Преступление как особый вид правонарушения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Декабря 2009 в 14:14, Не определен

Описание работы

в данной работе рассматривается преступление, как один из видов правонарушения. Приводится краткая историческая справка по мерам наказания за преступления

Файлы: 1 файл

Престуление, как особый вид правонарушения.doc

— 116.00 Кб (Скачать файл)

      Наказуемость (п. 2. ст. 2 УК) установление законом уголовного 
наказания, т.е. неизбежного юридического последствия за совершение 
общественно опасного деяния, неблагоприятного для правонарушителя. Неприменение наказания возможно когда совершенное преступление не было раскрыто и в том случае, если суд счел возможным не применять к правонарушителю наказание. В ч. 3 ст. 10 УК РСФСР содержится положение о том, что в случаях, когда суд найдет, 
что исправление лица, совершившего в возрасте до восемнадцати лет 
преступление, не представляющее большой общественной опасности, возможно 
без применения уголовного наказания, он может применить к такому лицу 
принудительные меры воспитательного характера, не являющиеся уголовным 
наказанием Уголовное право. В действующем УК 1996 года существует 
отдельная глава, посвященная ответственности несовершеннолетних. Тем 
самым, появилась возможность показать общие принципы уголовной 
ответственности этих лиц и привести в систему все нормы, регулирующие 
эту ответственность. В ч. 2 ст. 87 УК РФ, также как и в УК 1960 года, 
сказано, что несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть 
назначено наказание, либо к ним могут быть применены принудительные 
меры воспитательного воздействия. То, что не каждый факт совершения 
преступления сопровождается назначением наказания, следует понимать так, 
что только такие деяния следует считать преступлениями, за которые 
законодатель считает необходимым назначить наказание. Если деяние не 
влечет наказания в уголовном порядке, то его нельзя признать преступным.
 

4. Классификация преступлений. 

      Под классификацией преступлений понимается деление всех преступлений 
(по группам) на различные категории в зависимости от классификационных 
признаков. Основным критерием классификации являются степень 
общественной опасности, а вспомогательное значение отведено форме вины.

      По  форме вины преступления делятся  на умышленные и совершенные по 
неосторожности (ч. 1 ст. 24 УК РФ), по объекту посягательства  
объединяются в большие группы, которым посвящены отдельные разделы и 
главы Особенной части УК РФ (преступления против личности; в сфере 
экономики; против общественной безопасности и общественного порядка; 
против государственной власти; против военной службы и преступления 
против мира и безопасности человечества). По степени общественной 
опасности на преступления небольшой тяжести, преступления средней 
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления (ч. 1 ст. 15 УК 
РФ).

      1) Преступлениями небольшой тяжести  признаются умышленные и 
неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает двух лет лишения 
свободы.

      2) Преступлениями средней тяжести  признаются умышленные и неосторожные 
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 
настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.

      3) Тяжкими преступлениями признаются  умышленные и неосторожные деяния, 
за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 
Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.

      4) Особо тяжкими преступлениями  признаются умышленные деяния, за 
совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
 

5.Законодательное закрепление преступления.  

    1. Законодательное закрепление преступление в РФ.
 

    Целью уголовного правосудия признается охрана общества в целом. Поэтому любое  деяние, подлежащее уголовному суду, считается общественно опасным.

      Общественно опасные деяния совершают конкретные люди. Каждый случай совершения преступления имеет свои индивидуальные черты, в  том числе относящиеся к характеристике лица, виновного в этом преступлении. Каждая личность обладает специфическими, только ей свойственными признаками, составляющими её индивидуальность.

      Все индивидуальные характеристики не могут  найти отражение в теоретических  и законодательных конструкциях составов преступлений. В теории уголовного права выбраны наиболее типичные свойства личности преступника, они нашли отражение в понятиях признаков субъекта преступления.

      Субъект преступление – это лицо, совершившее  общественно опасное деяние и  способное в соответствии с законом понести за него уголовную ответственность.

      В соответствии с принципом  вины (ст. 5 УК РФ) к  уголовной ответственности  не могут быть привлечены неодушевлённые предметы, животные, юридические  лица. Уголовный закон связывает ответственность со способностью лица, совершившего преступление, отдавать отчёт в своих действиях и руководить ими, а такой способностью обладают только люди. При привлечении к уголовной ответственности юридических лиц цели наказания (исправление осуждённого и предупреждение совершения им новых преступлений) оказались бы недостижимыми, поскольку уголовное наказание призвано воздействовать лишь на людей.

      Субъектом преступления могут  быть только люди, обладающие способностью осознавать фактический характер своих действий (бездействия) и руководить ими, то есть только вменяемые лица. Вина, как в форме умысла, так и в форме неосторожности исключается во всех случаях, когда лицо в момент совершения общественно опасного деяния в силу своего психического состояния не осознавало характера своих действий (бездействия) или не могло ими осмысленно руководить. Ст. 21 УК РФ содержит законодательное определение понятия невменяемости: “Не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть, не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психического расстройства, временного психического расстройства или иного болезненного состояния психики”.

      Полная  ответственность за большинство  преступлений возможна с 16 лет (ч.1 ст. 20 УК РФ). А за преступления, перечисленные в ч.2 си. 20 УК РФ – с 14 лет. К таким преступлениям относятся: убийство (ст. 105 УК РФ), изнасилование (ст. 131 УК РФ), кража (ст. 158 УК РФ), грабёж (ст. 161 УК РФ), разбой (ст. 162 УК РФ), вымогательство (ст. 163 УК РФ), терроризм (ст. 205 УК РФ) и другие – всего двадцать видов составов. Все указанные преступления являются умышленными. Установление уменьшенного возраста привлечения к уголовной ответственности вызвано тем, что опасность этих преступлений уже должна быть очевидна и доступна пониманию подростка. Третий возрастной признак субъекта – 18 лет. Такой вывод позволяет сделать то, что субъектами ряда преступлений, связанных с особым характером совершаемых деяний, могут быть только совершеннолетние лица. Например, субъектами вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность (ст.ст. 150, 151 УК РФ), уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы (ст. 328 УК РФ), преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ.

      Действие  УК РФ распространяется на граждан России, лиц без гражданства, иностранных лиц (ст.ст. 11-13 УК РФ). Дипломатические представители и иные лица, пользующиеся иммунитетом, в случае совершения ими преступления в России, несут ответственность в соответствие с нормами международного права (ч.4 ст.11 УК РФ). Однако иммунитет указанных лиц от уголовного преследования не означает, что в случае нарушения ими уголовно-правовых норм, они не являются субъектами преступлений. В этом случае имеет место лишь освобождение от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям.

      Таким образом, к основным признакам субъекта преступления относятся: физическое лицо, вменяемость и достижение определённого возраста (ст. 19 УК РФ). Эти наиболее существенные признаки всех субъектов преступлений составляют научное понятие общего субъекта преступления. Факультативными признаками субъекта преступления являются признаки специального субъекта.

    За  преступления применяются наказания - наиболее строгие меры государственного принуждения, существенно ограничивающие правовой статус лица, признанного  виновным в совершении преступления (лишение или ограничение свободы, длительные сроки исправительных работ или лишение каких-либо специальных прав, крупные штрафы и др.). «Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в ограничении прав и свобод этого лица» (ст.43 ч.1 УК РФ). За особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь, применяется исключительная мера наказания - смертная казнь (ст. 59 УК РФ).

    Уголовное наказание применяется не только за совершение преступления, но и за покушение, приготовление, соучастие, а по некоторым составам и недонесение о преступлении. Давность привлечения к уголовной ответственности в зависимости от тяжести преступления может достигать пятнадцати лет (к лица, совершившим преступления против мира и человечества, сроки давности не применяются).

    В соответствии со ст. 118 Конституции  РФ, признать виновным в совершении преступления и назначить наказание  может только суд в установленной  для того процессуальной форме (уголовно-процессуальный кодекс). Отбывание наказания регулируется специальным (уголовно-исполнительным) законодательством. После отбытия наказания у лица, осужденного за преступление, длительное время (в зависимости от тяжести преступления и соответственно отбытого наказания) сохраняется «судимость» - особое правовое состояние, являющееся отягчающим обстоятельством при повторном преступлении, отражающееся на моральном и правовом статусе лица, считающегося судимым.

    5.2 Законодательное закрепление преступление в дореволюционной России.

     Прообразом  смертной казни, впрочем, как и других видов уголовного наказания в  до государственном обществе, являлась кровная месть. Кровная месть существовала и в Древней Руси, о чем свидетельствуют древнерусские летописи, но согласно Русской Правде круг родственников, имевших право кровной мести, был весьма ограничен. Институт смертной казни впервые был законодательно закреплен в 1398 году в Двинской уставной грамоте. В ст. 5 этого документа предусматривается назначение смертной казни только в одном случае - за кражу, совершенную в третий раз. Псковская судная грамота 1497 года значительно расширяет случаи применения смертной казни. Смертная казнь устанавливается здесь за воровство в церкви, конокрадство, государственную измену, поджоги, кражу, совершенную в посаде в третий раз.

     Необходимо  отметить, что на смертной казни  вплоть до конца XV века лежал отпечаток  обычая кровной мести. Став официальным  государственным установлением, смертная казнь преследовала прежде всего  цель возмездия, а также неразрывно связанную с ним цель устрашения.

     Наметившаяся  в первой половине XV века тенденция  к расширению публичного характера  уголовного наказания получила свое завершение в Судебнике 1497 года. Смертной казнью карались: разбой, убийство, кража (повторная), клевета, убийство своего господина, измена, святотатство (в частности, хищение церковного имущества), кража холопов, поджог, государственные и религиозные преступления.

     Судебник 1550 года, принятый при Иване IV, установил  смертную казнь уже за многие преступления. Например, смертная казнь назначалась: за первую кражу, если вор пойман с поличным или в процессе пытки сознается в содеянном; за вторую кражу или второе мошенничество, если преступник признается; за разбой или иное "лихое дело" и т.д. Смертной казнью наказывались и религиозные преступления. К ним относились, например, богохульство и церковный мятеж. Особо опасные преступления против личности и собственности также карались смертной казнью.

     Уложение 1649 года предусматривало пять видов  исполнения смертной казни. Однако правоприменительная практика не ограничивалась ими, а прибегала и к другим способам исполнения этой меры наказания. Законодательство эпохи Петра I чаще обращается к смертной казни по сравнению с Уложением 1649 года. Воинские артикулы Петра I и другие многочисленные уголовно-правовые акты этого периода насчитывают применение смертной казни в 123 случаях. Цель этой кары состояла в устрашении, а вся карательная система петровской эпохи была в целом "устрашительной".

     В 1744 году дочь Петра I Елизавета в опубликованном 7 мая сенатском указе предписала прекратить на территории России экзекуции над осужденными к смертной казни, заменив эту меру другими наказаниями. В 1754 году издается указ, в котором подтверждается приостановление приговора смертной казни, а чтобы преступники не оставались без наказания, предписывалось их ссылать, наказывать кнутом, рвать ноздри и клеймить. Таким образом, на практике смертная казнь сохранилась только за государственные, воинские и карантинные преступления.

     Проект  Уложения о наказаниях уголовных  и исправительных 1845 года предлагал  установить смертную казнь за важнейшие  государственные преступления, умышленное убийство родителей, за вторичные тяжкие преступления (убийство, поджог, разбой, грабеж) и важнейшие карантинные преступления. После корректировки Николаем I Уложение о наказаниях смертная казнь предусматривалась только за государственные и карантинные преступления. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года воспроизвело все положения о смертной казни Уложения 1845 года. Эти законодательные акты так же, как и Уложение 1903, года сократили применение смертной казни по сравнению с ранее действовавшим уголовным законодательством

Информация о работе Преступление как особый вид правонарушения