Авторское право: понятие и область распространения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Октября 2009 в 19:37, Не определен

Описание работы

Курсовая работа

Файлы: 1 файл

Курсовая.doc

— 95.50 Кб (Скачать файл)

   Производные произведения и составные произведения охраняются авторским правом независимо от того, являются ли объектами авторского права произведения, на которых они основаны или которые они включают. 
 

   Между тем, авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, факты (п.4 ст.6 Закона).

   Произведения, не являющиеся объектами  авторского права (ст.8 Закона):

   - официальные  документы (законы, судебные решения,  иные тексты законодательного, административного  и судебного характера), а также их официальные переводы;

   - государственные  символы и знаки (флаги, гербы,  ордена, денежные знаки и иные  государственные символы и знаки);

   - произведения  народного творчества;

   - сообщения  о событиях и фактах, имеющие  информационный характер.

    
1.3 Субъекты авторского права

   Авторские правоотношения – отношения предполагающие множество участников. В них участвуют, с одной стороны, авторы произведений и их наследники, с другой стороны - организации, заинтересованные в их использовании (издательства, театры, киностудии и т.д.).

   Субъекты  авторского права, в  широком понимании, – это лица участвующие в авторских правоотношениях. При таком определении субъектами авторского права будут являться: лица, которым могут принадлежать авторские права, организации по защите авторских прав и др. субъекты.

   Субъекты  авторского права, в  узком понимании, - это авторы произведений, то есть обладатели личных авторских прав. 

   Первоначально авторские права приобретает автор, он же, по Российскому законодательству, является исключительным носителем личных авторских прав.

   В Законе автор определен как физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение (ст.4 Закона).

   Таким образом, автор – это, прежде всего  физическое лицо (группа физических лиц  предполагает соавторство).

   Ни  возраст, ни пол, ни национальность не имеют значение для признания лица автором. При этом авторская правоспособность возникает с момента рождения (ст.17 ГК РФ). Однако нужно учитывать, что право распоряжаться авторскими трудами тесно связно с понятием дееспособности (ст.21 ГК РФ). В соответствии со ст.26 ГК РФ (п.2 пп.2), без согласия родителей, усыновителей и попечителя осуществлять права автора на произведения науки, литературы или искусства…могут несовершеннолетние, достигшие возраста 14 лет. Таким образом, авторская дееспособность наступает с достижением автора возраста 14 лет.

   Важно отметить, что для возникновения  авторского права не имеет значения и дееспособность лица. То есть, автором  может быть и лицо, признанное по действующему гражданскому законодательству недееспособным. Однако и здесь необходимо оговориться: в случае признания лица недееспособным, может быть ограничено его право распоряжения результатами авторского труда (совершать сделки по отчуждению имущественных прав).

   После смерти автора субъектами авторского права становятся его наследники. Однако наследуются не все права. По наследству не переходят:  

   право авторства, право на авторское имя, и право на защиту репутации автора. Впрочем, наследники вправе защищать названные  права (п.2 ст.27 Закона).

   На  стороне автора может выступать  и «множественный» носитель авторских  прав – соавторы. В соответствии с п.1 ст.10 Закона, авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение.

   Соавторство предполагает наличие соответствующего соглашения между соавторами (письменного или устного). Отсутствие такого соглашения, ни при каких условиях не приводит к соавторству. Не будет являться соавтором переработчик произведения, если между ним и автором не было заключено соответствующее соглашение.

   Как в  действующем законодательстве, так и в теории авторского права выделяется как неделимое соавторство, так и делимое. Существенное отличие, на наш взгляд, заключается в том, что при делимом соавторстве, соавтор при соблюдении ряда условий может рассматриваться как индивидуальный субъект авторского права (абз.2 п.1 ст.10 Закона). Например, автор главы в учебнике по авторскому праву, может переработать свою главу и представить ее как статью или учебное пособие. При неделимом же соавторстве субъекты (соавторы) не могут выделить свой авторский труд из произведения, и соответственно самостоятельно выступать автором части произведения. Например, отец и сын написали учебник по авторскому праву, но каждый из них писал не по главам, а совместно создавая текст, постоянно правя и редактируя. 
 

   Может возникнуть логичный вопрос: как оценить вклад конкретного автора в произведение? Кому принадлежит право на использование произведения созданного в соавторстве?

   Прежде  всего, необходимо подчеркнуть, что  авторское право на произведение созданное соавторами принадлежит последним совместно. Как мы уже подчеркивали, каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

   Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам также совместно. При этом если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения (абз.3 п.2 ст.10 Закона).

   В качестве субъекта авторских правоотношений могут выступать и юридические  лица, но не в качестве автора, а в  качестве обладателя имущественных  прав на произведение, то есть выступать  обладателем производных прав (пользователями).

   Действующим законодательством предусмотрено создание организаций, управляющих имущественными правами владельцев авторских и смежных прав для обеспечения практической реализации этих прав в случаях, когда индивидуальное осуществление их затруднено. В Российской Федерации в настоящее время существуют несколько организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе. К их числу следует отнести такие, как Российское авторское общество (РАО), Российское общество правообладателей в аудиовизуальной сфере (РОПАС), Российское общество по мультимедиа и цифровым сетям (РОМС). 
 

   1.3 Современное правовое  регулирование авторского  права 

   Современное авторское право – один из самых  развивающихся гражданско-правовых институтов, представляющий собой сложную  иерархию разноуровневых нормативных  актов. Оно во многом предопределено влиянием норм международного права и в этом заключается его специфика.

   Современное авторское право – сложный  комплекс норм, предусматривающих многочисленные исключения и исключения из исключений. Как мы уже подчеркнули, в значительной мере авторское право Российской Федерации, как и любой развитой страны, предопределяется положениями международных договоров, иначе положениями международного авторского права.

   Международные договора и конвенции, как это  следует из п.4 ст.15 Основного закона РФ являются составной частью правовой системы Российской Федерации. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Аналогичное правило закреплено в ст.3 Закона «Об авторском праве и смежных правах»: если международным договором, в котором участвует Российская Федерация, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

   Среди таких международных актов можно  выделить:

   - Всемирная  конвенция об авторском праве  от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в  Париже 24 июля 1971г.);

   - Бернская  конвенция по охране литературных  и художественных произведений  от 9 сентября 1886 г. (дополненная в  Париже 4 мая 1896 г., пересмотренная в Берлине 13 ноября 1908 г., дополненная в Берне 20 марта 1914 г. и пересмотренная в Риме 2 июня 1928 г., в Брюсселе 26 июня 1948 г., в Стокгольме 14 июля 1967 г. и в Париже 24 июля 1971 г., измененная 2 октября 1979г.);

   - Всемирная  декларация по интеллектуальной собственности от 26 июня 2000г.;

   - Договор  ВОИС по авторскому праву (WCT) (принят Дипломатической конференцией) (Женева, 20 декабря 1996г.);

   - Соглашение  о сотрудничестве в области  охраны авторского права и  смежных прав (Москва, 24 сентября 1993г.);

   - Соглашение  между Правительством Российской  Федерации и Правительством Республики  Армения о взаимной охране  авторских прав (Москва, 25 июня 1993 г.);

   - Соглашение  между Союзом Советских Социалистических  Республик и Чехословацкой Социалистической  Республикой о взаимной охране авторских прав на произведения литературы, науки и искусства (Прага, 18 марта 1975 г.) и др.

   При первом (поверхностном) взгляде на огромный массив международно-правовых актов  в области авторского права возникают  логичные вопросы: чем продиктовано заключение международных договоров, подробно освещающих вопросы охраны авторских прав? Каковы смысл и содержание основных принципов международной охраны авторских прав?

   Как верно  отмечает П.Д. Барановский, одна из важнейших  черт авторских прав - их территориальный характер. Существование и действие авторских прав ограничивается пределами того государства, в котором произведение было создано. Факт создания произведения отнюдь не влечет признания каких-либо прав автора на него на территории других государств. В этом коренное отличие  

   авторского  права, например, от вещных прав. Право  собственности на какое-либо имущество, приобретенное гражданином одной  страны, будет автоматически признаваться на территории других государств, в  том числе при условии вывоза этого имущества за рубеж. Не так обстоит дело с правами автора. В том случае, если страна не участвует в соглашениях, посвященных международной охране авторских прав, вполне возможно переиздание произведений за рубежом без соглашения авторов и даже без выплаты авторского вознаграждения, что существенно нарушает как интересы авторов, так и издателей, производителей фонограмм, изготовителей кинофильмов и т.д.

   В связи  вышесказанным, а, также учитывая то, что есть существенные различия в  национальном законодательстве различных стран, приобретают особое значение унифицированные международные соглашения.

   Национальное  законодательство Российской Федерации  об авторском праве состоит из: Во-первых, специального законодательного акта - Закона «Об авторском праве и смежных правах», являющегося частью гражданского законодательства Российской Федерации и действующего на всей территории Российской Федерации (ст.2 Закона).

   Во-вторых, издаваемых в соответствии с Законом  других актов законодательства Российской Федерации, Закона Российской Федерации "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных", а также принимаемых на основе настоящего Закона законодательных актов республик в составе Российской Федерации.

   Среди иных законодательных актов направленных на закрепление авторского права можно выделить:  
 

   - Уголовный  кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (действующая редакция) статья 146 которого  устанавливает уголовную ответственность  за нарушение авторских прав;

   - Об  авторском праве на произведения архитектуры - Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ и др.

   Некоторое время назад велась разработка Четвертой  части ГК РФ, которая должна была объединить в себя нормы института  интеллектуальной собственности, и  тем самым, это стал бы ключевой законодательный акт в регулировании авторского права. Однако в настоящий момент необходимость Четвертой части поставлена под сомнение. Таким образом, основным законодательным актом, по-прежнему, остается Закон «Об авторском праве…».

   Еще одна группа нормативных актов направленных на регулирование авторского права - акты Президента РФ и Правительства РФ, то есть, подзаконные нормативные акты. Последние не должны противоречить вышеназванным законам. Кроме того, Федеральное Правительство вправе принимать постановления, содержащие нормы, посвященные вопросам авторского права только в случаях, прямо предусмотренных федеральными законами либо указами Президента Российской Федерации. Итак, это:

   - Указ  Президента РФ от 5 декабря 1998 г. №1471 "О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения";

Информация о работе Авторское право: понятие и область распространения