Сущность
правонарушения и
его виды
До
недавнего времени исследованию
правонарушения в общей теории государства
и права большого внимания не уделялось.
В нынешних же условиях эта проблема
стала весьма актуальной в силу необходимости
разработки общих методологических подходов
к ее изучению. Нарушение многих требований
норм права в обществе имеют массовый
характер и наносят весьма ощутимый вред,
как моральный, так и материальный, что
позволяет считать правонарушение явлением
социальным. В противоположность социальным
законам в научном смысле, которые указывают,
как действуют люди, - законы, издаваемые
государственною властью, или нормы права,
указывают, как должны действовать люди,
хотя они могут действовать и иначе. Поэтому
научные законы не знают исключений, нормы
права допускают нарушение их. Необходимое
предположение, потому что нормы права
стремятся угрозой воздействовать на
сопротивляющуюся волю отдельных членов.
“Самое обеспеченное правовое общение”,
говорит Бирлинг, “было бы то, в котором
всякий принудительный аппарат оказался
бы излишним”. Но если бы исчезла мысль
о возможности правонарушений, не было
бы правового общения. Правонарушение
выражается всегда и только в действии
человека. Под именем действия мы понимаем
такое выражение воли, которое направлено
на некоторое изменение во внешнем мире.
Момент воли есть необходимый для понятия
о действии. Важными вопросами в рассмотрении
сущности правонарушения являются такие
вопросы как: должно ли быть правонарушение
вменяемым действием, т. е. основанным
на вине действовавшего лица, составляет
ли вина существенный момент в понятии
всякого правонарушения?
Сущность
правонарушения, его
социальная природа
и состав.
Сущность
- это главная, внутренне присущая
правонарушению характеристика, которая
позволяет выделить его среди иных актов
поведения, указывает на его родственные
свойства и признаки.
Исходными
и определяющими для понимания
сущностного в правонарушении являются
представления о том, что оно
характеризуется общественной вредностью
и противоправностью.
Общественная
вредность, опасность - основной объективный
признак, определяющая черта правонарушения
и его основополагающее объективное
основание, отграничивающее правомерное
от противоправного. Общественная вредность
проявляется в том, что правонарушение
всегда сопряжено с посягательствами
на приоритеты и ценности человеческого
общества, ущемляет частные и общественные
интересы. Акт правонарушения всегда есть
вызов обществу, пренебрежение тем, что
значимо, ценно для него. Общественная
вредность или опасность правонарушения,
следовательно, состоит в том, что оно
посягает на важные ценности общества,
условия его существования. Правонарушения
общественно вредны своей типичностью,
распространенностью, это не единичный
акт (эксцессы), а массовое в своем проявлении
деяние либо обладающее потенциальной
возможностью к такому распространению.
Правонарушения
общественно вредны и тем, что
они дезорганизуют нормальный ритм
жизнедеятельности общества, направлены
против господствующих общественных отношений,
вносят в них элементы социальной напряженности
и конфликтности.
Из
сказанного вытекает, что деяния, которые
по своим свойствам не способны причинить
вред общественным отношениям, ценностям
общества и отдельной личности, ее
правам и интересам, не создают угрозы
правопорядку в целом или не подрывают
правовой режим в той или иной сфере общественной
жизни, не могут и объективно не должны
признаваться правонарушениями.
И
еще одно, как представляется, немаловажное
соображение практического характера.
Общественная вредность или опасность
является объективным свойством, объективным
в том смысле, что деяние причиняет вред
обществу, интересам отдельных граждан
независимо от осознания данного обстоятельства
законодателем. Вместе с тем отнесение
деяния к противоправному (закононарушающему)
находится в зависимости от законодателя
и от него в решающей мере зависит придание
общественно опасному деянию официальной
огласки либо же его замалчивание. Противоправность
деяния обусловлена общественной вредностью
(опасностью), порождена ею. Вне связи с
этим деяние не может быть признано противоправным.
Достаточно
распространенное и ныне в юридической
теории положение, о том, что противоправность
есть юридическое выражение общественной
опасности, требует уточнения. В
специальной литературе между тем именно
эта формально-юридическая сторона противоправности
очень часто абсолютизируется. До недавнего
времени почти общепризнанным считалось,
что сам факт запрещения деяния в правотворческом
акте определяет противоправность деяния.
Такой подход, воспринимавшийся в качестве
правотворческой и правоприменительной
доктрины, порождал правонарушающие акты
и соответственно приводил к привлечению
к юридической ответственности лиц, приносивших
своей деятельностью общественную пользу.
Порожденные
устаревшим механизмом хозяйствования
и соответствующими ему юридическими
постулатами правонарушающие акты привели
к появлению в нашем обществе феномена
так называемого бескорыстного преступника.
Правоохранительная система, не снабженная
механизмами блокирования ложных юридических
норм и находившаяся всецело в подчинении
исполнительных структур, вынуждена была
вовлекать в орбиту уголовной репрессии
людей, чьи дела и поступки имели исключительно
конструктивную направленность, но при
этом входили в противоречие с устаревшими
либо изначально неправовыми установлениями
государства.
Значит,
понятие противоправности не может
быть сведено лишь к внешней его
стороне. По этой причине в противоправности
следует различать два аспекта.
Во-первых,
противоправность есть объективированная
форма выражения общественно вредного,
его внешняя сторона. Это значит, что общественно
вредное (опасное) деяние должно быть официально
удостоверено (подтверждена) законом в
качестве противоправного.
Во-вторых,
противоправность есть объективное свойство
правонарушения. Объективное в том смысле,
что всякое правонарушение посягает на
сущностное в праве, т. е. на те социальные
блага, которые представляет право: защищаемый
им общий интерес (как объединение различных
специфических согласованный частных
и публичных интересов), тот порядок в
общественных отношениях, который поддерживается
при помощи правового инструментария,
прогрессивную деятельность и конструктивные
способы ее осуществления.
Правонарушение
изначально посягает на то, что берется
под защиту. Именно в этом смысле противоправное
неотделимо от общественно опасного, вредного.
В
формально-логическом плане это
может быть выражено следующий образом:
“Все, что общественно вредно (опасно),
то противоречит праву”. И соответственно:
“Противоречащими праву являются только
те деяния, которые общественно вредны
(или опасны)”. В действительности от этой
конструкции могут наблюдаться два типа
отклонений: 1) “Не все, что запрещено законом
в качестве противоправного, в действительности
общественно вредно и опасно”; 2) “Не все,
что общественно опасно, запрещено законом
как противоправное”. И то и другое явление
нежелательны и указывают на то, сколь
важным является адекватное совмещение
в действующем законодательстве общественно
вредного и противоправного.
Таким
образом, противоправность есть родовое
свойство всех отклоняющихся от правопорядка
деяний.
Юридической
состав правонарушения. Уяснение общественной
вредности и противоправности деяния
позволяет отграничить его правомерного
поведения. Эти характеристики, хотя
и являются определяющими для понимания
правонарушения, требуют все же конкретизации,
привлечения дополнительных, уточняющий
их содержательных признаков, достаточных
для отграничения правонарушения от иных
отклонений от правопорядка.
Этой
цели в юридической науке и практике служит
конструкция юридического состава правонарушения,
представляющая совокупность необходимых
и достаточных с точки зрения действующего
законодательства условий или элементов
(и их признаков) объективного и субъективного
характера для квалификации противоправного
деяния в качестве правонарушения.
Объективную
сторону правонарушения образует противоправное
деяние, выраженное вовне в форме
фактических противоправных действий
либо в противоправном несовершении
предписанного законом проведения.
Мысли, убеждения, намерения, внешне не
проявившиеся, не признаются действующим
законодательством объектом преследования.
В этом находит проявление гуманистическая
направленность права. С позиции правового
подхода только действием (бездействием)
либо в отдельных случаях вербальной активностью
( оскорблением, клеветой и пр. ) может быть
причинен ущерб защищаемым правом интересам.
Практика
преследования за убеждения, инакомыслие
и т. п. есть проявление репрессивной
сути государства, дефицита в нем демократии
и цивилизованности, свидетельство действия
в нем демократии и цивилизованности,
свидетельство действия произвола, возведенного
в закон и именуемого “правом”. Не признается
правонарушением и так называемая рефлекторная
активность - нецензурная брань в болезненном
бреду или социально опасная активность
душевнобольного, являющегося невменяемым,
и пр.
К
элементам объективной стороны
правонарушения относятся причинная
связь между деянием и наступившими
последствиями и причиненный
вред. В юридической теории и практике
под причиной связью понимают такую объективную
связь между вредным деянием и наступившими
последствиями, при которой противоправное
деяние предшествует во времени последствию
и является главной и непосредственной
причиной, неизбежно вызывающей данное
последствие. Вред выражается в совокупности
отрицательных последствий правонарушения,
представляющих собой нарушение правопорядка,
уничтожение какого-либо блага, ценности
или ограничение пользования или, стеснение
свободы поведения других лиц (организаций),
ущемление их субъективных прав. Вред
может иметь материальный, физический
и иной характер, посягать на специфические
или общие интересы.
Характер
деяния и причиняемый при этом
вред являются объективными основаниями
для определения степени общественной
опасности, отграничения правонарушений
от иных отклонений от правопорядка.
С
объективной стороной непосредственно
связан другой элемент состава правонарушения
- объект, т. е. отношения, на которые
посягает правонарушитель.
Субъективная
сторона правонарушения воплощена в понятии
деликтоспособности правонарушителя.
Это означает, что правонарушением признается
лишь виновное деяние, т. е. такие действия,
которые в момент их совершения находились
под контролем воли и сознания лица. Отсутствие
свободной воли - возможности выбрать
иной (правомерный) вариант действий вследствие
невменяемости, малолетнего возраста,
физического или психического воздействия
и пр. - являются юридическим условием,
при котором деяние правонарушением не
признается, даже если оно имело вредные
последствия.
Для
признания противоправных действий
правонарушением законодательство
предъявляет к их субъекту определенные
требования. Это прежде всего наличие
определенного возраста, с достижением
которого физические лица становятся
деликтопособными. Так, уголовная ответственность
(основанием которой является совершение
преступления) наступает с 16 лет, а за отдельные
виды - с 14, административная - с 16, гражданско-правовая
- с 15 и т. д.
Не
все вопросы, касающиеся субъекта правонарушения,
решены в юридической теории и практике
однозначно. Имеются расхождения в понимании
субъекта правонарушения в уголовном
и гражданском праве. Если в уголовном
праве субъект преступления и субъект
ответственности совпадают (т. е. ответственности
подлежит физическое лицо, совершившее
данное преступление), то в гражданском
праве имущественную ответственность
может нести не только совершивший гражданско-правовой
деликт. Достаточно сложным является вопрос
о признании субъектом правонарушения
коллектива людей. В действующем уголовном
праве это вопрос решается однозначно
- таковым является физическое лицо. Даже
если преступление совершено группой
лиц, то каждый его участник отвечает лишь
за то, что совершил лично, и не связан
солидарной ответственностью. Что касается
иных отраслей права, то здесь мнения специалистов
разделились. Одна группа ученых склонна
признавать коллектив людей субъектом
правонарушения, друга - исходит из противоположного
мнения. В любом случае действия коллективных
субъектов при определенных условиях
могут признаваться противоправными и
соответственно влечь некоторые правоограничения.
Юридическим
составом правонарушения охватывается
еще один компонент - установление в
законодательстве санкций (неблагоприятных
последствий) за совершение правонарушений,
являющееся непременным условием применения
к правонарушителю мер юридической ответственности.
Справедливо замечено, что там, где не
предусмотрена юридическая ответственность,
нет правонарушения.
Итак,
правонарушение - это общественно
вредное ( или общественно опасное) противоправное
и виновное деяние деликтоспособного
субъекта, влекущее юридическую ответственность.
Правонарушение
и иные отклонения от порядка. Разновидность
социальных отклонений, которая связана
с отступлением от целей, принципов
и предписаний права, может быть объединена
понятием противоправного поведения.
К противоправным деяниям, не образующим
правонарушений, относятся деяния с “усеченным”
составом правонарушения (невиновные
действия, объективно противоправное
поведение малолетних, душевнобольных
и пр. ). Это также незначительные отклонения
от требований юридического режима, складывающегося
в той или иной сфере общественной жизни
(не злостное уклонение от уплаты алиментов,
просрочка платежей или несвоевременное
возвращение долга, кредита в силу извинительных
обстоятельств, незначительные проступки
в административно-правовой сфере, сфере
действия трудового законодательства
и т. д. ), и иное поведение, противоречащее
праву и могущее влечь применение мер
юридической защиты или мер воспитательного
характера.
К
противоправным деяниям относятся
также и злоупотребление правом
(правовыми средствами), под которым
следует считать основанное на эгоистических
побуждениях поведение управомоченного
субъекта, противоречащее природе права,
закрепленной в его нормах цели, либо связанное
с привлечением неправовых средств для
ее достижения.
Злоупотребление
правом - это не особый тип правонарушения,
как иногда отмечается в специальной
литературе, а разновидность неправовых
действий, связанных с злоупотреблением
правовой свободой, совершением поступков
“во зло” и в противоречие с назначением
предоставленного права, его духом.
Непризнание
категории злоупотребления правом
ведет к тому, что всякое отклонение
от общего дозволения квалифицируют
как деликт, правонарушение, преступление.
Очевидно, что в этом случае не учитываются
специфика действия правового дозволения,
особенности его конструирования в законе.
В законодательстве невозможно (да и не
должно) расписывать дозволенное поведение
“от и до”, что входило бы в противоречие
с природой права личности. Для предотвращения
некорректного поведения правопользователя
законодатель использует специальные
средства, прием законодательной техники
(устанавливает запрет на ограничения
на определенный вид деятельности в рамках
общего дозволения, определяет принципы
поведения управомоченного, конкретизируя
цель, назначение предоставляемого права
и др. ).
Создается,
таким образом, своеобразный режим
поведения управомоченного, адекватный
правовому дозволению. Отступление
адресатов от этого режима охватывается
понятием “злоупотребление правом” и
не должно квалифицироваться как “деликт,
правонарушение, преступление”.
Правонарушение
и их виды.
Правонарушение
имеет рад весьма характерных
признаков и черт, среди которых
необходимо выделить следующие.
1.
Любое правонарушение - это всегда
определенное деяние, находящееся
под постоянным контролем воли
и разума человека. Это волевое,
осознанное деяние, выражающееся
в действии или бездействии
человека.
Не
могут рассматриваться в качестве признаков
правонарушения, например, черты характера,
образ мыслей или личные качества человека.
Однако если они проявляются в конкретных
противоправных деяниях - действиях или
бездействии, то в этом случае наступают
юридические последствия. Суд не может
карать за неугодные господствующим кругам
суждения, за образ мыслей, политические,
религиозные или иные воззрения. К. Маркс
в связи с этим совершенно правильно отмечал,
что “законы, которые делают главным критерием
не действия как таковые, а образ мыслей
действующего лица, - это не что иное, как
позитивные санкции беззакония”*. Однако
суд, вынося решение по конкретному делу,
может карать и карает за обусловленное
тем или иным образом мыслей противоправное
деяние.
2.
Противоправность - следующий весьма важный
признак правонарушения. Не всякое деяние
- действие или бездействие - является
правонарушением. А лишь то, которое совершается
вопреки правовым велениям, нарушает закон.
Конкретным
выражением противоправности деяния могут
служить либо нарушение запрета, прямо
установленного в законе или в любом ином
нормативно-правовом акте, либо невыполнение
обязательств, возложенных на субъектов
права законом или заключенным на его
основе договором. Так, ст. 309 Гражданского
кодекса РФ особо оговаривает, что “обязательства
должны исполняться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязательства
и требованиями закона, иных правовых
актов, а при отсутствии таких условий
и требований - в соответствии с обычаями
делового оборота или иными обычно предъявляемыми
требованиями”.
3.
Одним из важнейших признаков
правонарушения является наличие
вины. Государственно-правовая теория
и практика в России и других
странах исходят из того, что
не всякое противоправное деяние
следует считать правонарушением,
а лишь то, которое совершается умышленно
или по неосторожности. Иными словами,
происходит по вине лица.
Вина
отражает психическое состояние
и отношение лица к совершаемому
им противоправному деянию - действию
или бездействию, а также к
возникающим в результате такого
деяния последствиям. Она означает понимание
или осознание лицом противоправности
(недопустимости) своего поведения и возникающих
при этом последствий. Вот почему нельзя
считать правонарушениями деяния несовершеннолетних
лиц и лиц, признанных судом невменяемыми,
даже если они и противоречат праву, поскольку
они не способны осознавать и понимать
противоправность своих действий.
Не
считаются правонарушениями так
называемые объективно противоправные
деяния, хотя они совершаются осознанно,
по воле лица. Такого рода деяния совершаются
в силу профессиональных или служебных
обязанностей и не содержат в себе вины,
например, действия пожарника, причинившего
вред имуществу во время тушения пожара,
аналогичные действия спасателя, врача.
Различают
две формы вины: умысел и неосторожность.
Умысел
предполагает, что лицо, совершившее
противоправное деяние, сознает общественно
опасный характер своих действий
или бездействия, предвидит их общественно
опасные последствия и желает
(либо допускает) их наступление. В том
случае, когда лицо, сознавая общественно
опасный характер совершаемого им деяния,
предвидит возможность и неизбежность
его вредных последствий и желает их наступления,
имеет место прямой умысел. Если же лицо
понимает противоправность своего деяния
и его последствия, но не желает их наступления,
хотя и допускает такую возможность или
безразлично относится к ним, имеет место
косвенный умысел.
Неосторожность
как одна из форм вины бывает двух видов:
самонадеянность и небрежность.
Самонадеянность
предполагает, что лицо предвидит общественно
опасные последствия своего поведения,
но легкомысленно рассчитывает их избежать.
Небрежность
предполагает, что лицо не предвидит
общественно опасных последствий
своих деяний, но может и должен
их предвидеть. Небрежность указывает
прежде всего на безответственное и пренебрежительное
отношение лица к выполнению возложенных
на него обязанностей, к интересам общества
и другого лица (лиц).
4.
Правонарушение совершается людьми
деликтоспособными, т. е. способными
контролировать свою волю и свое поведение,
отдавать отчет в своих действиях, осознавать
их противоправность и быть в состоянии
нести ответственность за их последствия.
Деликтоспособность определяется в законах
и других нормативно-правовых актах. Деликтоспособными
признаются все вменяемые лица, достигшие
определенного возраста. Например, в гражданском
и уголовном праве России полная деликтоспособность
наступает с 18 лет. В то же время за отдельные
преступления ответственность наступает
с 14 лет, за административные проступки
и нарушения трудового права - с 16 лет.
5.
К основным отличительным признакам
правонарушения отечественные и
зарубежные юристы относят наличие
вреда, причиненного лицу или
организации другим лицом или
организацией, и наличие причинной
связи между противоправным деянием
и причиненным вредом. Что касается наличие
вреда, то не все авторы разделяют эту
точку зрения. Ссылаясь на действующее
законодательство, они вполне резонно
замечают, например, что рад норм уголовного
и некоторых других отраслей права определяют
как правонарушения такие действия или
бездействие, которые со всей вероятностью
могут повлечь за собой вредные последствия,
но еще не повлекли их. В качестве примера
можно сослаться на нарушение правил техники
безопасности на АЭС, шахтах, заводах,
которые могли бы повлечь за собой трагические
последствия; на нарушения условий труда,
требований санэпидемслужб, и т. д. , которые
тоже могли бы привести к трагическим
последствиям.
Из
сказанного вытекает, что правонарушениями
следует считать не только такие
противоправные деяния, которые уже повлекли
за собой вредные последствия, но и такие,
которые могут причинить обществу, лицу
или государству вред.
Причинение
вреда имеет два аспекта - юридический
и фактический. Юридическая сторона
заключается в том, что нарушаются
субъективные права участников правоотношений
или же создаются такие условия, которые
препятствуют исполнению субъектами права
возложенных на них юридических обязанностей.
Фактическая же сторона правонарушения
состоит в причинении участнику правоотношения
материального либо морального ущерба.
Материальные
и нематериальные интересы (блага) граждан
и их объединений в равной мере
защищаются действующим в России
и других странах законодательством.
Так, согласно Гражданскому кодексу
РФ, нематериальные блага (жизнь, здоровье,
честь, доброе имя, достоинство, деловая
и иная репутация и т. д. ) защищаются в
соответствии с настоящим Кодексом и другими
законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных,
а также в тех случаях и тех пределах, в
каких использование способов защиты
гражданских прав вытекает из существа
нарушенного нематериального права и
характера последствий этого нарушения
(ст. 150, п2).
Защита
материальных и нематериальных благ,
находящих свое юридическое выражение
в гражданских правах физических
и юридических лиц, осуществляется, в частности,
путем: признания права; восстановления
положения, существовавшего до нарушения
права, и пресечения действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения;
признания оспоримой сделки недействительной
и применения последствий ее недействительности;
присуждения к исполнению обязанности
в натуре; возмещения убытков; взыскания
неустойки; компенсации морального вреда;
прекращения или изменения правоотношения;
иными способами, предусмотренными законом.
*
Когда
мы говорим о таком признаке правонарушения,
как наличие причинной связи
между противоправным деянием и
причиненным вредом, то, во-первых, речь
идет о прямой, а не о какой
бы то ни было иной связи. Вредные последствия
должны быть прямым результатом нарушающих
существующее законодательство действий
или бездействия. Никакие посредствующие
званья между ними не допускаются; во-вторых,
имеется в виду, что причинная связь должна
быть не случайной, а вполне закономерной,
обусловившей наступление вредных последствий.
Названные
признаки правонарушения основные, но
отнюдь не исчерпывающие. Кроме них
существуют другие, хотя и менее
важные признаки и черты. Все они
обобщаются в выработанном юридической
наукой понятии “состав преступления”,
с помощью которого группируются
и описываются признаки последнего по
схеме: объект, субъект, объективная и
субъективная стороны правонарушения.
Объектом
правонарушения являются те урегулированные
и охраняемые правом общественные отношения,
которым противоправными действиями
или бездействием причиняется ущерб.
Совершая правонарушение, лицо наносит
определенный вред не только сложившемуся
в обществе правопорядку, но и правосознанию
граждан, а также их субъективным правам.
Субъектом
правонарушения признаются физические
и юридические лица, обладающие способностью
и возможностью нести юридическую ответственность
за свои противоправные деяния (деликтоспособность).
Объективная
сторона правонарушения представляет
собой его внешнюю характеристику,
внешнее описание совершенного лицом
противоправного деяния. В качестве элементов,
составляющих объективную сторону правонарушения,
обычно рассматривают: а) само противоправное
действие или бездействие: б) вред, причиненный
данным действием или бездействием для
общественных отношений: в) наличие причинно-следственных
связей между совершенным противоправным
деянием и наступившим вредом: г) время,
место и иные обстоятельства, при которых
было совершено противоправное деяние:
д) приемы и средства совершения правонарушения.
Субъективная
сторона правонарушения указывает
на психическое состояние лица в момент
совершения им правонарушения. Содержание
ее составляет одна из форм вины (умысел
или неосторожность) субъекта противоправного
деяния, являющаяся обязательным условием
или основанием привлечения его к юридической
ответственности.
Вина
- важнейшая составная часть субъективной
стороны правонарушения. В качестве
ее дополнительных элементов в научной
и учебной литературе рассматривают
цель и мотивы совершения правонарушения.
Их называют факультативными, иными словами,
не всегда необходимыми для признания
того или иного деяния правонарушением
элементами. Примером использования таких
элементов может служить квалификация
ряда преступлений. Совершаемых в экономической,
финансовой и некоторых других сферах
жизни общества. В частности, для квалификации
по французскому уголовному законодательству
вымогательства, шантажа, мошенничества
и некоторых других преступлений требуется
в обязательном порядке установление
корыстной цели. Для признания такого,
например, противоправного деяния, как
обман лица “путем использования вымышленного
имени или вымышленной должности или положения,
либо путем злоупотребления подлинной
должностью или положением, либо путем
использования обманных действий”, в
качестве мошенничества требуется помимо
всего прочего наличие корыстной цели.
Она заключается в том, “чтобы побудить
это лицо в ущерб себе или какое-либо имущество,
оказать услугу или предоставить какой-либо
документ, содержащий обязательство или
освобождение от обязательства”*.
Правонарушения
классифицируются по разным основаниям:
в зависимости от характера правонарушений,
степени их вредности и опасности для
общественных отношений, а также от характера
применяемых санкций за их совершение.
Согласно данному критерию все правонарушения
делятся на преступления и проступки.
Преступлениями
называются запрещенные уголовным
законом общественно опасные, виновные
деяния, наносящие существенный вред
общественным отношениям и сложившемуся
во обществе порядку. За любые преступления
применяются наиболее строгие меры государственного
принуждения - уголовно-правовые санкции,
устанавливающие значительные ограничения
на поведение и правовой статус лиц, виновных
в их совершении.
По
своему характеру преступления всегда
являются уголовными правонарушениями.
Государственно-правовая теория и практика
большинства стран исходят из того, что
за пределами противоправных деяний, предусмотренных
уголовным законодательством, правонарушений,
квалифицируемых как преступления, нет
и не может быть.
Проступки
представляют собой виновные, противоправные
деяния, которые характеризуются меньшей
по сравнению с преступлениями степенью
общественной
опасности и которые влекут за
собой применение не уголовно-правовых
санкций, а мер административного,
дисциплинарного или гражданско-правового
воздействия. В зависимости от сферы общественных
отношений, которым противоправным поведением
причиняется вред, и в зависимости от характера
применяемого при этом взыскания все проступки
подразделяются на административные,
дисциплинарные и гражданско-правовые
(деликты).
Особенностью
административных проступков заключается
в том, что они совершаются
в сфере деятельности исполнительных
органов власти государства и
за из совершение предусматривается
административная ответственность. Она
может выражаться в вынесении предупреждения,
наложения штрафа, лишения права управления
транспортными средствами и др.
Согласно
Российскому законодательству, повторность
одного и того же административного
проступка в ряде случаев может
повлечь за собой “трансформацию”
административной ответственности в уголовную.
Дисциплинарные
проступки представляют собой вредные
для общественных отношений противоправные
деяния физических лиц, направленные на
нарушение внутреннего распорядка
предприятий, объединений и учреждений,
а также на нарушение трудовой, служебной,
учебной, воинской и иной дисциплины. Ответственность
за совершение дисциплинарных проступков
предусматривается в различных ведомственных
(уставах, положениях, инструкциях) и локальных
(решениях местных органов государственной
власти и др. ), нормативно-правовых актах.
Устанавливаются различные меры административного
воздействия и в текущем законодательстве.
Скажем, Кодексом законов о труде Российской
Федерации предусматриваются такие дисциплинарные
взыскания за нарушение трудовой дисциплины,
как выговор, строгий выговор, замечание,
перевод на нижеоплачиваемую работу, увольнение.
Гражданско-правовые
проступки понимаются как правонарушения,
совершаемые в сфере имущественных
и неимущественных отношений, имеющих
интеллектуальную ценность как для конкретных
лиц, так и для всего общества. Свое внешнее
выражение гражданские правонарушения
находят в причинении гражданам или их
организациям имущественного вреда, неисполнении
договорных обязательств, распространении
сведений, прочащих честь и достоинство
гражданина, заключении незаконных сделок,
нарушении гражданских прав тех или иных
лиц либо организаций.
Гражданское
право России, равно как и других
стран, устанавливает, наряду с общими
принципами гражданско-правовой ответственности,
конкретные санкции, применяемые за те
или иные гражданские правонарушения.
Среди них: возмещение убытков, взыскание
неустойки, компенсация морального вреда
и др. При этом в Гражданском кодексе России
закрепляется принцип, в соответствии
с которым, в частности, “уплата неустойки
и возмещение убытков в случае ненадлежащего
исполнения обязательства не освобождают
должника от исполнения обязательства
в натуре, если иное не предусмотрено законом
или договором” ст. 396, п. 1).
Социальные
корни (причины) правонарушений
Понять
природу и причины правонарушений
можно только в социально-историческом
аспекте, рассматривая их как порождение
определенных общественных явлений, неодинаковых
в разных общественных формациях. Это
связано с необходимостью обеспечения
единого методологического подхода в
исследовании причин правонарушений прежде
всего на общесоциологическом уровне.
Правонарушения,
взятые в совокупности на определенном
отрезке времени и в конкретном
обществе, всегда отличаются значительным
разнообразием как по степени общественной
вредности, так и по психологическим, социальным
и юридическим признакам. И вместе с тем
в происхождении, причинах и дальнейшей
исторической судьбе они имеют общие черты,
что дает возможность изучать не только
отдельные виды правонарушений, но и всю
их совокупность, анализировать причины
и условия, способствующие их совершению,
разрабатывать системы мер борьбы с ними.
При
анализе причин правонарушений нужно
исходить из признания их социальной
природы. Правонарушения как массовое
явление появились лишь в определенных
социальных условиях, а именно с расколом
общества на антагонистические классы,
с возникновением государства и права,
когда родовой строй превратился в организацию
для грабежа и угнетения соседей, а его
органы из орудий народной воли преобразовались
в самостоятельные органы господства
и угнетения, направленные против собственного
народа.
Внимание
исследователей привлекала прежде всего
преступность в силу широкого распространения
и опасности для устоев общества,
разрушительного воздействия на “урегулированность”
и “порядок” общественной жизни как необходимую
форму упрочения существующего способа
производства. Если в эксплуататорских
обществах политические силы, стоявшие
у власти, в борьбе с преступностью опирались
прежде всего на организованную репрессию,
если их идеологи стремились скрыть связь
преступности с экономическими, политическими,
идейными устоями общества, то передовые
мыслители прошлого пытались осмыслить
природу, то передовые мыслители прошлого
пытались осмыслить природу, социальные
корни преступности, установить наличие
связи между преступностью и сущностью
общества. Так, Т. Мор и Т. Кампанелла выдвигали
и отстаивали концепцию преступности
как явления, рожденного обществом, пытались
вскрыть ее причины.
Хотя
в настоящее время в рамках
общей теории государства и права
правонарушение как массовое явление
привлекает внимание ученых, понятийный
аппарат, позволяющий фиксировать
его в теоретических исследованиях,
еще не выработан. Если применительно
к уголовным правонарушениям утвердились
два понятия - “ преступление” как единичное
явление и “преступность” как массовое
социальное явление, то для совокупности
правонарушений нет соответствующего
термина. Дело не только в его отсутствии,
но и в неразработанности понятия, отражающего
на общетеоретическом уровне то массовое
социальное явление, которое мы фиксируем
как “правонарушение” или “совокупность
правонарушений”. Ю. А. Денисов, предлагая
термин “деликтность”, разъясняет, что
он фиксирует множество актов человеческого
поведения, распространенность которых
грозит дезорганизацией общественной
жизни.
Учитывая,
что общая теория государства
и права исследует причины
правонарушений прежде всего в связи
с возникновением и развитием
права как формы “урегулированности
и порядка” общественной жизни, то
вполне целесообразно ввести в научный
оборот термин “правонарушаемость”.
Правонарушаемость
фиксирует не отдельное правонарушение,
а их совокупность, массовость, проявляющуюся
в условиях российского общества.
Это один из видов социальных отклонений.
Их изучение как общественных процессов
приводит к выводу, что для их раскрытия,
с точки зрения выявления причин, мало
ограничиться выяснением психологических
особенностей личности нарушителя. Необходим
системный анализ сложной совокупности
различных социальных факторов. При этом
нужно постоянно помнить, что не следует
смешивать проблему причин социальных
отклонений с проблемой причин изменений
в их состоянии, динамике или структуре
во времени и в пространстве. Причинное
объяснение негативных явлений предполагает
многоуровневый подход. Иными словами,
причины следует рассматривать на всех
уровнях в единстве, в совокупности теоретического
анализа: общего, особенного, единичного.
На
общесоциальном уровне рассматриваются
в единстве все имеющиеся факторы
действия, на криминологическом анализируются
категории отдельных правонарушений,
на уголовно-правовом исследуются причины
и условия применительно к конкретному,
индивидуальному случаю.
Анализирую
правонарушения на общесоциальном уровне,
как разновидность социальных отклонений,
следует использовать различные подходы:
философский, социологический, психологический.
На
философском уровне формируется
общая концепция причин и условий,
порождающих социальные отклонения,
требующая историко-материалистического
понимания общественных явлений. Расхождение
между нормой права и поведение правонарушителя
объясняется несовпадением, различием
интересов и целей, закрепленных в норме
права, с одной стороны, и преследуемых
данным субъектом - с другой. В свою очередь
несовпадение интересов обусловлено объективными
различиями в социальном положении классов,
групп, индивидов, существующими в обществе
противоречиями. В конечном счете антисоциальное
поведение вызывается неизбежной противоречивостью
социального развития. Сущность общественных
противоречий различна, а порой и диаметрально
противоположна в разных общественно
- экономических формациях. В классическом
капиталистическом обществе социальные
противоречия базировались на основном
антагонизме: между трудом и капиталом.
Отсюда глубина и острота классовых противоречий,
высокий уровень отклонений от действующих
в этом обществе социальных норм. Современное
западное общество сумело избежать кризисно
- революционного способа их разрешения,
но они остаются в реальности (достаточно
сослаться на борьбу с наркомафией).
Теоретически
интересна марксистская позиция
по вопросу, уничтожает ли социалистическая
революция причины, порождавшие
правонарушения в условиях буржуазного
общества. В. И. Ление в работе “Государство
и революция” писал, что коренная социальная
причина эксцессов, состоящих в нарушении
правил общежития, есть эксплуатация масс,
нужда и нищета. С ее устранением эксцессы
неизбежно уйдут в прошлое, а с их исчезновением
отомрет и государство. Здесь следует
выделить два момента: во-первых, связь
между отмиранием государства и эксцессов;
во-вторых, положение об уничтожении коренной
причины эксцессов при социализме.
Ясно,
что без устранения главной причины
эксцессов не имеет смысла ставить
вопрос об их “искоренении”, “отмирании”
и т. д. Ликвидация коренной причины эксцессов
при социализме, т. е. раскола общества
на антагонистические классы, не тождественна
исчезновению объективных причин вообще.
Пока
не создано безгосударственное общество,
основополагающий принцип социализма
“от каждого - по способностям, каждому
- по труду” является наиболее эффективной
основой его организации. Согласно марксистской
точке зрения его соблюдение должно гарантировать
каждому члену общества получение той
доли общественного богатства, которую
он создал своим честным трудом. Однако
он не устраняет известную несправедливость,
состоящую в распределении предметов
потребления “по работе” ( а не по потребностям).
Ведь на самом деле люди неравны друг другу,
один физически сильнее, чем другой, один
имеет детей, другой нет. И даже если он
трудится по способностям и получает по
труду, то получаемая доля может оказаться
неравной по отношению к доле другого
работника. Это одна из причин возможного
расхождения социально-экономических
интересов, а подчас и появления разного
рода корыстных устремлений, направленных
на приобретение материальных благ не
в соответствии со своими способностями
и с затраченным трудом, а за счет труда
других членов общества.
Анализируя
взаимосвязь объективных противоречий
общественного развития с социально негативными
явлениями, Л. И. Спиридонов отмечает, что
“отношения между индивидом и обществом,
предполагающие товарное производство,
пока не исключают возможности несовпадения
потребностей и интересов социалистического
общенародного коллектива с потребностями
и интересами отдельных людей. Тем самым
сохраняется возможность негативно отклоняющегося
поведения людей как формы реализации
различных отрицательных социальных явлений”.
Это связано с действием как объективных,
так и субъективных причин. К ним относятся
недостаточно высокий уровень культуры
и сознательности отдельных людей, массовое
явления индивидуалистической психологии;
объективные недостатки и трудности в
экономике, быту и организации общественной
жизни, а порой и субъективные ошибки и
упущения; негативное влияние образа жизни
отдельных категорий граждан, оживляющего
мещанские и мелкобуржуазные привычки
и устремления.
Характеризуя
причины правонарушений, следует
отметить, что хотя существование
правонарушаемости и связано с некоторыми
особенностями российской действительности,
но они есть следствие незавершенности
переходного состояния нашего общества
и носят временный характер. Существование
правонарушений объективно неизбежно,
но это является затухающей закономерностью
проявления противоречий личности и общества,
индивидов между собой, а возникновение
на почве подобных условий индивидуалистических
взглядов и побуждений - не органическое
и неизбежное, а лишь побочное и возможное
их следствие.
Отрицательные
качества, сохраняющиеся в сознании части
населения, в конечном счете, связаны с
историей формирования общественного
сознания в соответствующих условиях
частой собственности и общественного
разделения труда, которые порождали социальное
и материальное неравенство, влекли за
собой неудовлетворенность, формировали
у людей чувство одиночества, надежды
только на свои силы. В связи с тем, что
основной оценкой статуса личности выступало
материальное благополучие, “имущественный
ценз”, развивались корысть, стяжательство
и другие подобные им мотивы поведения
и способы существования. В процессе длительной
эволюции эксплуататорского общества
эти качества стали частью обыденного
сознания, закрепились в традициях, нравах,
привычках. Оно придавало социальным,
экономическим, национальным противоречиям
антагонистический характер, неумолимо
порождая такие формы поведения, как преступность,
пьянство, национализм и пр.
В
последние годы взгляды и привычки,
несомненно, стали иными, изменилась
и динамика правонарушений. Однако
борьба с антиобщественным поведением
и теперь встречает трудности. Это связано
с тем, что правонарушаемость отступает
в сферу сознания, а следовательно, труднее
поддается прогнозированию и устранению.
Старые элементы не отбрасываются сразу,
изменяются постепенно, приобретая самые
различные оттенки.
Политика
государства направлена на то, чтобы
своевременно подмечать и устранять
возникающие диспропорции в экономике,
противоречия в социальных отношениях.
Она предполагает повседневную борьбу
с этими организационными и управленческими
недостатками, которые способствуют появлению
и развитию социально отклоняющегося
поведения.
Было
бы неправильно видеть во всех уродливых
явлениях лишь “пережитки прошлого”
в сознании людей, их поведении. Причины
многих болезней следует искать в сегодняшней
практике, в реальных трудностях и проблемах
развития общества, в недостатках воспитательной
работы. Для их устранения прежде всего
нужды меры экономического, организационного
и правового характера.
Философский
подход объясняет возможность сохранения
и воспроизводства индивидуалистической
психологии, что связано с отставанием
сознания от общественного бытия, наличии,
а подчас и оживлении неантагонистических
противоречий в обществе.
Социологический
подход при исследовании причин правонарушаесмости
предполагает изучение социальных отклонений
на более конкретном уровне. Важным является
изучение образа жизни различных социальных,
профессиональных, возрастных групп населения.
Социологические и криминологические
исследования показывают, что деформации
в образе жизни человека могут отрицательно
повлиять на его поведение, а именно: оказаться
источником конфликтов: вызвать отклонение
от тех нравственных ценностей, которые
характерны для российского общества
в целом; ослабить социальный контроль,
что облегчает совершение антиобщественных
действий; затруднить реализацию тех законных
возможностей, которые отвечают интересам
субъекта. В целом это не означает неизбежности
отклоняющегося поведения, но требует
проведения соответствующей профилактической
работы.
Психологический
подход в анализе причин правонарушаемости
тесно связан с социологическим,
но не совпадает с ним. При всей
значимости объективных социально-экономических
условий весьма важными для формирования
нормативных установок являются
психофизиологические и биологические
особенности правонарушителя. Ведь причины
правонарушений заложены не только в аномалиях
общественной жизни, но и в несовершенстве
самого человека.
Наиболее
важной проблемой борьбы с правонарушениями
является их предупреждение, устранение
причин и условий, порождающих вредные
и опасные для общества деяния или способствующие
их совершению. Правонарушения нельзя
искоренить, борясь только непосредственно
с ними, но существенно уменьшить их количество
можно и должно.
Заключение
Объективные
законы человеческого развития в общем
виде определяют наиболее целесообразное
строение общественных отношений. Они
указывают, как действуют люди в определенных
объективных условиях, соответствующих
данному уровню развития общества и его
индивидуумов. Законы юридические -это
нормы, издаваемые законодательной властью,
определяющие, как должны действовать
люди в соответствии с познанными объективными
законами, хотя люди могут действовать
и иначе. Объективные законы не знают исключений.
Законы, являющиеся продуктом субъективной
деятельности, допускают нарушение их
установлений. Законодатель, исходя из
практического опыта, сознательно допускает
возможность такого нарушения. В этом
смысле объективное право, даже если оно
в максимальной мере отражает объективные
закономерности общественной жизни, не
может учесть всего многообразия потребностей
индивидов. Что же касается лиц, не признающих
общепринятых и охраняемых государством
правил поведения, то объективное право
не только не может учитывать потребности
подобных лиц, но и должно всячески пресекать
их противоправные действия.
Возможность
нарушений норм права заложена в
существе самой человеческой жизни,
поэтому государство своей принудительной
силойвынуждено обеспечивать охрану и
безусловную реализацию правовых норм.
В арсенале государства имеются нормы,
предусматривающие юридическую ответственность
в отношении лиц, поведение которых не
сообразуется с его обязательными предписаниями.
Юридическая ответственность - это важная
мера защиты интересов личности, общества
и государства. Она наступает в результате
нарушения предписаний правовых норм
и проявляется в форме применения к правонарушителю
мер государственного принуждения. Важнейшим
признаком юридической ответственности
является то, что она определяется государством
и применяется его компетентными органами.
Основанием юридической ответственности
является правонарушение. Если поведение
субъекта не подпадает под признаки правонарушения,
то данное лицо не подлежит юридической
ответственности. Юридическая ответственность
- это сложное социально-правовое явление.
В него включаются как минимум две стороны:
государство и правонарушитель. Между
ними складываются правоохранительное
отношение, в котором государство в лице
его компетентных органов выступает как
управомоченная сторона, а правонарушитель
- как обязанная. При этом и управомоченная,
и обязанная стороны действуют в рамках
закона и реализация юридической ответственности
осуществляется на основе права, конкретных
санкций правовых норм, предусматривающих
ответственность именно за данное правонарушение.
Список
литературы
Теория
государства и права. Учебник. - М.
: Юрид. лит. , 1996
Хропанюк
В. Н. Теория государства и права.
Хрестоматия. Учебное пособие. М. , 1998
Хропанюк
В. Н. Теория государства и права:
Учебное пособие для высших учебных заведений.
М. , 1997
Общая
теория государства и права: Учебник/
Под редакцией В. В. Лазарева. М. :Юрист,1996
Комаров
С. А. Общая теория государства и
права: Учебник. М. :Юрайт, 1997.
|