Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Апреля 2010 в 19:56, Не определен
Уголовная политика с давних пор привлекает к себе пристальное научное внимание, однако большинство вопросов, связанных с осмыслением данной категории, сохраняет свою дискуссионность до настоящего времени. В полной мере это относится и к вопросу о том, что же представляет собой уголовная политика.
Рассматривая эволюцию взглядов на уголовную политику, а впервые это понятие появилось в 1804 г., т.е. 200 лет назад1, в работах известного немецкого криминалиста Ансельма Фейербаха - отца видного представителя классической немецкой философии Людвига Фейербаха, можно прийти к выводу, что в настоящее время она должна включать элементы общегосударственной политики в сфере борьбы с преступностью, принципиальные позиции субъектов гражданского общества по проблемам правопорядка, законности и безопасности, а также нормы закона и практику его применения, специальные меры по профилактике преступности, борьбе с ней и ресоциализации_преступников.
а) уголовное право может регулировать лишь поведение людей, а не их мысли, чувства, темперамент;
б) возможно воздействовать уголовно-правовыми мерами на поведение людей лишь в случае, если оно доступно внешнему контролю и тем самым поддается доказыванию; в) уголовно-правовые средства должны применяться лишь в случае, когда противоправное поведение может быть предупреждено с помощью таковых.
Развивая идею о нецелесообразности криминализации некоторых деяний, профессор Роттердамского университета Хульсман построил целую систему «принципов некриминализации», заключающуюся в том, что деяние не следует криминализировать, если оно:
а) совершается главным образом в группах населения, подвергающихся ущемлению или дискриминации,
б) по своему характеру таково, что может стать явным не на основе простого заявления или жалобы, а лишь в результате активного расследования по инициативе полиции,
в) является в глазах населения слишком обычным,
г) встречается, как правило, только в связи с социальными потрясениями,
д) совершается слишком большим числом людей,
е) не поддается точному определению,
ж) совершается
преимущественно в частной
Всем приведенным классификациям в той или иной мере присущ один недостаток: указывая пути решения проблем, с которыми сталкивается законодатель при принятии решения о применении в борьбе с различными формами отклоняющегося поведения уголовной репрессии, авторы предлагают классификации безотносительно к характеру этих проблем. Между тем, по итогам предыдущей главы были сделаны выводы, показывающие, что криминализация, с одной стороны, является необходимым элементом социального контроля, с другой ее использование имеет существенные ограничения. Представляется, что классификация факторов криминализации должна отражать данную проблематику.
В связи с этим представляют интерес две классификации.
Наиболее
развернутая классификация
а) выражающие объективную необходимость и политическую целесообразность установления уголовной ответственности (социальные и социально-психологические принципы криминализации), б) определяемые требованием внутренней логической непротиворечивости норм права (системно-правовые принципы).
Последние подразделяются, в свою очередь, на:
1) общеправовые,
связанные с требованием
Ценность
приведенной классификации
Если рассматривать последнюю группу факторов, которые оказывают влияние на законодателя при принятии решения о криминализации того или иного деяния, и, соответственно, реально влияют на текущую уголовно-правовую политику, то здесь большой интерес представляет классификация, предложенная А.И. Коробеевым. Он выделяет три группы факторов (автор именует их основаниями), влияющих на криминализацию: юридико-криминологические, социально-экономические и социально-психологические.
Последние две классификации правил криминализации являются наиболее полными, носят взаимодополняющий характер и будут использованы для дальнейшего анализа. Что касается различий в терминологии, необходимо отметить следующее. Любое рассматриваемое профессором А.И. Коробеевым основание криминализации корреспондирует с соответствующим принципом у Г.А. Злобина. Таким образом, предложенная А.И. Коробеевым классификация вполне применима для рассмотрения принципов криминализации.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с А.И. Коробеевым, отмечающим, что не все влияющие на криминализацию факторы, приводимые в различных классификациях, могут служить основаниями уголовно-правового запрета. Дело в том, что некоторые принципы криминализации порождены внешними причинами и не могут рассматриваться в качестве оснований, под которыми понимается внутренняя потребность установления запрета. Кроме того, многие приводимые принципы криминализации относятся к особенностям законодательной техники и в качестве обоснования уголовно-правового запрета также выступать не могут, однако подлежат учету при принятии решения об объявлении деяния преступным.
Таким образом, необходимо рассмотреть две группы факторов, влияющих на криминализацию:
а) основания уголовно-правового запрета, служащие объективными предпосылками его установления; б) принципы криминализации, относящиеся к законодательной технике.
При
этом следует помнить следующее.
Если всем основаниям криминализации
корреспондируют принципы, то не всем
принципам соответствуют
В результате реформы отечественного уголовного законодательства 90-х годов было декриминализировано значительное число деяний как посредством внесения соответствующих изменений в УК РСФСР, так и в результате принятия в 1996 году УК РФ. Как следствие, из УК исчезли не менее 50 различных составов преступлений. Исключенные нормы предусматривали уголовную ответственность за совершение, как правило, малозначительных деяний и низкую интенсивность криминализации.
Одновременно в новом УК предусмотрена ответственность за совершение ряда деяний, криминализация которых ранее не представлялась возможной ввиду отсутствия необходимых социально-политических условий. Например, в УК РФ появилась глава 34. Представляется своевременным появление норм о преступлениях, предусмотренных главами 23 и 28. Установление уголовной наказуемости за предусмотренные в данных главах деяния теоретически обосновано. Не вызывает сомнений высокая степень их общественной опасности, относительная распространенность и типичность, отсутствие иных эффективных способов превенции, превалирование положительных социальных результатов криминализации над отрицательными, отсутствие препятствий социально-психологического характера для их криминализации.
Кроме того, правильным и своевременным с точки зрения оснований криминализации является появление в УК РФ следующих норм:
ст. 120, хотя в части соблюдения принципа полноты состава формулировка статьи подвергается обоснованной критике,
ст. 132, которая служит «интересам равной защиты любого лица независимо от его пола от любых сексуальных действий, совершенных с применением ... насилия», несмотря на крайне неудачную формулировку, грубо нарушающую принцип полноты состава, а именно: объективная сторона преступления сформулирована совершенно нечетко, т.к. под «действия сексуального характера» можно подвести все, что угодно,
ст. 133 с той же оговоркой,
ч. 2 ст. 169, поскольку криминализируется противопоставление власти чиновника, представляющего исполнительную ветвь, власти суда, в остальном же деяние является слишком распространенным и недостаточно опасным,
ст. ст.
176, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 195, 197, поскольку
уголовное преследование
ст. 187, посредством которой криминализирован один из наиболее доходных в настоящее время видов организованной преступной деятельности,
ст. 210, несмотря на критику формулировки данной статьи, ибо ее ценность состоит хотя бы в том, что криминализировано само создание преступного сообщества,
ст. 233,
ибо данная статья направлена на развитие
комплекса мер, направленных на борьбу
с преступностью в сфере
ст. ст. 237, 246, 247, 254, 261, 269, которые направлены на реализацию прав, предусмотренных ст. 42 Конституции РФ, что в полной мере соответствует принципу конституционно-правовой адекватности криминализации.
Вместе
с тем, анализ действующего уголовного
законодательства позволяет выявить
ряд серьезных нарушений
значительный ущерб гражданину (ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 161),
значительный имущественный ущерб (ч. 1 ст. 205),
существенный вред (ч. 1 ст. 274),
существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества и государства (ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 202),
тяжкие последствия (ст. ст. 167, 168, 196, 201, 203, 205, 206, 211, 215, 216 — 220, 224, 225, 227, 274),
крупный ущерб (ст. ст. 165, 169, 171 — 173, 176, 180, 183, 185, 195, 196, 197),
крупный размер (ч. 3 ст. 174, ч. 2 ст. 186).
В определении
преступного сообщества использован
ряд не разъясненных законом оценочных
признаков (ст. 210). «Отсутствие разъяснений
относительно содержания перечисленных
признаков существенно
В уголовном законе имеются нормы, которые иначе как экзотическими и назвать нельзя. Например, ст. 214 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за вандализм (осквернение зданий и сооружений, порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах). Но слово «осквернить» означает «нарушить чистоту чего-либо, сделать нечистым», происходит от слова «скверна» и применяется, в основном, в религиозном значении. Создание подобных норм грубо нарушает принцип определенности и единства терминологии.
Наличие казуистических формулировок в некоторых статьях УК РФ существенно затрудняет точное определение и доказывание признаков составов преступлений, что значительно снижает эффективность уголовно-правовой охраны определенных общественных отношений. К таким статьям относятся ст. ст. 174 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем), 184 (подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов), 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и др.
Теория
уголовной политики опирается и
взаимодействует с познаниями из
области философии, политологии, социологии,
психологии и других фундаментальных
наук с позиций ее основных концептуальных
параметров, с учетом достижений и открытий,
осуществленных на рубеже нового тысячелетия.
Вся история познания свидетельствует
о наличии мощных потоков знаний, идей,
образов, представлений от естественных
наук к гуманитарным и от гуманитарных
к естественным, о теснейшем взаимодействии
между науками о природе и науками об обществе
и человеке.
Разработаны новые и оригинальные идеи,
учитывающие изменение роли государства
в экономической и политической системах
общества, в конституционном определении
российского государства как социального.
Цивилизованность любого общества во
многом предопределяется местом и ролью
в нем права и правовой науки. Поэтому
формирование социума, его нормальное
функционирование и развитие невозможно
без утверждения в практической деятельности
людей научно обоснованных правовых начал
управления социальными процессами. Это
в полной мере относится и к теории уголовной
политики, оказывающей базисное влияние
на уголовное право и являющейся основанием
для разработки стратегии и тактики обеспечения
правопорядка и борьбы с преступностью.
Уголовное право представляет собой систему
соответствующих юридических норм, уголовная
же политика предстает перед нами в виде
руководящих идей, которые определяют
содержание уголовно-правовых норм и институтов,
направление деятельности государственных
структур и правоохранительных органов
по борьбе с преступностью. Право - более
консервативное и устойчивое явление.
Уголовная политика более подвижна, она
более чутко реагирует на изменившуюся
обстановку (социально-экономическую,
политическую, криминологическую и пр.)
и нередко подвержена существенным изменениям
при относительной стабильности уголовного
законодательства.
Уголовное право является инструментом
уголовной политики. Управление практическим
применением норм уголовного права означает
проведение в жизнь уголовной политики
государства.
Попытки забвения важнейшей роли уголовной
политики на нынешнем этапе развития российского
общества и проведение только прикладных
научных исследований, направленных на
решение главным образом конкретных проблем
правоохранительной деятельности, приводит
к невозможности предвидения отдаленных
последствий этих решений и прогнозирования
развития как преступности в целом, так
и системных обоснованных методов и способов
борьбы с нею.