Обязательственное право в римском частном праве

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2011 в 21:51, курсовая работа

Описание работы

Целью данной работы - комплексный анализ обязательственного права в структуре науки римского права.

Задачами курсовой работы являются:

1. Изучить понятие обязательственного права, выявить его особенности.

2. Рассмотреть внутренние черты и основания возникновения обязательств.

Объектом исследования являются имущественные права римских граждан.

Предметом исследования является обязательственное право, как вид имущественных прав.

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Понятие и виды обязательства. Основания их возникновения … 7
1.1. Понятие обязательственного права ……………………....…………….7
1.2. Основания возникновения обязательства. 9
1.3. Стороны в обязательстве ………………………………………………12
1.4. Исполнение и способы обеспечения обязательств …...…….………..15
1.5. Ответственность по обязательствам ………………..…….………..…20

Глава 2. Виды обязательства в римском праве 23
2.1. Виды обязательства .. 23
2.2. Договорные обязательства . 25
2.2.1. Понятия, содержание и общая характеристика договоров . 25
2.2.2. Классификация договоров . 28
2.2.3. Отдельные виды договоров ………………………………………….30
2.3. Внедоговорные обязательства ..……………………………………….49
Глава 3. Обязательства в Римском и современном гражданском праве….52
Заключение 57
Список использованных источников 60

Файлы: 1 файл

Курсовая работа по государству и праву Зарубежных стран[1].doc

— 327.00 Кб (Скачать файл)

      Время исполнения обязательства устанавливалось  договором. Если же время исполнения обязательства в договоре не определено, то во всех обязательствах, в которых срок не предусмотрен, долг возникает немедленно. Но как быть, когда договор заключен, например, в Риме, а исполнить его надлежит в Карфагене? Немедленное исполнение здесь невозможно. Тогда судья в качестве "доброго мужа" определяет срок, необходимый "заботливому хозяину" для исполнения договора. Когда молчаливо подразумевается "разумный срок", то до наступления срока исполнение не может быть потребовано.

      Досрочное исполнение (representatio) не всегда допускалось, так как, например, при выплате алиментов "досрочно выплаченные деньги будут проедены". Мировые сделки по алиментам требовали утверждения претора.

      При просрочке (morra) - нарушение срока исполнения - должник должен уплатить высшую цену. какую имел предмет договора между моментом заключения договора и днем присуждения. Просрочка должника могла иметь следствием уплату процентов за время просрочки или (при займе) уплату штрафа в размере от 1/3 до 1/2 данной взаймы суммы10. В договоре могло быть предусмотрено право кредитора отступиться от договора в случае просрочки должника. Просрочивший должник также нес риск случайной гибели вещи.

      Кредитор, не принявший исполненного в срок, был обязан возместить должнику излишние расходы. На просрочившего кредитора ложился также и риск случайной гибели вещи.

      Исполнение  вело за собой юридические последствия  лишь при наличии определенных условий.

      Во-первых, исполнение должно быть осуществлено лично должником – лицом, которое  могло распоряжаться своим имуществом. Допускалось исполнение обязательства не должником, а третьим лицом, если содержание обязательства не носило личный характер. Например, для кредитора не имело значения, кто отдавал ему долг по договору займа: должник или третье лицо. Но в договоре об исполнении определенной работы, требующих определенных навыков и умений, на первое место ставилась личность, обязанная выполнить работу. В последнем случае исполнения работы (обязательства) должно быть осуществлено лично должником.

      Во-вторых, исполнение должно соответствовать содержанию обязательства. Должник не вправе возвращать долг по частям, если в договоре указано, что он должен возвратить его в полном размере к определенному сроку. Равным образом должник не может по своему усмотрению заменить предмет обязательства. Однако по соглашению сторон предмет обязательства мог быть заменен вместо определенной вещи должник мог передать кредитору денежную сумму. При Юстиниане получило законодательное закрепление положение, согласно которому должник без согласия кредитора вместо денежной суммы мог передать последнему земельный участок для погашения долга.

      В-третьих, исполнение должно быть произведено  лицом, которое может принять  исполнение. Таковым является кредитор, способный распоряжаться имуществом, либо его законный представитель.

      В-четвертых, место исполнения определялось по тому месту, где можно было предъявить иск, вытекающий из данного договора. В большинстве случаев таким  местом считалось местожительство  должника. Кроме того, с согласия ответчика таким местом мог быть Рим.

      В-пятых, обязательство должно быть исполнено  в срок, указанный в договоре. Если в договоре не указан срок исполнения, то должник обязан был исполнить  договор без отлагательств. В  случае спора между должником  и кредитором о сроке исполнения решения принимал судья, исходя из совокупности обстоятельств. При этом римское право учитывало, прежде всего, интересы должника, а не кредитора.

      Вначале ответственность должника за неисполнение обязательства носила личный характер (должники отвечали своей свободой и жизнью).

      С IV в. до н.э. законом Петелия была установлена только имущественная  ответственность должника. Ответственность  должника наступала лишь в том  случае, если он был виновен в  неисполнении обязательства и в  причинении ущерба кредитору. Допускалось две формы вины, при которых наступала ответственность: умышленное причинение вреда – dolus и неосторожное причинение вреда – culpa.

      Римские юристы в качестве основополагающего  принципа права признавали незыблемость договорного обязательства. Если в древнем праве сила договора во многом опиралась на его священный религиозный характер, то в классический период она обеспечивалась, прежде всего, господствующей моралью и правовыми санкциями.

      Более непосредственно исполняемость  обязательств обеспечивалась особыми средствами, направленными на поддержание силы договора11:

      Задаток (arra) - денежная сумма или ценность, которые одна сторона передавала другой в подтверждение заключения договора. Задаток выполнял и штрафную функцию. Так, при нарушении договора давший задаток теряет его, а получивший обязан возвратить задаток в двойном размере.

      Неустойка (stipulatio роепае) - штрафная сумма, которую должник обязан уплатить в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательства. Если договор противоречил "добрым нравам" (boni mores), то и условие о неустойке считалось недействительным. Обязательство об уплате неустойки заключалось в форме стипуляции.

      Сущность  поручительства (adpromissio) заключалась в том, что вместе с должником перед кредитором отвечали и другие лица – поручители. Они поручались за должника и принимали на себя ответственность по обязательству. Формой установления поручительства являлась стипуляция. Число поручителей могло быть разным (одно, два и более). Если поручитель выполнял обязательство вместо должника, он мог требовать с должника возврата уплаченного за него. Ответственность поручителей длилась в течение двух лет. Кредитор мог требовать от каждого из нескольких поручителей уплаты лишь части долга. Вместе с тем кредитор должен был сообщить заранее поручителям размер долга и количество поручителей по обязательствам. В случае невыполнения этого поручительство прекращалось.

      Поручительство  было договором, устанавливающим добавочную ответственность, нередко оформляемую путем стипуляции: "Обещаешь дать то же самое?" - "Обещаю дать то же самое". Кредитору, не получившему в срок, предоставлялось обратить взыскание или на должника, или на поручителя.

      Залог (hypotheca), как и поручительство, устанавливал добавочную ответственность по обязательству, предусматривая обеспечение обязательства той или иной вещью, имуществом залогодателя-должника. В случае неисполнения основного обязательства заложенная вещь становилась собственностью залогодержателя-кредитора либо (позднее) он имел преимущественное перед другими кредиторами право удовлетворения своего требования за счет заложенного имущества.

      Вручение  какой-либо ценной вещи кредитору в  качестве средства обеспечения долга  было известно в глубокой древности. Однако общепризнанным средством побудить кредитора-залогопринимателя вернуть заложенную вещь (по уплате долга) была угроза бесчестия. Официальное признание залог получает только в конце периода республики. А в начале империи было постановлено, что при неисправности должника заложенная вещь поступает в продажу с тем условием, что должнику возвращается излишек, вырученный против суммы долга.

      С утверждением имущественной ответственности  резко возросло значение залога как  наиболее эффективного способа обеспечения  обязательства.

      1.5. Ответственность по обязательствам.

      Должник, не исполнивший или ненадлежаще  исполнивший обязательство, возмещал вызванный этим убыток, ущерб (а также  нес отрицательные последствия, вытекавшие из обеспечения обязательства). Нормы об ответственности за ущерб имели общее значение - распространяли свое действие и на ответственность за вред, причиненный неправомерно, по деликту.

      В классическом праве достаточно четко  выделяются четыре условия, по которым  наступала ответственность по обязательствам:

      1. Противоправность, т.е. совершение неправомерного действия, нарушающего договор, или же несоответствие действия "добрым нравам": соглашение, противоречащее "доброй совести" (bona fides) и "добрым нравам" (boni mores), не имеет силы12.

      2. Наличие ущерба, под которым понимается как прямой, реальный ущерб ("положительные потери", т.е. потеря того, что уже входило в состав имущества кредитора), так и упущенная выгода, т.е. неполученные доходы, которые кредитор получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено. То и другое вместе составляли подлежащий возмещению "интерес". Так, при гибели раба по вине нанимателя цена раба - реальный ущерб наймодателя, а недополученная им за оставшееся время договора наемная плата - упущенная выгода. При возмещении ущерба во внимание принимается не только ущерб, но и выгода13, которую наймодатель вправе взыскать с нанимателя.

      3. Наличие вины (culpa). "Вина имеет место тогда, когда не было предусмотрено то, что могло быть предусмотрено "заботливым человеком" 14. В римском праве различались следующие формы вины:

      —умысел (dolus) — за умысел должник отвечал всегда и независимо от вида договора; более того, соглашение об устранении или ограничении ответственности за умышленное нарушение договора признавалось недействительным;

      — неосторожность (небрежность): а) грубая небрежность, грубая вина (culpa lata), т.е. "непонимание того, что все понимают"15; грубая вина приравнивалась к умыслу, поэтому, как и при умысле, должник отвечал по любому договору; б) легкая небрежность (culpa levis) — такое поведение, которое не допустил бы заботливый хозяин16; за легкую небрежность должник отвечал только в тех договорах, которые нельзя было считать заключенными только в интересах кредитора;

      - случай (casus) - это то, что заранее никто не может предвидеть: "За случай никто нс отвечает"17. Практически это означало, что отрицательные последствия случайной гибели вещи нес ее собственник, а должник освобождался от ответственности, так как в происшедшем не было его вины;

      - непреодолимая сила (casus major) - это чрезвычайное обстоятельство (землетрясение, наводнение, извержение вулкана, кораблекрушение, война и т.д.); если нарушение условий договора было вызвано действием непреодолимой силы, то должник также освобождался от ответственности.

      4. Наличие причинной связи между  виновными действиями должника и ущербом кредитора. "Требование об убытках от правонарушения должно быть связано с тем самым обстоятельством, от которого понесен ущерб, без привнесения другой причины извне"18.

      Например, в том случае, когда продавец продал, но не передал покупателю пшеницу, и его рабы заболели и умерли от голода, продавец не нес ответственность за гибель рабов, так как она - результат нераспорядительности владельца рабов и не связана непосредственно с несдачей пшеницы.

      Лишь  при наличии всех четырех указанных  выше условий лицо, нарушившее договор или причинившее ущерб в силу деликта (правонарушения), несло ответственность. В некоторых случаях она ограничивалась уплатой "действительной цены" утраченной вещи19. В развитом праве чаще предусматривалось возмещение всего "интереса"20. А как следствие нарушения договора - четко выработаны права кредитора и обязанности должника возместить убытки (вред), возникшие у кредитора:

  • кредитор был вправе требовать от должника как возмещения реального ущерба, так и упущенной выгоды;
  • помимо убытка кредитор вправе был взыскать с должника и проценты;
  • проценты взыскивались в случае просрочки должником срока исполнения договора;
  • при просрочке должник отвечал "за случайно наступивший вред".

      Таким образом, должник отвечал перед  кредитором за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Если должник  не исполнит обязательство по своей  вине, то он несет ответственность, установленную законом. В современной цивилистике такую ответственность называют контрактной. В римском праве контрактная ответственность - это ответственность за нарушение личного права кредитора (а не права любого лица как такового). 
 
 
 

      Глава 2. Виды обязательства в римском праве.

      2.1. Виды обязательства.

Информация о работе Обязательственное право в римском частном праве