Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Мая 2017 в 15:16, курсовая работа
Мировая политика – это соединение конфликтов и компромиссов. Элементы теории международных отношений присутствуют во многих произведениях политической философии, ибо вопрос о том, как избавить человечество от войн, занимал мыслителей с древних времён. В Китае центральной в этико-политическом учении была идея «жэнь», т.е. гуманность, которая была призвана служить основой человеческих отношений.
Правда, не все философы были пацифистами. На политическую культуру многих народов накладывали отпечаток религии, неоднозначно подходившими к идеям мира. Если иудаизм, христианство и ислам допускали «священную войну» или «крестовый поход», то индуизм и буддизм признают войну как элемент существующего правопорядка.
Введение…………………………………………………….3
Международное право и мирное урегулирование споров…………4-13
Международные судебные органы……………………………………14-27
Международное право и урегулирование споров при помощи войны…………………………………………………………………….28-35
Организация коллективной безопасности………………………….36-39
Международная право и международно-правовая ответственность………………………………………………………...40-46
Вывод…………………………………………………………………….47-48
Наёмники, военные
консультанты не являются комбатантами,
при чём первые считаются военными преступниками,
а вторые действуют на основе двусторонних
соглашений и присланы для оказания помощи
другим государством для создания вооружённых
сил, военных кадров, обучения войск. Следует
также различать шпионов и разведчиков.
Шпион – это человек, скрывающий своё
настоящее лицо и свою деятельность, тайно
собирающий сведения о вооружённых силах
противника. Разведчик – это человек,
который действует открыто, в военной
форме, не скрывающий своей принадлежности
к вооружённым силам противника. При этом
разведчик относится к комбатантам, а
шпионы нет.
К некомбатантам относятся
медицинский и интендантский состав, военные
юристы, корреспонденты, репортёры, капелланы.
К ним не должно применятся оружие. Однако
если они принимают непосредственное
участие в военных действиях, они становятся
комбатантами.
В случае занятия армией
территории чужого государства, население
не должно быть обязано принимать участие
в войне против своего отечества. Армия
может завладеть движимой собственностью,
фондами и долговыми требованиями другого
государства. Государство-захватчик не
имеет права истреблять общественные
здания, недвижимость, леса и сельскохозяйственные
угодья. Запрещается угон и депортирование
гражданских лиц на территорию оккупирующей
страны, также не разрешается перемещение
собственного населения на территорию
оккупированной державы (все выше описанные
действия могут проводиться только исходя
из соображений безопасности населения).
Использование местного населения оккупационной
армией может осуществляться только для
нужд армии и местного населения, при этом
запрещается использовать местное население
на военных объектах. Если снабжение продуктами
населения недостаточно государство-оккупант
должно принять помощь Красного Креста
или других международных гуманитарных
организаций.
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ
ВЕДЕНИЯ ВОЙНЫ.
Под средствами ведения
войны понимают оружие и иную военную
технику, применяемые вооружёнными силами
воюющих для уничтожения живой силы и
материальных средств противника, подавлению
его сил и способности к сопротивлению.
Методы боевых действий
– это порядок, всевозможные способы использования
средств ведения войны в указанных целях.
Право сторон в выборе
средств и методов ведения боевых действий
не является неограниченным (IV Гаагская
конвенция 1907г., Дополнительній протокол
№1 1977г.). Т.е. международное право выделяет
дозволенные и недозволенные средства
ведения войны.
К недозволенным относятся
все виды оружия массового уничтожения,
оружие способное причинять излишние
повреждения или излишние страдания людей,
средства, способные причинять долговременный
и серьёзный вред окружающей среде. Международно-правовыми
документами прямо запрещены некоторые
виды оружия: разрывные пули или снаряды,
содержащие грючие и зажигательные вещества,
весом менее 400гр. (Петербутгская декларация
1868г.), яд и отравленное оружие (IV Гаагская
конвенция 1907г.), напалм, фосфорные мины,
применяемые против невоенных объектов,
шариковые и игольчатые бомбы, мины-ловушки
(конвенция 1980г.), противопехотные мины
(Конвенция 1997г.).
Надо сказать, что ядерное,
радиологическое, нейтронное, инфразвуковое,
лазерное, генетическое, психотропное
пока ещё не являются объектом прямого
запрета.
Кроме запрещённых
средств выделяют также запрещённые методы
ведения войны. Это, прежде всего вероломство.
Ещё IV Гаагская конвенция запрещала вероломные
методы: предательски убивать или ранить
неприятеля, убивать сдавшихся или раненых,
незаконно пользоваться парламентским
флагом или флагом Красного Креста, военными
знаками и форменной одеждой неприятеля.
Международное право не запрещает военные
хитрости: маскировку, передвижение войск,
дезинформацию, ложные операции.
К недозволенным методам
относятся также бомбардировка незащищённых
городов, селений, жилищ, госпиталей, разрушение
памятников культуры. Запрещается отдавать
города на разграбление. Запрещается какое-либо
воздействие на окружающую среду, природу:
поворот океанский течений, вызывание
цунами, землетрясений, других климатических
изменений.
Международное право,
а в частности Дополнительный протокол
№1, запрещает вести варварские методы
ведения войны: захват заложников, отдавать
приказ не оставлять никого в живых, использование
пыток, использовать голод среди гражданского
населения в качестве средства ведения
войны.
ОКАЧАНИЕ ВОНЫ И ЕГО
ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ.
Прекращению состоянию
войны предшедствует прекращение военных
действий. Одним из способов прекращения
таких действий является перемирие. Перемирие
бывает частным (на отдельном участке
фронта) и общим (по всему фронту). Оно может
устанавливаться как на определённый
срок, так и бессрочно. При бессрочном
перемирии стороны могут возобновить
военные действия в любое время, с предшевствующим
предупреждением противоположной стороны.
Военные действия могут
прекращаться также при капитуляция одной
из сторон. В данном случае прекращение
войны происходит на условиях, поставленных
победителем. Капитуляция может быть безоговорочной
(побеждённый не делает ни каких оговорок).
Однако, ни перемирие,
ни капитуляция не прекращают состояния
войны. Оно прекращается различными международно-правовыми
средствами и формами.
Под оканчанием войны
следует понимать, прежде всего, прекращение
состояния войны. Между воюющими странами
востанавливаются дипломатические, консульские
и торговые отношения, устраняются и другие
юридические ограничения вызванные войной.
Одним из средств прекращения
состояния войны может быть односторонний
акт, например, Указом Президиума Верховного
Совета СССР было прекращено состояние
войны между СССР и Германией (1955г.). В результате
этого Указа были сняты все ограничения
с германских граждан, которые были вызваны
войной.
Государства также
могут прекратить состояние войны, подписав
двустороннюю декларацию. Специальной
международно-правовой формой прекращения
войны является мирный договор. В нём рассматриваются
все моменты подписания мира (действие
довоенных договоров, территориальные
вопросы, судьба вооружённых сил побеждённого
государства, выплата репараций и др.).
4. Организация
коллективной безопасности.
Коллективная безопасность
– это система совместных мероприятий
государств всего мира или определённого
географического района, предпринимаемых
для предотвращения и устранению угрозы
миру и подавлению актов агрессии или
других нарушений мира.
В современных условиях
государства заинтересованы в организации
коллективной безопасности, т.к. даже локальный
конфликт может перерасти в конфликт глобальный
с применением ядерного оружия.
Эта система оформляется
путём заключения договора о коллективной
безопасности. Положения этого договора
определяются государствами, которые
его подписали, и не должны противоречить
нормам международного права. Однако для
всех договоров характерны такие положения:
Нападения какого-либо
третьего государства на одно из государств
системы коллективной безопасности считается
как нападение на все государства системы.
Государства-члены этих договоров берут
на себя обязательство оказывать помощь
при вооружённой агрессии третьих государств
на участников договора о коллективной
безопасности.
В современных международных
отношениях различают два вида систем
коллективной безопасности:
Универсальная система
коллективной безопасности осуществляется
в рамках ООН. Сама Организация Объединённых
Наций создана для объединения всех миролюбивых
государств и является организацией коллективной
безопасности. Среди целей ООН главной
является поддержание международного
мира и безопасности и принятии для этого
эффективных коллективных мер( ст. 1 Устава
ООН).
Система коллективный
мероприятий, охватывает: меры по запрещению
угрозы силой или её применения в отношениях
между государствами (п.4 ст.2); меры мирного
разрешения международных споров (гл.VI);
меры разоружения (ст.ст.11, 26, 47); меры обеспечения
безопасности в переходный период (гл.XVII);
меры по использованию региональных организаций
безопасности (гл.VIII); временніе мері по
преречению нарушений мира (ст.40); принудительные
меры безопасности без использования
вооружённых сил (ст.41), принудительные
меры с использованием вооружённых сил
(ст.42).
«Система коллективной
безопасности по-прежнему является фундаментальным
и незаменимым инструментом для сохранения
международного мира и безопасности»
(п.1 Устава ООН).
Региональные системы
коллективной безопасности – это второй
вид систем коллективной безопасности.
Устав ООН допускает существование таких
организаций, но предъявляет к ним определённые
требования, которые сосредоточены в ст.54
Устава:
Ст.52 Устава определяет,
что главными для региональных организаций
являются мирные средства разрешения
споров. Применение силы региональными
организациями ограничено: исходя из положений
ст.51 Устава государства-члены региональных
организаций коллективной безопасности
могут применять силу лишь в случае уже
совершённого нападения и только под руководством
Совета Безопасности.
Среди региональных
организаций коллективной безопасности
следует выделить Организацию африканского
единства, Лигу арабских государств, Организацию
американских государств.
Нельзя не обратить
внимания на такую организацию как НАТО.
Она была создана в годы «холодной войны»
и являлась противовесом Организации
Варшавского Договора. После распада ОВД
руководство НАТО взяло курс на монополию
в разрешении конфликтов в Европе. С этой
программой связано и расширение НАТО
на Восток. Действия НАТО не всегда вкладывались
в рамки международного права. Примером
этого может являться конфликт в Югославии
(1997 и 1999гг.), где было осуществлено грубейшее
нарушение норм международного права
и Устава ООН: не было получено согласия
Совета Безопасности, действия проводились
не под его руководством. Действия НАТО
нельзя квалифицировать как самооборону
(а это единственный повод для применения
силы), зато с точки зрения международного
права они могут квалифицироваться как
агрессия против суверенного государства.
Единственной организацией,
которая может претендовать на звание
общеевропейской организацией коллективной
безопасности, является Организация Безопасности
и Сотрудничества в Европе.
ОБСЕ является основным
инструментом «превентивной дипломатии,
предотвращения конфликтов, урегулирования
кризисов, постконфликтного восстановления
и регионального сотрудничества в области
безопасности», структурой, играющую основную
роль в поддержании европейского мира
и стабильности.
1 августа 1975г. был принят
Заключительный акт Совещания по безопасности
и сотрудничества в Европе. Именно с его
подписания 33 европейскими государствами,
плюс США и Канадой. В этом акте выделялись
основные принципы, которыми государства-участники
должны руководствоваться в отношениях
между собой (принципы неприменения силы,
нерушимости границ, мирного разрешения
международных споров), комплекс согласованных
практических мер по обеспечению безопасности
в Европе (применение эффективных мер
в области разоружения, укрепления доверия
в военной области), программа разностороннего
сотрудничества в экономической, научно-технической,
гуманитарной и др. областях, проведение
организационных мероприятий государствами
членами для внедрения в жизнь положений
акта. Для осуществления последнего пункта
были проведены встречи в Белграде (1977-1978гг.),
Мадриде (1980-82гг.), Вене (1986-89гг.), Париже
(1990г.).
Каждая из этих встреч
имела большое значения для общеевропейского
процесса, но следует подробней остановиться
на Парижской встречи. На ней присутствовало
34 государства. Был принят пакет документов
об общих принципах создания системы безопасности
в Европе, построению конкретных структур,
институализации общеевропейского процесса.
Было провозглашено, что эра конфронтации
и раскола Европы закончилась, и отношения
между государствами будут основываться
на взаимном уважении и сотрудничестве.
Зафиксировано право на равную безопасность
для всех и свободу выбора способов обеспечения
своей собственной безопасности.
В Хельсинском документе
(1992г.) получили дальнейшую разработку
принципы коллективной безопасности и
механизмы деятельности СБСЕ. В нём также
подчёркивалось, что СБСЕ действует на
основе гл.VIII Устава ООН.
В 1994г. произошло преобразование
СБСЕ в ОБСЕ и механизмы, и принципы приобрели
более чёткую форму. Центральное место
занимает комплексная система мирного
разрешения споров. Она состоит из двух
частей:
Эта специальная процедура
имела примирительно-арбитражный характер:
на первом этапе использовался институт
примирения (переговоры, посредничество
примирительных комиссий, которые существуют
при арбитражном суде), если первый этап
не давал ожидаемых результатов, то в дело
вступал арбитражный суд. Кроме того, существует
так называемое «директивное примирение»,
осуществляемое в структурных подразделениях
ОБСЕ.
В случае возникновения
конфликтных ситуаций как между членами
ОБСЕ, так и внутри этих стран, предусматривалась
посылка групп военных наблюдателей или
сил по поддержанию мира. Все эти акции
носят чисто миротворческий характер.
Миротворческие акции
проводятся с согласия всех сторон конфликта,
не могут служить средством осуществления
принудительных мер, оружие применяется
только для самообороны, осуществляется
контроль за прекращением огня и выводом
войск, создаются буферные зоны для конфликтующих
сторон и т.п.
В рамках СНГ существует
два механизма поддержания мира и безопасности.
Первый закреплён в Уставе СНГ – это положение
о мирном урегулирование споров, совместных
действиях государств в порядке самообороны
и осуществлении миротворческих акций
(ст.12 Устава). Второй – обозначен в Договоре
о коллективной безопасности (15.05.1992г.),
который предусматривал необходимость
действий государств-участников в случае
нападения на кого-либо из них, оказание
помощи жертве агрессии, консультаций
в связи с осложнением международных отношений
и т.п. Для этих целей был создан Совет
коллективной безопасности, который состоит
из глав государств-участников Договора.
Ответственность
в целом, как понятие, обозначает – способность
осознавать смысл и последствия своих
действий и действий других в иерархических
структурах и нести ответственность за
свои действия. Например, в международном
праве существует ответственность государства
за деятельность его органов и должностных
лиц, т.к. на практике деятельность государства
осуществляется его органами и должностными
лицами.
Ответственность
– это один из старейших институтов международного
права, в котором она определяется, как
необходимый юридический способ обеспечения
выполнения норм международного права
и возобновление нарушенных прав и отношений.
В международном праве сложился принцип,
согласно с которым международное противоправное
действие субъекта приводит к его международно-правовой
ответственности.
Международно-правовая
ответственность – это обязанность субъекта
международного права ликвидировать ущерб,
нанесённый им другому субъекту, в результате
нарушенных международно-правовых обязательств
или обязанность возместить материальный
ущерб, нанесённый в результате действий,
которые не нарушали норм международного
права, если такое возмещение предусмотрено
международным договором.
Жан
Тускоз определяет международную ответственность
как юридический факт, который является
результатом незаконного действия и ставится
в вину субъекту международного права.
Современное
международное право содержит ряд важных
институтов, касающихся ответственности,
которых не было ранее: ответственность
государств за агрессию, за отказ предоставления
независимости колониальным странам и
народам, за политику апартеида и т.п. Изменился
характер принудительных мер, которые
применяются к государствам-правонарушителям,
претерпели изменения и формы реализации
ответственности, произошли изменения
и в круге субъектов ответственности (появилась
ответственность международных организаций
и индивидов).
В
связи с понятием «международно-правовой
ответственности» появляется понятие
«международного деликта» - основания,
в результате которого настаёт ответственность.
К.
Штрупп определяет международный деликт
как «акт государства, которое в своих
отношениях с другим государством нарушает
нормы международного публичного права,
обычного или договорного, имеющего силу
в отношениях между ним и потерпевшим
государством».
Г.И.
Тункин определяет международный деликт
как «действие или бездействие государства,
нарушающего его международное обязательство,
которое установлено нормой международного
права».
Правонарушения,
которые создают угрозу или возможность
угрозы миру, посягают на права народов
принято называть во внешнеполитических
актах международными преступлениями.
Во всех международных актах понятие «преступление»
в применении к действиям государства
употребляется не в смысле уголовного
права, а в том смысле, что данные действия
являются правонарушениями, носящими
особо опасный характер, и что они могут
вызвать более суровые международные
санкции. Такие санкции могут иметь невоенный
или военный характер со стороны ООН.
Т.о.
в международном праве различают два вида
международного деликта: международное
правонарушение и международное преступление.
Чтобы
констатировать наличие международного
деликта, необходимо установить, во-первых,
что существует поведение, выраженное
в действии или бездействии государства,
и, во-вторых, что такое поведение представляет
собой нарушение международно-правового
обязательства.
Государство
может совершать действия или бездействия
посредством физических лиц. Государству
может вменяться поведение только тех
лиц, которые находятся в правовой связи
с государством, т.е. являются должностным
лицом.
Положение
государственного органа в системе государственного
аппарата не имеет существенного значения
для возникновения международно-правовой
ответственности.
В
случае принятия законодательным органом,
нормативного акта, который противоречит
международным обязательствам государства,
то международно-правовая ответственность
наступает сразу же после промульгации
акта. Если не издание закона, привело
к последствиям, которые должны были быть
предупреждены данным законом и в результате
этого были нарушены международные обязательства
государства, то это также является основанием
для наступления ответственности государства.
Т.е. в случаях, когда издание закона прямо
не предусмотрено международным договором,
государство вправе принимать любые другие
меры для предотвращения правонарушений.
Государство
несёт ответственность за деятельность
своих исполнительных органов, при чём
не только высших, но и органов низшего
звена исполнительной власти.
Международная
ответственность может наступить в результате
действия или бездействия национальных
судов, т.к. они тоже являются государственными
органами. Например, в случае нарушении
прав иностранного гражданина, он обязан
исчерпать так называемый «внутренний
ресурс», т.е. защищать свои права в судебных
органах данного государства и только
в том случае, когда его претензии не будут
удовлетворены, государство, гражданином
которого он является, реализует право
на его дипломатическую защиту. Здесь
под правонарушением понимается не сам
факт причинения ущерба иностранному
гражданину, а противоправное действие
или бездействие судебного органа.
Действия
должностного лица или органа, действующего
под прикрытием своего официального статуса
или с использованием служебных средств
и которые причинили вред другому государству
или его гражданам, считаются действиями
самого государства и являются основанием
для международной ответственности государства.
Государство
не может уйти от международной ответственности,
ссылаясь на внутреннее право (якобы органы
данного государства действовали в соответствии
с внутренним правом). Необходимо различать
виды действий государства: действия другого
государства,осуществляеміе на территории
сответствующего государства с его согласия,
и действия, и действия, которые совершаются
без его согласия.
Если
действия другого государства являются
нарушением международного права и направлены
против третьего государства и осуществляются
на территории или с территории данного
государства, то оно становится соучастником
противо-правных действий иностранного
государства.
Когда
неправомерные действия иностранного
государства, направленные против третьего
государства, осуществляются на территории
или с территории данного государства
без его явно выраженного или молчаливого
согласия, тогда это государство несет
за такие действия ответственность лишь
в случаях, если его органы не проявили
необходимой бдительности и не приняли
мер для пресечения таких действия иностранного
государства.
Для
возникновения конкретных отношений ответственности,
как правило, необходимо, чтобы действия
государства-правонарушителя причинили
конкретный вред, материальный или нематериальный,
законным интересам другого государства.
Если произошло особо опасное правонарушение,
то возможны отношения ответственности
на основании причиненного вреда международному
сообществу в целом.
Можно
выделить две основные категории ущерба,
причиненного международными правонарушениями:
материальный ущерб (причиненный людям
и имуществу) и нематериальный ущерб (начиная
от различных форм нарушения государственного
суверенитета и заканчивая ущербом, причиненным
чести и достоинству государства).
В
отношении значения вины для возникновения
международной правовой ответственности
государства в доктрине имеются прямо
противоположные мнения. Значительная
часть доктрины склоняется к тому мнению,
что вина предполагается при любом нарушении
государством его международных обязательств.
Однако при совершении простых правонарушений
(деликтов) государство правонарушитель
имеет право доказывать свою невиновность,
например, пограничные инциденты. Что
касается международных преступлений,
то здесь сам характер действий такой,
при котором возможно только их виновное
совершение.
Следует
отметить, что международное право постоянно
изменяется. В результате существенных
изменений в международном праве произошли
значительные изменения в основаниях
международно-правовой ответственности
государства. Появилось много новых составов
правонарушений государства, не известных
классическому международному праву.
Это использование силы или угрозы силой
в межгосударственных отношениях и, прежде
всего, развязывание и ведение агрессивной
войны, преступления против человечества,
геноцид, апартеид, нарушение прав человека,
международный терроризм и другие.
Формы международной правовой
ответственности государств.
Юридические
последствия международных простых правонарушений
для государства-делинквента, вытекающие
из его ответственности за этот деликт,
называются формами ответственности.
Формы
ответственности делятся на две основные
категории: политическую ответственность
и материальную ответственность. Это
деление форм ответственности вытекает
из предмета правоотношений, связанных
с последствиями ответственности.
Политическая
ответственность – это международные
санкции и предоставление удовлетворения
пострадавшему государству; материальная
ответственность – это репарации и реституции.
Наряду с этим формы ответственности можно
классифицировать исходя из характера
мер, вытекающих из ответственности. С
этой точки зрения можно выделить следующие
формы: восстановление нарушенных прав,
которое включает как возмещение материальных
убытков, так и исправление материального
ущерба; удовлетворение пострадавшего
государства и международные санкции.
В
соответствии с современным международным
правом и Уставом ООН международные санкции
по отношению к государству-делинквенту
могут осуществляться в качестве меры
для пресечения актов агрессии и поддержания
международного мира и безопасности. Решение
о применении таких санкций может быть
принято Советом Безопасности ООН на основании
процедуры, которая предусмотрена ее Уставом,
в случаях угрозы миру, нарушений мира
и актом агрессии.
В
связи с тем, что речь идет о международной
ответственности государства за международный
деликт, следует различать две группы
случаев. Если речь идет о международном
правонарушении, наносящем ущерб отдельному
государству, то государство-делинквент,
как правило, осуществляет меры возмещения
ущерба или меры удовлетворения, требуемые
пострадавшим государством. Разногласия
между государством, требующим принятия
данных мер, и государством, к которому
предъявляются требования, разрешаются
обычными способами мирного урегулирования
международных споров, перечень которых
дан в ст.33 Устава ООН. Наиболее часто в
таких случаях используется арбитраж,
хотя споры, возникающие из ответственности
государства, могут рассматриваться и
Международным Судом ООН, в компетенцию
которого согласно ст.36 его Статута входит
определение «характера и размера возмещения,
причитающегося за нарушение международного
обязательства».
В
случае, если государство-делинквент отказывается
от исполнения мер возмещения причиненного
им ущерба не соглашается на мирное урегулирование
разногласий по поводу его ответственности
или не выполняет решения, принятого в
результате мирного урегулирования, либо
оно вообще не хочет нести никаких последствий,
вытекающих из его ответственности, к
такому государству могут быть применены
санкции.
Если
речь идет о наиболее тяжелых международных
деликтах, о международных преступлениях,
которые являются посягательствами на
основы международных отношений, например
таких, как агрессия, колониальный гнет,
насилие к народу, борющемуся за национальную
независимость, то международные санкции
большей частью применяются к государству-деликвенту
непосредственно и могут включать меры
военного принуждения.
Так
как дело касается ответственности за
агрессию, международные санкции могут
включать далеко идущие военные и политические
ограничения в отношении государства,
которое несет ответственность. Например,
после безоговорочной капитуляции гитлеровской
Германии, согласно Декларации о поражении
Германии от 5 июня 1945 г. и Декларации Потсдамской
конференции о Германии, Союзные державы
временно взяли на себя верховную власть
над Германией, т.е. была принята мера временного
ограничения суверенитета Германии с
оговоркой, что указанная мера не является
аннексией Германии. Были приняты меры
по разоружению и демилитаризации Германии,
уничтожению ее военного потенциала, ликвидации
всех нацистских организаций и законов,
меры по наказанию немецких военных преступников.
Таким образом, был установлен контроль
над всей политической жизнью Германии
с обеспечением условий для деятельности
демократических партий и учреждений.
Целью
этих мер было обеспечить международный
мир и безопасность, создать гарантии
против возобновления в будущем агрессивной
политики. Вместе с тем, они являлись политическими
мерами, вытекавшими из ответственности
тех государств, к которым они применялись,
за агрессивную войну.
Вывод.
Сколько существуют
международные отношения, столько существуют
и проблемы, спорные вопросы между государствами.
В этой работе рассматривалась эволюция
процесса разрешения международных споров.
Если Гаагские конвенции 1899 и 1907гг. предусматривали
право государств на войну, то уже Устав
ООН содержал принцип мирного разрешения
международных споров, при чём державы
обязаны обращаться к одному, а возможно
и к нескольким мирным средствам урегулирования
споров. Это могут быть: переговоры, добрые
услуги, посредничество, примирительные
и согласительные комиссии, арбитраж,
судебное разбирательство, обращение
к региональным органам и соглашениям.
Международный спор определяется международным
правом как разногласие по поводу какой-либо
нормы права или факта между определёнными
субъектами (государствами), когда один
из них предъявляет претензии к другому,
а другой – отвергает эти требования или
принимает их частично.
Международное право
регулирует и такое состояние отношений
между государствами как война. Оно устанавливает
не только правила ведения войны, которые
включают в себя статус участников боевых
действий, гражданского населения, методы
и средства ведения войны, но и те последствия,
которые наступают вследствие нарушения
субъектом международного права существующих
норм (международно-правовая ответственность).
Р. Арон был глубоко
убеждён в том, что внешняя политика может
опираться только на силу. Сила по Арону
разделялась на несколько составляющих:
он различал «силу» как совокупность военных,
экономических и моральных факторов, «власть»,
осуществляемую государственными органами
в пределах своей территории, и «могущество»,
как способность данной страны навязывать
свою волю другим.
Арон противопоставлял
психологию индивида волевым устремлениям
государства. Каждый индивид хочет жить
в мире, но допускает ситуацию, когда он
может пойти на риск смерти. Государство
же хочет, чтобы им восхищались, боялись
его.
Французский социолог
считает, что человечество сможет полностью
отказаться от войн только при выполнении
таких условий:
Информация о работе Международно-правовые способы разрешения международных споров