Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Марта 2015 в 01:36, курсовая работа
Совершенно естественно, что оставаться безразличным к судьбе своего имущества на случай смерти граждане не могут и не должны. До недавнего времени законодательство, которое регулировало наследственные правоотношения, то есть основания, порядок и условия перехода имущества гражданина (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам), Гражданский кодекс РСФСР 1964г. - было рассчитано на существовавшие в момент его принятия экономические условия, которые характеризовались, среди прочего, преобладающей ролью социалистической собственности, и в первую очередь государственной, ограничение личной собственности граждан по ее составу, объему, источникам приобретения.
Введение………………………………………………………………..3
Глава I. Общая характеристика наследственного правава …………..4
§1. Развитие законодательства о наследовании ……..……………….4
§2. Общие положения о наследовании ……………………..….……10
§3. Сроки вступления наследства ……………………………………15
Глава II. Сущность наследственного права ………………................21
§1. Субъекты наследственных правоотношений …………...………21
§2. Объекты наследственных правоотношений .................................26
Заключение……………………………….……………………………37
Не без особенности сопровождается наследование предметов обычной домашней обстановки, которые при определенных условиях также могут входить в наследственную массу. Согласно ст. 1169 Ч.3 ГК РФ наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вышеназванные предметы. И только если такового не окажется, предметы обычной домашней обстановки в полном составе будут подлежать переходу по наследству к наследникам.
Несколько слов о наследовании денежных средств. Включение в состав наследства наличных денег и акций (не именных) во многом зависит от добросовестности наследников. Поэтому, исходя их условий конкретной обстановки, во избежание незаконного присвоения денежных средств наследодателя и его акций будет целесообразно произвести опись наследственного имущества (мера для охраны имущества, см. ст.ст. 1171-1174 Ч.3 ГК РФ), причем чем раньше, тем лучше. В протоколе описи, который составляет нотариус, важно указать точную сумму наличных денег, количество и реквизиты акций. В дальнейшем, соответственно, внесенные на депозит нотариуса и переданные на хранение в банк, они будут недоступны для изъятия и незаконного присвоения кем-либо из желающих. В результате опись имущества наследодателя будет основанием включения наличных денег и акций в заявление о принятии наследства.
Интересны для наследников и денежные средства наследодателя, находящиеся банке. Причем следует учесть, что в состав наследства для наследников по закону такие денежные средства включаются, если они не завещаны или на них нет в банке завещательного распоряжения.
Третья часть ГК РФ содержит специальную главу 65, в которой рассматривается порядок перехода прав на отдельные виды имущества. Раскрываются в ней и особенности включения имущества в наследственную массу. Нет общего правила для наследования невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. Дело в том, что эти суммы, перечисленные в ст. 1183 Ч.3 ГК РФ, переходят к проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. И, только если таковых ко дню смерти наследодателя не окажется, остальные наследники получат право на принятие и этого вида наследства.
Вызывает вопросы порядок наследования доли (пая) члена производственного кооператива. Дело в том, что заранее не известно, в каком виде пай перейдет к наследнику: в виде имущества, в денежном выражении или этот пай останется в составе кооператива, а наследник с согласия остальных членов кооператива войдет в их число. Конечно, все зависит от учредительных документов и воли членов кооператива (см. ст. 1176 Ч.3 ГК РФ). Однако во всех случаях в заявлении о принятии наследства следует указывать пай в кооперативе как таковой, а не конкретное имущество, которое вполне возможно по решению правления кооператива уже заранее выделено наследникам.
Относительно наград, по общему правилу они не наследуются, поскольку выдаются за особые личные качества конкретного гражданина. Однако те из них, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, на основании п. 2 ст. 1185 Ч.3 ГК РФ в наследственную массу все же включаются. Вероятно, для определения такой возможности может потребоваться соответствующая экспертиза.
Следует подчеркнуть, что при определении объема наследственной массы следует учитывать так называемую супружескую долю. Она представляет собой долю совместно нажитого супругами во время брака имущества, которая по закону принадлежит пережившему супругу и не включается в состав наследства. Различают два порядка ее определения - законный и договорной. Каждый из них рассмотрим подробнее. По закону «имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью» (ст. 256 Ч.1 ГК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 39 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) каждому из супругов принадлежит по одной второй части этого имущества. Согласно ч. 2 ст. 34 СК РФ к совместно нажитому супругами во время брака имуществу (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов от трудовой или иной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено. Как видно, одной из важных особенностей является возмездность получения супругами имущества. К совместно нажитому может быть отнесено только приобретенное имущество. Следовательно, все, что было получено по безвозмездным сделкам (в дар, в порядке наследования, приватизации), в совместную собственность супругов не включается. Так, в размер супружеской доли не может быть включена приватизированная в личную собственность квартира, поскольку в соответствии со ст. 1 Закона РСФСР от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» «приватизация жилья - бесплатная передача в собственность граждан ... занимаемых ими жилых помещений...». Такое имущество согласно п. 2 ст. 256 Ч.1 ГК РФ является собственностью того супруга, в пользу которого была совершена сделка. Если этот супруг является наследодателем, то полученное им таким образом имущество в полном объеме подлежит разделу между его наследниками. Если же он является пережившим супругом, то указанное имущество в полном объеме исключается из состава наследства.
По затронутому вопросу возмездности получения супругами имущества интерес может представлять ч. 3 ст. 34 СК РФ, в которой установлено, что «право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода». В силу этого правоустановления супруга, являвшаяся домохозяйкой, имеет полное право на получение супружеской доли из нажитого во время брака имущества, несмотря на то, что в этот промежуток времени она не работала и, таким образом, в совместном приобретении имущества участия не принимала. Более того, в ч. 2 ст. 34 СК РФ прямо сказано, что для супругов имущество является общим независимо от того, кем из них внесены денежные средства.
Наравне с возмездностью принципиален и период приобретения супругами имущества. В соответствии с п. 2 ст. 256 Ч.1 ГК РФ в индивидуальной собственности каждого супруга остается то, чем каждый из них обладал до заключения брака. Это имущество, так же, как и приобретенное по безвозмездной сделке после смерти собственника, включается в наследственную массу в неизменном виде, т.е. без выделения каких-либо долей. Однако имущество, находящееся в собственности одного из супругов (неважно, приобретено оно до брака или получено в его период по безвозмездной сделке), может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (параграф 3 п. 2 ст. 256 Ч.1 ГК РФ). К таким случаям, в частности, относятся: капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование квартиры или дома, капитальный ремонт или послеаварийное восстановление автомобиля, иное улучшение прочего имущества одного супруга за счет другого или трудом последнего. Важно, чтобы при этом стоимость этого имущества увеличилась в значительной мере, которую в случае спора определяет суд.
Безусловно, входят в наследственную массу, не уменьшаясь пропорционально супружеской доле, и не являются совместной собственностью приобретенные во время брака за счет общих средств супругов вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и т.п.) наследодателя. Исключением являются только принадлежавшие наследодателю драгоценности и другие предметы роскоши (параграф 2 п. 2 ст. 256 Ч.1 ГК РФ). Увеличение роли договора в современном праве отразилось и на наследственных правоотношениях. При наличии заключенного между супругами брачного договора возможно изменение (вполне возможно, существенное) объема наследуемого имущества. Это произойдет, если таким договором изменяются доли супругов в совместно нажитом имуществе, порядок распределения между супругами приобретаемого во время брака имущества или изменяется (отменяется) правило, закрепленное в параграф 3 п. 2 ст. 256 Ч.1 ГК РФ. В результате в зависимости от содержания брачного договора наследственная масса может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.
К объектам наследования также относятся: неполученная заработная плата, пай умершего члена кооператива, авторский гонорар, неполученное вознаграждение за изобретения и рационализаторские предложения, а также авторское право в порядке и пределах, устанавливаемых законодательством РФ.8
§3. Субъекты наследственных правоотношений
При определении субъектов наследственных правоотношений четких позиций нет. Так, Е.А. Суханов отмечает, что субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.9 А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут».10 Л.В. Смолина к субъектам наследственных правоотношений относит: «наследников, органы, содействующие вступлению права на наследство наследника; лиц, которые имеют право удостоверять завещание».11 Наследодателем может быть любое физическое лицо, так как в ст. 1110 Ч.3 ГК РФ говорится о переходе по наследству имущества умершего. Умереть может только физическое лицо, а не юридическое. Статья 1116 Ч.3 ГК РФ дает полный перечень лиц, которые могут призываться к наследованию:
1) граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
2) зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства;
3) лица, указанные в завещании;
4) юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства;
5) Российская Федерация: по завещанию и по закону;
6) субъекты Российской Федерации - по завещанию;
7) муниципальные образования - по завещанию;
8) иностранные государства - по завещанию;
9) международные организации - по завещанию.
Данный перечень закрытый и расширительному толкованию не подлежит. Наследственное право определяет, что наследник - лицо, которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права. Положение государства как наследника имеет определенную специфику. По действующему законодательству, в соответствии с п. 3 ст. 1153 Ч.3 ГК РФ, должен был быть принят специальный закон, регулирующий порядок приобретения, учета и передачи в собственность государства наследуемого имущества. Однако такой закон пока не принят.
Наследодателем является лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателями могут быть граждане, в том числе иностранные граждане и лица без гражданства.
Статьей 1117 Ч.3 ГК РФ определен
круг граждан, которые не имеют
права на получение наследства
(недостойные наследники). К их
числу Кодекс относит
Во-первых, граждан, которые своими противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого - либо из наследников или против осуществления последней воли в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (ст.1117 Ч.3 ГК РФ). В последнем случае речь идет о предоставлении Кодексом завещателю права «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий.
Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать, себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица от уголовной ответственности.
Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным, как правило, не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус. Безусловно, при возникновении спора требуется решение суда.
Вместе с тем в уголовном законодательстве предусмотрены два уголовно наказуемых деяния, которые действительно нуждаются в дополнительном обсуждении в аспекте признания наследника, совершившего их, недостойным:
• Убийство в состоянии аффекта, т.е. в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего (ст. 107 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ));
• Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст. 108 УК РФ).
Оба названных преступления отнесены уголовным законодательством к категории умышленных убийств. Однако в обоих случаях действия виновного лица, хотя и являются, безусловно, противозаконными, были вызваны противоправными действиями самого потерпевшего. Более того, в ряде случаев противоправные действия потерпевшего- наследодателя, возможно, представляли непосредственную угрозу жизни самого наследника. В целях правильного формирования судебной практики вопрос о признании наследника, совершившего подобные действия, недостойным, по всей вероятности, должен решаться особо.
Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей - от завещательного отказа и т. п.
В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом. При этом процессуальным документом для отстранения наследника от наследования в зависимости от характера совершенных им действий, может быть как приговор суда по уголовному делу, так и решение суда, если вопрос решался в гражданско-правовом порядке.
Информация о работе Наследственное правоотношение: общая характеристика