Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2015 в 12:07, контрольная работа
Описание работы
Римское право с адекватным арсеналом тончайше разработанных фундаментальных понятий – универсальный регулятор частнособственнических отношений, одновременно – сдерживающий механизм их возможных отрицательных последствий, смягчающий столкновения между частной и публичной собственностью и обозначающий границы между ними. Латинская правовая терминология, воплощенная в римских источниках, давно уже стала международным языком юристов.
Содержание работы
Введение 3 Понятие обязательства 4 Классификация обязательств 5 Основания возникновения обязательств 6 Понятие контракта 7 Понятие и виды pacta 8 Понятие квазиконтракта 9 Деликты 10 Квазиделикты 11 Исполнение обязательства 12 Личная и имущественная ответственность должника 13 Прекращение обязательства 13 Новация 14 Зачет 15 Невозможность исполнения 16 Заключение 18 Список литературы 19
Министерство образования и
науки Российской Федерации
Федеральное Государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования
«ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
(ЗабГУ)
Контрольная работа
по дисциплине: Римское право
Тема: Учение об обязательствах
Выполнила
студентка гр. ЮВ – 11 – 1
Вахрушева Евгения Андреевна
Проверил:
Дубровский Сергей Александрович
Чита, 2011 г.
Оглавление
Введение
3
Понятие обязательства
4
Классификация
обязательств
5
Основания возникновения
обязательств
6
Понятие контракта
7
Понятие и виды pacta
8
Понятие квазиконтракта
9
Деликты
10
Квазиделикты
11
Исполнение
обязательства
12
Личная и имущественная
ответственность должника
13
Прекращение
обязательства
13
Новация
14
Зачет
15
Невозможность
исполнения
16
Заключение
18
Список литературы 19
Введение
Термином «римское право» обозначается
право античного Рима, право Римского
государства рабовладельческой формации.
История развития этого государства и
всей системы римского права в целом изучается
в составе курса истории государства и
права зарубежных стран.
Римское право с адекватным
арсеналом тончайше разработанных фундаментальных
понятий – универсальный регулятор частнособственнических
отношений, одновременно – сдерживающий
механизм их возможных отрицательных
последствий, смягчающий столкновения
между частной и публичной собственностью
и обозначающий границы между ними. Латинская
правовая терминология, воплощенная в
римских источниках, давно уже стала международным
языком юристов.
Римский историк Тит Ливий (59
г. до н.э. – 17 г. н.э.), вероятно, следуя традиции,
писал, что законы XII таблиц являются источником
всего публичного и частного права.
Римское право заслуживало
бы изучения, если бы оно даже и не пережило
Римскую империю. Оригинальные черты римского
права рельефно выделяют его из числа
древних правовых общностей.
Понятие обязательства
В источниках римского права
обязательство, obligatio, определяется следующим
образом:
«Обязательство
представляет собой правовые оковы, в
силу которых мы принуждаемся что-нибудь
исполнить согласно заслонам нашего государства»;
«Сущность обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какой-нибудь предмет или какой-нибудь сервитут, но чтобы связать перед нами другого в том отношении, чтобы он нам что-нибудь дал, сделал или предоставил».
В этом определении проводится
размежевание права на вещь и права требовать
действия.
В Институциях Юстиниана обязательство
определяется следующим образом: «Обязательство
- это правовые узы, в силу которых мы связаны
необходимостью что-либо исполнить в согласии
с правом нашего государства».
В этом определении бросается
в глаза обилие синонимов, имеющих целью
выразить скованность, связанность, даже
сжатие. Мало того, слову "исполнить"
соответствует в подлиннике "solvere"
- развязать.
Это обстоятельство дает возможность
сделать вывод, что сохранившееся в Институциях
Юстиниана определение является отголоском
старого национально-римского цивильного
права. И если на ранних стадиях римского
права, по законам XII таблиц, кредитор связывал
неоплатного должника реальной веревкой
или путами определенного веса, то по закону
Петелия 326 г. до н.э. заточение должника
в кандалы было отменено. Реальные оковы
подверглись эволюции и в классическом
Риме превратились в правовые узы. Уточенный
ум юриста-классика найдет другие, менее
архаические и более соответствующие
интересы богачей способы обеспечить
интересы кредитора.
Классификация обязательств
В зависимости от основания
возникновения все обязательства делятся
на два типа:
договорные обязательства;
внедоговорные обязательства.
Договорные обязательства возникают
на основе заключенного договора, а внедоговорные
обязательства предполагают в качестве
своего основания другие юридические
факты. Внутри каждого типа выделяются
отдельные группы обязательств. Каждая
группа обязательств состоит из различных
видов обязательств. Наконец, конкретные
виды обязательств делятся на подвиды
и формы обязательств.
Таким образом, как договорные,
так и внедоговорные обязательства подразделяются
на типы обязательств. Так, в рамках договорных
обязательств, в зависимости от характера
опосредуемого ими перемещения материальных
благ, выделяются следующие типы обязательств:
обязательства по реализации
имущества;
обязательства по предоставлению
имущества в пользование;
обязательства по выполнению
работ;
обязательства по перевозкам;
обязательства по оказанию
услуг;
обязательства по расчетам
и кредитованию;
обязательства по страхованию;
обязательства по совместной
деятельности;
смешанные обязательства.
Внутри внедоговорных обязательств
можно выделить две группы:
обязательства из односторонних
сделок;
охранительные обязательства
Поскольку обязательство нормально
прекращается его исполнением, оно является
временным правовым отношением. В случае
неисполнения обязательства должник
по иску кредитора может быть принужден
к исполнению обязательства – возможность
его принудительного (вопреки воле должника)
исполнения. Обязательства, обладающие
таким признаком, назывались цивильными.
В римском праве существовал
особый тип обязательств, так называемых
натуральных, которые в обычном смысле
все же не являются обязательствами.
Натуральные обязательства
– это такие фактические отношения имущественного
характера, лишенные исковой защиты, добровольно
внесенное должного по которым возврату
не подлежало. В соответствии с постановлением
римского сената 70 г. займы, совершенные
подвластными членами семьи, не имели
исковой защиты, но уплаченное господином
по таким займам не могло быть истребовано.
Именно платеж по натуральному
обязательству признавался действительным,
и обратное истребование уплаченного
не допускалось, хотя бы платеж был произведен
при незнании о том, что иска кредитор
не имеет.
Основания возникновения
обязательств
Классификация этих оснований
принадлежит Гаю. Он приводит два основания
возникновения обязательств: «…всякое
обязательство возникает либо из контракта,
либо из деликта». Контракт – это договор,
признанный цивильным правом и снабженный
исковой защитой. Деликт – противоправное
действие, причинившее вред.
К классификациям возникновения
обязательств относится: договоры, как
бы договоры, деликты, как бы деликты.
Понятие контракта
Контрактом (по терминологии классического
права) считался договор,
признанный цивильным правом и снабженный
исковой защитой. В эту категорию были
отнесены лишь известные виды договоров,
в древнейшую эпоху – исключительно формальные,
в классическую эпоху также и некоторые
(но опять-таки исчерпывающим образом
означенные) ненормальные договоры.
Гай в своих Институциях говорит:
«…рассмотрим обязательства, возникающие
из контракта. Таких обязательств четыре
вида: ибо обязательство возникает или
посредством передачи вещи, или путем
произнесения слов, или на письме (путем
письменного акта) или вследствие самого
соглашения». Отсюда – четыре основных
вида контрактов: реальные (устанавливающие
обязательство с передачей вещи), вербальные
(словесные, устные), литеральные (письменные)
и консенсуальные (при которых обязательство
возникает вследствие одного соглашения,
без каких-либо формальностей).
Необходимо иметь в виду, что
без соглашения вообще не может быть договора;
особенность консенсуальных договоров,
в отличие от других видов, заключается
в том, что в то время как при всех других
категориях контрактов для установления
обязательства требуется, помимо соглашения
сторон, еще какой-то момент, при консенсуальных
контрактах соглашение является не только
необходимым, но и достаточным моментом
для установления обязательств.
В приведенную классификацию
Гаем не включен древнейший формальный
контракт. Надо думать потому, что в ту
эпоху, когда жил Гай эта форма контрактов
утратила всякое практическое значение.
С другой стороны, в классификацию
Гая не вошли так называемые contractus innominati
(безыменные контракты), первые следы признания
которых относятся к I в.н.э. и которые окончательно
сложились в законодательстве Юстиниана.
Под названием безыменных контрактов
разумеют некоторые договоры о взаимных
представлениях, принятые под защиту цивильным
правом тогда, когда перечисленные выше
категории контрактов уже сложились в
виде определенного исчерпывающего перечня,
а между тем развивающийся оборот не удовлетворялся
этим замкнутым кругом договоров и требовал
допущения новых видов договоров. Такого
рода договоры, в качестве общей категории,
не получили у римских юристов определенного
названия, вследствие чего в средние века
эту группу контрактов назвали «безыменными».
Понятие и виды pacta
В противоположность контрактам,
под именем pacta были известны неформальные соглашения,
не пользовавшиеся, по общему правилу,
исковой зашитой. Правда, среди контрактов
также была одна группа совсем неформальных
договоров, это – консенсуальные контракты,
обязательная сила которых возникает,
как указано выше, путем простого соглашения.
Но к консенсуальным относятся только
четыре определенных контракта: купля-продажа,
наем, поручение и товарищество. Категория
же pacta охватывала самые разнообразные
соглашения, какие только встречались
в жизни, за пределами перечисленных выше
контрактов, получивших защиту в нормах
цивильного права.