Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Февраля 2013 в 18:29, реферат
Термин «источник права» пришёл в современное правоведение из римского права. Речь идёт о форме выражения правовых норм, имеющей общеобязательный характер. Установление или признание государством того или иного источника (формы) права имеет важное юридическое, в том числе правоприменительное значение. Ведь только выраженные в таком источнике нормы права могут применяться для регулирования соответствующих отношений. Формально не признанный источник права, как и содержащиеся в нём правила поведения, не имеет юридического (общеобязательного) значения.
ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Термин «источник права» пришёл в современное правоведение из римского права. Речь идёт о форме выражения правовых норм, имеющей общеобязательный характер. Установление или признание государством того или иного источника (формы) права имеет важное юридическое, в том числе правоприменительное значение. Ведь только выраженные в таком источнике нормы права могут применяться для регулирования соответствующих отношений. Формально не признанный источник права, как и содержащиеся в нём правила поведения, не имеет юридического (общеобязательного) значения.
В современных развитых правопорядках господствующей формой (источником) права являются нормативные акты, среди которых приоритетное место занимают законы как акты высшей юридической силы. В гражданско-правовой сфере они традиционно охватываются понятием гражданского законодательства. В прежнем отечественном правопорядке, основанном на огосударствленной экономике с существенно обедненным имущественным оборотом, нормативные акты, принятые или санкционированные государством, считались единственным источником гражданского права. Поэтому данное понятие исчерпывалось категорией нормативных актов.
Активное включение современной России в мировую экономику потребовало более полного, чем ранее, учёта в её национальном законодательстве международно-правовых положений. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и п. 1 ст. 7 ГК общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью её правовой системы. Они, следовательно, также
должны учитываться в качестве источников её права1.
В сфере имущественного оборота в силу его сложности и других особенностей известную роль всегда сохраняет обычай. Свидетельством этого является правовое оформление международного торгового оборота, в котором для регулирования взаимосвязей участников широко применяются различные международные торговые обычаи и обыкновения2. В советском гражданском праве обычай практически утратил значение источника права (хотя законодательство придавало ему некоторую роль, отсылая в отдельных редких случаях к «обычно предъявляемым требованиям» или, например, к обычаям морских и торговых портов). С переходом к рыночной организации экономики с развитием имущественного оборота роль применяемых в нём обычаев вновь возросла, что нашло законодательное отражение. Таким образом, по сути, возродился ещё один источник гражданского права.
В англо-американской правовой системе роль основного источника права выполняет судебный прецедент – вступившее в законную силу решение суда по конкретному спору. Обычно речь идёт о решениях судов высших инстанций, определённым образом систематизированных или обобщённых, которые и составляют здесь понятие судебной практики. В качестве источника права (case law) она по сути предопределяет даже порядок применения писанного, «статутного права» (statute law), т.е. законов и других нормативных актов.
Так, высшие судебные органы в соответствии со ст. 126, 127 Конституции РФ вправе давать судам разъяснения по вопросам применения законодательства. Такие разъяснения «в порядке судебного толкования» обычно применяются ими в форме постановлений их пленумов, содержащих обязательное толкование действующих правовых норм3. Эти акты не должны содержать новых норм права, однако закреплённое ими толкование содержания правовых норм является обязательным для соответствующей судебной системы, а тем самым и для сторон различных споров4. Несмотря на то, что в установлении единообразного понимания и применения гражданско-правовых норм, безусловно, весьма велика.
Важное практическое значение имеют и публикуемые решения по конкретным делам (прецеденты в собственном смысле слова), а также обзоры практики рассмотрения отдельных категорий споров и иные рекомендации высших судебных инстанций5.
Таким образом, к числу источников отечественного гражданского права следует относить:
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Гражданское правоотношение – это урегулированное нормами гражданского права фактическое общественное отношение, участники которого являются юридически равными носителями гражданских прав и обязанностей.
Особенности гражданского правоотношения:
Структура гражданского правоотношения:
Субъекты гражданского правоотношения – это лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении:
– физические лица;
– юридические лица;
– РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.
Уполномоченное лицо (кредитор) – участник гражданского правоотношения, наделённый правом.
Обязанное лицо (должник) – участник, несущий обязанности.
Обычно каждый участник гражданского правоотношения является одновременно и должником и кредитором (например, продавец по договору купли-продажи несёт обязанность по передаче вещи и в то же время имеет право на получение платы за неё).
Объект гражданского правоотношения – благо, по поводу которого возникает правоотношение и в отношении которого участники правоотношения обладает правами и обязанностями: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Содержание гражданского правоотношения – субъективные гражданские права и обязанности субъектов гражданского правоотношения. Они тесно связаны между собой, и каждому субъективному праву одного лица соответствует определённая субъективная обязанность другого лица.
Субъективное право – предусмотренная правовыми нормами мера возможного поведения управомоченного лица. Эта возможность включает обычно в себя три правомочия:
– самозащиты (например, установка сигнализации);
– применения мер оперативного воздействия (то есть применения определённых мер к обязанному лицу без обращения в компетентные государственные органы: удержание вещи за неуплату долга, отключение электроэнергии и т.п.);
– применение мер государственного
принуждения, в том числе и
мер юридической
Субъективная обязанность – установленная правовыми нормами мера должного поведения обязанного лица, которая, как и субъективное право, состоит из трёх элементов:
ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
Статья 886. Договор хранения
Договор хранения может быть элементом другого договора (договор перевозки, поставки и пр.) в этом случае к отношениям сторон по хранению вещи применяются нормы о договоре хранения.
Виды хранения:
Предметом договора хранения обычно выступают движимые индивидуально-определённые вещи, но могут быть и недвижимые вещи (договор секвестра), а также вещи, определённые родовыми признаками (хранение вещей с обезличением).
Предметом договора хранения не могут быть животные. В случаях, прямо предусмотренных договором хранения, принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное обусловленному сторонами количество вещей того же рода и качества.
Договор хранения с обезличением (иррегулярное хранение) применяется при хранении на элеваторах, в овощехранилищах и т.п. В этом случае возникает общая долевая собственность всех поклажедателей на обезличенные вещи, и они все несут риск случайной гибели вещей пропорционально своей доли в общей собственности.
Договором иррегулярного
хранения может быть предусмотрено
и возникновение права
Договором хранения на товарном складе может быть предусмотрено право хранителя распоряжаться полученными на хранение вещами. К таким отношениям применяются правила о договоре займа, кроме условий о месте и времени возврата вещей.
Договор хранения заключается
В простой письменной форме, если:
Простая письменная форма договора считается соблюденной, если принятие вещи на хранение удостоверено:
– сохранной распиской, квитанцией или иным документом, подписанным хранителем;
– номерным жетоном иным знаком, если такая форма предусмотрена законом или иным правовым актом либо обычна для данного вида хранения.
Несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны (кроме случаев, когда передача вещи на хранение вызвана чрезвычайными обстоятельствами: стихийными бедствиями, внезапной болезнью и пр.) права ссылаться на свидетельские показания в подтверждение заключения и условий сделки, кроме спора о тождестве вещи, принятой на хранение и возвращенной хранителю.
ЗАДАЧА
Предприниматель Володин обязался передать предпринимателю Зотову 50 женских норковых шуб для розничной продажи. Зотов предварительно оплатил стоимость шуб. В предусмотренный в договоре срок Володин передал Зотову только 30 шуб и сказал, что остальные 20 шуб он передаст через 7 дней, на что Зотов выразил согласие. Однако через 7 Володин не передал Зотову оговоренные шубы и от встречи с ним уклонился.
Как может определиться количество товаров, подлежащих передаче покупателю?
Какие действия должен быть
предпринять Зотов при
Какие варианты действий может предпринять предприниматель Зотов в связи с неисполнением обязательства Володиным по передаче ему оставшегося количества шуб?
Количество товара определено к передаче договором между покупателем и продавцом т.е Володиным и Зотовым.