Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Октября 2009 в 17:48, Не определен
Курсовая работа
КУРСОВАЯ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ НА ТЕМУ: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Введение
Административная ответственность —
это применение государственными органами,
представителями власти и должностными
лицами мер административного воздействия,
определенных государством, к гражданам
и организациям в надлежащих случаях за
нарушение законности и государственной
дисциплины.
В разной литературе термин “административная
ответственность” разные авторы трактуют
по-разному. Например, коллектив авторов
административно-правовой литературы
Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М., Алехин А.
П. представляют административную ответственность
как вид юридической ответственности,
выражающуюся в применении уполномоченным
органом или должностным лицом административного
взыскания к лицу, которое совершило правонарушение.
Авторы считают, что административная
ответственность имеет признаки, характерные
для юридической ответственности.
По мнению Бахраха Д. Н., административная
ответственность — “это особый вид юридической
ответственности, которой присущи все
признаки последней (она наступает на
основе норм права, за нарушение правовых
норм, конкретизируется юрисдикционными
актами компетентных органов, связана
с государственным принуждением). С другой
стороны, административная ответственность
является составной частью административного
принуждения и обладает всеми его качествами”.
Следует знать,
что ответственность по нормам административного
права предусматривает нормы и ряда других
отраслей права, таких как трудового и
финансового. Нормы административного
права включают различные виды ответственности:
дисциплинарную, уголовную, собственно
административную и материальную (для
тех лиц, на которых действие норм трудового
права не распространяется), а также на
основе норм административного права
могут использоваться меры общественного
воздействия и иные меры.
Правонарушение — виновное противоправное
общественно-вредное деяние деликтоспособного
лица. Правонарушение является главным
основанием привлечения к ответственности.
В зависимости от степени общественной
опасности все правонарушения делятся
на преступления и проступки (деликты).
Проступки, в свою очередь, подразделяются
на административные, дисциплинарные
и служебные.
В настоящее
время осуществляется подготовка нового
уголовного кодекса и нового кодекса об
административных правонарушениях, поэтому
стоит разграничить для себя понятия “проступок”
и “преступление”, а также уточнить свойства
этих деяний, чтобы создать возможности
для четкого и обоснованного их разграничения
(прежде всего это относится к оценке так
называемых смежных правонарушений).
Для разрешения данного вопроса обратимся
к Комментарию к Кодексу РСФСР об административных
правонарушениях. Здесь отмечается, что
законодатель не назвал их, в отличие от
преступления, общественно опасными деяниями,
то есть, существуют качественные отличия
этих двух правонарушений. В то же время
в тексте Комментария можно найти подтверждения
вероятности общественной опасности административного
правонарушения: “Все составы административных
проступков, как и преступлений можно
условно разделить на формальные и материальные.
Материальные составы правонарушений,
в отличие от формальных, включают в себя
в качестве обязательного признака не
только действие или бездействие, но также
и последствия и причинную связь между
действие (бездействием) и наступившим
вредным последствием”. А вредные последствия
как раз являются признаком общественной
опасности деяния. Так сюда можно отнести
нарушения правил охраны водных ресурсов,
нарушения правил дорожного движения
с причинением пострадавшему легких телесных
повреждений или любого материального
ущерба, правил пожарной безопасности,
завершающиеся пожаром с менее тяжкими
последствиями, превышение нормативов
выброса загрязняющих веществ в атмосферу
и ряд других административных проступков.
В таком случае административное правонарушение
может представлять общественную опасность,
и отсутствие или наличие такого признака
деяния, как общественная опасность, не
может служить границей, отделяющей проступки
от преступлений.
Учитывая тот факт, что и проступки могут
быть общественно опасными, приходится
признавать, что лишь единственное обстоятельство
может служить универсальным отличием
проступков от преступлений: проступки
не могут сопровождаться нанесением тяжких
последствий. В конечном итоге разграничение
смежных правонарушений, не влекущих за
собой тяжких последствий, зависит от
решения законодателя, учитывающего обстоятельства
функционирования государства и жизни
общества. Еще в сороковые годы отмечалась
неабсолютная грань между преступлениями
и проступками и зависимость ее от законодателя.
Общественно
опасными признаются и такие деяния, которые
сами вреда не причиняют, но создают реальную
возможность его причинения. Является
ли проступок в данном случае общественно
опасным? Чтобы составить достаточно полное
представление о том, как наука административного
права раскрывает в настоящее время содержание
объективной и субъективной сторон административных
проступков, дать правильную юридическую
оценку событий, происходящих в действительности,
следует обратиться к материалам, комментирующим
Общую часть Кодекса РСФСР об административных
правонарушениях, и в частности к разъяснениям
об умышленном и неосторожном совершении
проступка. “В материальных составах
административных проступков умышленная
вина, кроме сознания противоправности
совершаемого действия или бездействия,
включает также отношение нарушителя
к наступившим вредным последствиям“,
— говорится в Комментарии. Лицо предвидит
эти последствия и желает либо сознательно
допускает их наступление.
Неосторожная вина определяется применительно
к материальным составам административных
правонарушений и связывает ее исключительно
с отношением нарушителя “к последствиям
своего действия”.
Важно отметить, что описание материального
состава проступка, которое содержится
в Комментарии, включает в себя причинную
связь действия с его последствием. Данный
признак называется, но сущность его остается
нераскрытой. Остается открытым вопрос,
каким путем нарушение правил и иных норм
приводит к причинению вреда, и, следовательно,
оказывается невозможным воссоздать картину
проступка в том виде, в котором он был
совершен в реальной действительности,
т. е. в единстве действия и его результата.
Несовершенство описания объективной
стороны проступка с материальным составом,
в свою очередь, служит препятствием для
решения двух важнейших проблем их квалификации.
Одна из них — получение ответа на вопрос
о том, может или нет административный
проступок посягать на общественную безопасность
в связи с созданием угрозы причинения
вреда, и если может, то в чем заключается
сущность угрозы, в какой момент развития
объективной стороны она возникает? Другая
— установление действительной формы
вины в совершении проступка.
В приведенной
выдержке из Комментария умысел в совершении
проступков рекомендуется определять
по характеру отношения лица к причинению
вреда при осознании противоправности
совершаемого действия. Однако без учета
отношения к самому действию сказанное,
на наш взгляд, теряет смысл. Ведь отношение
к результату проявляется через отношение
к действию в процессе его совершения.
Невозможно, чтобы лицо каким-то образом
проявляло умысел к результату, не совершая
самих умышленных действий. Аналогичный
подход характеризует форму вины при неосторожном
совершении проступка. Налицо “раздвоение
объективной и субъективной сторон административных
правонарушений. Представляется, что в
основе этого лежат исходные положения
концепций “двойной”, “смешанной”, “сложной”
форм вины, различные варианты которой,
относящиеся к оценке преступлений, выдвигаются
уже в течение нескольких десятилетий.
Разница заключена лишь в том, что в уголовном
праве вина “раздваивается” на умысел
к деянию и неосторожность к последствиям,
а в административном — определяется
по характеру отношения к последствиям
проступка без раскрытия отношения нарушителя
к самим действиям, не считая осознания
их противоправности.
Ключ в решении проблемы выявления состава
административных проступков заключается
в неукоснительном соблюдении далеко
не нового научного требования — выявления
всех существенных черт реально происходящих
событий, в рассматриваемом случае — проявления
пристального внимания к моменту, когда
нарушение установленных правил приводит
к причинению вреда.
Основными нормативными актами, которыми
определяются виды, основания ответственности
и меры наказания, а также порядок их применения,
являются: Уголовный кодекс, Кодекс об
административных правонарушениях, уставы
и положения о дисциплине и прохождении
службы.
В нашем государстве действует большое
количество различных административных
правил. К их числу относятся, например,
правила поведения в общественных местах,
правила паспортной системы, дорожного
движения, санитарно-эпидемиологические
правила, противопожарные, правила торговли,
таможенные правила, правила по технике
безопасности и охране труда, правила
охоты, рыбной ловли и охраны окружающей
среды, правила воинского учета, пограничного
режима, режимы чрезвычайного положения
и другие.
Нарушения таких правил могут повлечь
уголовную ответственность виновных лиц
согласно Уголовному кодексу. Но в большинстве
случае наступает административная ответственность,
которая представляет собой применение
мер наказания за административные правонарушения
соответствующими органами и должностными
лицами.
Государственные служащие несут административную
ответственность по общим правилам, наравне
с остальными гражданами Российской Федерации.
Административная ответственность имеет
общие черты с другими видами юридической
ответственности — уголовной, дисциплинарной,
материальной, что выражается в принудительном
характере мер воздействия на нарушителей,
отрицательной оценке их поведения, и
общей цели, которую преследуют все виды
правовой ответственности по воспитанию
нарушителей и профилактике правонарушений.
В то же время она имеет свои специфические
особенности.
Устанавливать административную ответственность
могут не только органы законодательной
власти, а в пределах своей компетенции
и органы исполнительной власти.
Если при дисциплинарной ответственности
между начальником, применяющим меры воздействия,
и лицом, привлекаемым к ответственности,
существуют отношения служебной подчиненности,
то при административной ответственности
такая подчиненность исключается. Наложение
административных взысканий осуществляется
специальными органами исполнительной
власти и в некоторых случаях судами (судьями).
Большинство составов административных
проступков можно назвать “формальными”:
административная ответственность наступает,
как правило, независимо от того, есть
ли непосредственное отрицательные последствия
от данного нарушения или нет, — достаточно
самого факта нарушения правил, охраняемых
нормами административно-правовых актов.
Основанием административной ответственности
является совершение административного
проступка. Таким проступком признается
посягающее на государственный или общественный
порядок, собственность, прав и свободы
граждан, на установленный порядок управления
противоправное (умышленное или неосторожное)
действие или бездействие, за которое
предусмотрена административная ответственность.
Эта ответственность наступает в том случае,
если конкретное нарушение по своему характеру
не влечет за собой в соответствии с законодательством
уголовной ответственности. Как видно,
объекты административных проступков
отличаются от объектов дисциплинарной
ответственности. Административный проступок
к тому представляют собой посягательство
на общественные отношения, регулируемые
нормами различных отраслей права, а не
только административного.
Административное правонарушение является деянием, причиняющим вред интересам граждан, общества и государства, и оно противоправно. Конкретные административные проступки, за совершение которых предусмотрена административная ответственность, указаны в ст. 41-193 КоАП и других нормативных актах, не входящих в Кодекс. От смежных с ними преступлений административные правонарушения отличаются лишь меньшей степенью своей общественной опасности, поэтому зачастую говорят о вредности, а не общественной опасности административных деликтов. Составы же правонарушений формально идентичны, включая в себя объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону и тех, и других.
Помимо административного проступка основанием административной ответственности может быть и незначительное преступление. Указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1977 г. “О внесении изменений и дополнений в уголовное законодательство Союза ССР” и “О порядке применения мер административного взыскания к лицам, освобожденным от уголовной ответственности в соответствии со ст. 43 Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик”. Предусмотрено, что лицо, совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, может быть освобождено от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление и перевоспитание возможно без применения уголовного наказания. Такое лицо может быть привлечено к административной ответственности вместо уголовной, но лишь по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше одного года либо другое, более мягкое наказание.
Административная
ответственность отличается от других
видов и по субъектам ответственности.
К ним относятся не только физические
лица — граждане и должностные
лица, в некоторых случаях
Согласно КоАП, ответственности подлежат
лица, достигшие к моменту совершения
административного правонарушения 16-летнего
возраста. При этом к лицам в возрасте
от 16 до 18 лет, совершившим административные
правонарушения, применяются, как правило,
иные, чем к взрослым меры, предусмотренные
Положением о комиссиях по делам несовершеннолетних.
Случаи, когда несовершеннолетние (от
16 до 18 лет) отвечают на общих основаниях,
определены ст. 14 КоАП. Родители и лица,
их заменяющие, несут ответственность
не за правонарушения детей, а в связи
с ними за то, что не контролировали их
поведение (ст. 19 Положения).
Что касается должностных лиц, работающих в государственных органах, то они, согласно ст. 15 КоАП, несут ответственность не только за нарушение общеобязательных правил своими действиями, но и некоторые правонарушения, которые считаются упущениями по службе. Сюда относятся административные правонарушения (проступки), связанные с несоблюдением установленных правил в сфере охраны порядка управления, государственного и общественного порядка, природы, здоровья населения и других правил, обеспечение выполнения которых входит в их служебные обязанности.
Административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок
Рассмотрим более подробно административные
правонарушения, посягающие на общественный
порядок, а также административную ответственность,
которая следует за совершение таких правонарушений.
1. Статья
158 КоАП РФ (“Мелкое хулиганство”)
Мелкое хулиганство, то есть нецензурная
брань в общественных местах, оскорбительное
приставание к гражданам и другие подобные
действия, нарушающие общественный порядок
и спокойствие граждан, — влечет наложение
штрафа в размере от десяти до пятидесяти
рублей или исправительные работы на срок
от одного до двух месяцев с удержанием
двадцати процентов заработка, а в случае,
если по обстоятельствам дела, с учетом
личности нарушителя, применение этих
мер будет признано недостаточным, — административный
арест на срок до пятнадцати суток.
Мелкое хулиганство — административное
правонарушение, посягающее на общественный
порядок. Оно свидетельствует о низкой
культуре нарушителя, его эгоизме, пренебрежении
интересам общества, других людей, его
окружающих, об игнорировании правил приличия
и благопристойности.
С объективной стороны мелкое хулиганство
представляет собой действие, нарушающее
порядок и спокойствие граждан. Такими
действиями являются, в частности, нецензурная
брань в общественных местах и оскорбительное
приставание к гражданам. Перечень таких
действий этим не исчерпывается, что подчеркивается
словами статьи “ и другие подобные действия”.
Хулиганством может быть нарушен общественный
порядок в любой сфере жизни и деятельности
граждан: на производстве, в быту, в культурно-просветительных
учреждениях; в любом нахождении людей:
на улицах, в квартирах, в лесу и т. д.
Обычно мелкое хулиганство совершается
при непосредственном присутствии людей,
ибо именно в такой обстановке нарушителю
удается в наибольшей мере продемонстрировать
свое неуважение к обществу. Однако для
наличия состава указанного проступка
признак публичности не обязателен. Мелкое
хулиганство будет иметь место и в том
случае, когда лицо сделало непристойные
надписи на заборе в отсутствие людей
или когда ночью демонстративно нарушается
покой спящих людей.
С субъективной стороны мелкое хулиганство
характеризуется умыслом, обычно прямым.
Лицо сознает, что его действия противоправны,
оно предвидит, что в результате их совершения
будут нарушены общественный порядок
и спокойствие граждан, и желает этого.
Но возможны случаи, когда нарушитель
не желает этого, но сознательно допускает.
В таких случаях мелкое хулиганство совершается
с косвенным умыслом. Элементом субъективной
стороны мелкого хулиганства является
мотив удовлетворения индивидуальности
потребностей самоутверждения путем игнорирования
достоинства других людей.
Субъектом мелкого хулиганства может
быть лицо, достигшее 16-летнего возраста.
По общему правилу, в качестве взыскания
за мелкое хулиганство должны применяться
штраф или исправительные работы в пределах,
указанных в настоящей статье. Административный
арест, как указано в статье, может применяться
лишь в случае, если по обстоятельствам
дела, с учетом личности нарушителя, применение
штрафа или исправительных работ будет
признано недостаточным. Основаниями
для применения в качестве меры взыскания
административного ареста являются, например,
совершение наряду с мелким хулиганством
другого серьезного административного
правонарушения, отсутствие у правонарушителя
постоянного места жительства, совершение
в прошлом хулиганских действий.
Мелкое хулиганство отличается от хулиганских
действий, наказуемых по ч. 1 ст. 213 УК РФ,
меньшей степенью нарушения общественного
порядка. Грубые нарушения общественного
порядка, выражающее явное неуважение
к обществу, сопровождающиеся применением
насилия к гражданам либо угрозой его
применения, а равно уничтожением либо
повреждением чужого имущества, образуют
состав указанного преступления, а не
административного проступка.
В соответствии с разъяснением Пленума
Верховного Суда РСФСР, содержащимся в
постановлении от 24 декабря 1991 г. за №
5 (с внесенными в него в последующем изменениями)
“О судебной практике по делам о хулиганстве”,
“решая вопрос об отграничении уголовно
наказуемого хулиганства от мелкого, следуем
учитывать степень нарушения общественного
порядка, которая определяется на основании
совокупности обстоятельств дела, включая
место и способ совершения противоправных
действий, их интенсивность, продолжительность
и т. д.”.
Этим же постановлением разъяснено: “Мелкое
хулиганство, влекущее административную
ответственность, связанное с сопротивлением
работнику милиции, народному дружиннику,
военнослужащему при исполнении ими обязанностей
по охране общественного порядка, а равно
гражданину в связи с его участием в пресечении
мелкого хулиганства, не должно квалифицироваться
по ч. 2 ст. 206 УК РСФСР (в настоящее время
ч. 2. ст. 213 УК РФ). Такие действия, в зависимости
от характера оказанного сопротивления,
надлежит квалифицировать по соответствующей
статье УК”.
Изучая материалы статистической отчетности
по Ханты-Мансийскому автономному округу
за первый квартал 1998 г. и за первое полугодие
1998 г., мы видим, что возросло количество
административных правонарушений по ст.
158 КоАП “Мелкое хулиганство”. Так, если
в первом квартале 1998 г. по округу было
зарегистрировано 1732 правонарушения,
то во втором квартале эта цифра уже возросла
до 2303 административных правонарушений,
то есть на 571 правонарушение больше, чем
в первом квартале. А всего за первое полугодие
1998 г. по Ханты-Мансийскому автономному
округу зарегистрировано 4035 правонарушений
ст. 158 КоАП “Мелкое хулиганство”.
2. Статья
159 КоАП РФ (“Стрельба из огнестрельного
оружия в населенных пунктах и в не отведенных
для этого местах или с нарушением установленного
порядка”)
Стрельба из огнестрельного оружия в
населенных пунктах и в не установленных
для этого местах, а также в отведенных
местах с нарушением установленного порядка
— влечет наложение штрафа в размере от
двадцати до пятидесяти рублей с конфискацией
оружия и боевых припасов или без таковой.
Правонарушения, связанные со стрельбой
из огнестрельного оружия в населенных
пунктах и в других, не отведенных для
этого местах, а также и в отведенных местах,
но с нарушением установленного порядка,
посягают на общественный порядок и личную
безопасность граждан.
Федеральный закон РФ от 13 декабря 1996 г.
“Об оружии” регулирует отношения, возникающие
при обороте гражданского, служебного,
а также боевого ручного стрелкового и
холодного оружия на территории Российской
Федерации. Он направлен на защиту жизни
и здоровья граждан, собственности, обеспечение
общественной безопасности, охрану природных
ресурсов, борьбу с преступностью, незаконным
распространением оружия.
Данный закон в целях устранения различного,
т. е. неоднозначного, понимания и толкования
определяет ряд основных понятий, имеющих
непосредственное отношение к комментируемой
статье:
Названный закон относит к огнестрельному оружию:
При этом любой
из указанных видов огнестрельного
оружия может явиться орудием совершения
правонарушения, предусмотренного ст.
159 Кодекса, независимо от способа его
производства — заводского или самодельного.
Газовое оружие самообороны: газовые пистолеты
и револьверы, механические распылители,
аэрозольные и другие устройства, снаряженные
слезоточивыми или раздражающими веществами,
электрошоковые и искровые разрядники;
спортивное и охотничье пневматическое
и сигнальное оружие; строительные пистолеты,
ракетницы, взрывпакеты и иные имитационно-пиротехнические
и осветительные средства — не относятся
к огнестрельному оружию и не могут рассматриваться
в качестве правонарушения по ст. 159 Кодекса.
Постановление Правительства РФ от 02 декабря
1993 г., утвердившее “Правила оборота служебного
и гражданского оружия и боеприпасов к
нему в Российской Федерации”, приказы
МВД РФ от 30 декабря 1993 г. № 609 и от 24 января
1996 г. № 146, утвердившие Инструкцию о работе
органов внутренних дел по контролю за
оборотом служебного и гражданского оружия,
и другие нормативные акты детально регулируют
производство, продажу, передачу, приобретение,
учет, хранение, ношение, транспортировку,
использование, изъятие и уничтожение,
экспорт и импорт оружия в Российской
Федерации.
Диспозиция ст. 159 является бланкетной.
Для определения характера нарушения
необходимо обратиться к нормативным
актам, регулирующим порядок использования
оружия в различных условиях: при охране
предприятий, учреждений, организаций;
в учебных заведениях, тирах, при съемках
кинофильмов и т. п.
Для состава данного правонарушения необходимо
наличие одного из следующих признаков
объективной стороны: