный оборот, а
в ограничении этого вмешательства, в
установлении законом его четких рамок
и форм.
1.4
Частное право в России
Следует иметь в виду, что для отечественного хозяйства эта проблема всегда имела и имеет особую остроту. Дело в том, что сферы частного права как области, по общему правилу закрытой для произвольного вмешательства государства, в истории России почти не было. Еще в конце XVII — начале XVIII в., когда в западноевропейских государствах активно развивалось частнокапиталистическое хозяйство, русский царь был вправе по своему соизволению изъять любое имущество у любого подданного (как это, например, делал Петр I, требуя денег на ведение различных войн).5
Только во второй половине XVIII в. Екатерина II в виде особой привилегии разрешила дворянству иметь на праве частной собственности имущество, которое не могло стать объектом произвольного изъятия в пользу государства или каких-либо обременении «в казенном интересе». Для всех остальных сословий такое имущественное положение даже юридически стало возможным только после реформ Александра II, т. е. во второй половине 60-х гг. XIX в и существовало лишь до 1918—1922 гг., всего около 50 лет Это и был уникальный для отечественной истории, но весьма краткий период признания и существования частного права.
Поскольку
ни до этого времени, ни после него
никаких частноправовых начал у
нас, по сути, не существовало, государство
привыкло бесцеремонно, произвольно
и безгранично вмешиваться в
имущественную сферу. Советское
гражданское право развивалось в условиях
господства известной ленинской установки
о том, что «мы ничего "частного" не
признаем, для нас все в области хозяйства
есть публично-правовое, а не частное».
Такой подход имел следствием преобладание
в экономике жестких централизованных
начал, вызвавших к жизни, например, категорию
«плановых» («хозяйственных») договоров.
Их содержание определялось не волей и
интересами участников, а плановыми органами,
решавшими, кто, с кем и на каких условиях
будет заключать конкретный договор.6
Но даже при этом определение некоторых
условий вынужденно отдавалось на усмотрение
сторон, а договоры с участием граждан
обычно находились под косвенным, а не
прямым воздействием плана (если не считать
системы карточного распределения товаров).
Сохранялась почва для гражданско-правового
регулирования, хотя его содержание было
существенно видоизменено, и саму частноправовую
терминологию старались вывести из широкого
употребления. Однако некоторые частноправовые
принципы формально закреплялись действовавшим
гражданским законодательством.
Гражданский кодекс России 1994 г. впервые
законодательно закрепил в п. 1 ст. 1 основные
начала частного права:
-равенство участников имущественных отношений;
-неприкосновенность собственности,
-свободу договора;
-недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела;
Беспрепятственное осуществление гражданских прав и их судебную защиту от нарушений, в том числе и со стороны публичной власти (государства).
Применение этих принципов теперь может быть ограничено только федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. В силу этого возможные и необходимые ограничения частноправовых начал становятся действительно исключением из правила, а не общим правилом.
2 Система частного права
2.1
Развитие системы частного
права в России
В отечественной правовой системе частное право всегда было представлено гражданским правом. В советское время, после отказа от деления права на публичное и частное, из гражданского права в качестве самостоятельных правовых отраслей выделились семейное и трудовое право, а «на стыке» гражданского и административного права возникли земельное и природоресурсовое право. Были попытки обособления международного частного права, призванного регулировать частноправовые отношения «с иностранным элементом» (т. е. с участием иностранных граждан, юридических лиц и лиц без гражданства). Все эти правовые образования составили «семью» цивилистических (по сути частноправовых) отраслей нашего правопорядка.
Возвращение к классическим основам правовой системы, базирующейся на принципиальном различии публичного и частного права, потребовало не только отказа от «наслоений» огосударствленной экономики в гражданско-правовой сфере, но и определенной переоценки правовой природы этих «смежных» с гражданским отраслейправа.
В условиях становления рыночной экономики происходит известная коммерсализация отношений, ранее входивших в публично-правовую сферу. Так, после отказа от исключительной собственности государства на землю и разрешения совершения многих сделок с некоторыми земельными участками (купля-продажа, аренда, залог, передача по наследству и т. п.) соответствующие отношения стали предметом гражданского права (т. е. частноправового регулирования) и вышли из предмета земельного права.
Последнее сосредоточивается теперь не на регламентации чужеродного для этой отрасли оборота земли, а на определении публично-правового режима различных видов земельных участков, включая их целевое назначение, требования природоохранного характера, количественные ограничения и т. п. Иначе говоря, земельное право обнаруживает свою публично-правовую природу. Сказанное в равной мере относится и к более широкой сфере природоресурсового и природоохранного (экологического) права.
Законодательное
признание возможности
Что касается трудового права, то его природу в настоящее время нельзя определить однозначно. В пользу его частноправового характера свидетельствуют многие правила о трудовом договоре, составляющие основу этой отрасли и получившие теперь новое развитие. Вместе с тем основное направление правовой регламентации здесь по-прежнему составляет установление широкого круга специальных социальных (т. е. установленных в общественных, публично-правовых интересах) гарантий для участников трудовых отношений. Такая регламентация характерна для публично-правовых отраслей (к числу которых следует, в частности, отнести и выделившееся на этой основе из трудового права право социального обеспечения) Вместе с тем в континентальном европейском праве, прежде всего в его германской ветви, трудовое право обычно рассматривается в качестве частноправового образования.
Международное частное право по своим основным юридическим признакам (предмету и методу) никогда не теряло своей частноправовой природы, общепризнанной в развитых правопорядках Более того, в теории оно иногда рассматривается в качестве составной части (подотрасли) гражданского права.
На базе гражданско-правовых норм о юридических лицах в развитых зарубежных правопорядках обычно выделяются правила о статусе коммерческих организаций, объединяемые понятиями «права компаний» или корпоративного права. В отечественной правовой системе на этой основе ранее пытались выделять колхозное, а затем кооперативное право. Данное правовое образование нельзя считать самостоятельным, ибо оно существует в рамках частного права как часть гражданского либо также торгового права.
Гражданское
право, как уже отмечалось, составляет
основу частного права. В отечественном
правопорядке в общую систему
частного права входят также семейное
и международное частное право, традиционно
признаваемые здесь, впрочем, самостоятельными
по отношению к гражданскому праву правовыми
отраслями Это обстоятельство составляет
специфику системы российского частного
права, поскольку в континентальном европейском
праве они обычно рассматриваются в качестве
составных частей (подотраслей) гражданского
права.
2.2
Система гражданского
права
Гражданское право само подвергается известной систематизации (дифференциации), причем его система одновременно входит в общую систему частного права базу такой дифференциации составляет выделение основных, общих для всей отрасли положений — Общей части. Общая часть гражданского права включает основные положения о понятии, возникновении, осуществлении и защите гражданских прав, субъектах и объектах гражданского оборота, а также о сроках и некоторые другие правила общего порядка, применимые ко всем гражданским правоотношениям. Она имеет важное системообразующее, теоретико-познавательное и вместе с тем практическое, правоприменительное значение, ибо составляющие ее правила так или иначе учитываются при применении всех других гражданско-правовыхнорм.
С
этой точки зрения можно сказать,
что все остальные нормы
В настоящее время общепринято выделение в российском гражданском праве пяти таких подотраслей. К ним относятся: вещное право, оформляющее принадлежность вещей (имущества) участникам имущественных отношений в качестве необходимой предпосылки и результата имущественного оборота;