Введение
Актуальность темы
исследования посвященного анализу договора
дарения в свете общей проблемы возмездности
и безвозмездности по российскому гражданскому
законодательству обусловлена сложностью,
противоречивостью и пробельностью законодательства
о дарении, наличием существенных различий
в подходах цивилистов по узловым вопросам
теории безвозмездности, а также отсутствием
единообразия судебной практики в рассматриваемой
сфере отношений.Договор дарения является одним
из древнейших договоров, известных еще
классическому римскому праву. В римском
праве под договором дарения (pactum donationis)
понималось неформальное соглашение,
по которому одна сторона, - даритель, предоставляет
другой стороне, - одаряемому, какие-либо
ценности за счет своего имущества, с целью
проявить щедрость по отношению к одаряемому.
При этом дарение могло совершаться в
различных правовых формах: посредством
передачи права собственности на вещь,
в частности, платежа денежной суммы, в
форме предоставления сервитутного права
и т.д. Частным случаем дарения было обещание
что-то предоставить, совершить известные
действия и т.д. - дарственное обещание.
На вопрос о природе дарения
и месте этого института в системе гражданского
права, ответ может быть дан только на
основе анализа существа самого юридического
действия, из которого возникают свойственные
дарению правовые отношения.
Ключевым вопросом является
вопрос о необходимости (или отсутствии
таковой) принятия дарения или согласия
одаряемого на безвозмездное приобретение
имущества. Причем данный вопрос, имеет
решающее значение применительно только
к дарению, совершаемому не на основе предварительного
соглашения сторон, а путем непосредственной
передачи дара одаряемому.
В качестве объекта исследования
выступают общественные отношения, возникающие
в сфере заключения договора дарения.
Предметом исследования являются
нормативно-правовые акты, регламентирующие
отношения в области регулирования договорных
отношений по договору дарения, труды
российских ученых в этой сфере, а также
существующая договорная и правоприменительная
практика.
Основная цель данной работы состоит в том, чтобы дать
гражданско-правовой анализ договора
дарения, выявить его специфические особенности,
сферу применения в настоящее время в
России.
Для достижения поставленной цели были
поставлены следующие задачи:
1. выявить особенности правового
регулирования договора дарения;
2. раскрыть понятие договора
дарения, форму его представления;
3. рассмотреть порядок исполнения и прекращения
договора дарения;
4. определить возможную ответственность
сторон за не исполнение договорных обязательств
по договору дарения.
При написании работы использовались
нормативные материалы, а также специальная
литература, посвященная вопросам договора
дарения Рудашевского В., Шершеневича
Г.Ф., Брагинского М.И., Сергеева А.П. и др.
ГЛАВА 1 . Общие положения
договора дарения
1.1 Понятие договора
дарения
Договор дарения является одним
из древнейших договоров, известных еще
классическому римскому праву. В литературе
по римскому праву отмечается, что открытые
в 1933 г. новые фрагменты из Институций
Гая доказывают, что этот договор был известен
уже законам XII таблиц.1
Однако договор дарения не признавался
классическими римскими юристами типичным
договором, а относился к соглашениям,
не подходящим ни под какой тип договоров
(расtа). Так, согласно системе обязательств
из контрактов по классическому римскому
праву, - обязательства из контрактов разделялись
на четыре группы, основанием для такого
деления служило различие в самом обязывающем
моменте. В соответствии с данным основанием
выделялись:
- консенсуальные контракты
- обязательства, юридическая сила
которых вытекает уже из самого
соглашения;
- реальные контракты - обязательства,
юридическая сила которых возникает
не просто из соглашения, а из последовавшей
на основании соглашения передачи вещи
одним контрагентом другому;
- вербальные контракты -
обязательства, возникающие вследствие
известной словесной формулы;
- литеральные контракты - обязательства,
заключаемые в определенной письменной
форме.
Всякие другие договоры – уже
не контракты, а pаctа, и, как таковые, принципиально
исковой силы не имеют однако, некоторые
из pаctа с течением времени получили также
иск и поэтому, в противоположность обыкновенным
неисковым - «голым» (pаctа nuda), обозначались
выражением pаctа vestita.2 К числу таковых относилось
соглашение о дарении.
В римском праве под договором
дарения (pactum donationis) понималось неформальное
соглашение, по которому одна сторона,
- даритель, предоставляет другой стороне,
- одаряемому, какие-либо ценности за счет
своего имущества, с целью проявить щедрость
по отношению к одаряемому. При этом дарение
могло совершаться в различных правовых
формах: посредством передачи права собственности
на вещь, в частности, платежа денежной
суммы, в форме предоставления сервитутного
права и т.д. Частным случаем дарения было
обещание что-то предоставить, совершить
известные действия и т.д. - дарственное
обещание.3
В свою очередь, как отмечают
М.И. Брагинский и В.В.Витрянский, до революции
1917 г. правоотношения, связанные с дарением,
являлись предметом оживленных теоретических
дискуссий. Гражданское законодательство
и гражданско-правовая доктрина того времени
не давали четких однозначных ответов
на вопросы о понятии дарения, его правовой
природе, месте этого института в системе
гражданского права. В гражданском законодательстве
той поры нормы о дарении были размещены
не среди положений о договорных обязательствах,
а в разделе о порядке приобретения и укрепления
прав на имущество.4 Хотя законодательство признавало,
что дар почитается недействительным,
когда от него отречется тот, кому он назначен,
из чего можно предположить, что законодатель
причислял дарение к договорным обязательствам.
По мнению Г.Ф. Шершеневича всякое
дарение является договором. Он указывал,
что дарением называется безвозмездный
договор, направленный непосредственно
на увеличение имущества одаряемого в
соответствии с уменьшением имущества
дарителя... Дарение представляет собой
сделку, основанную на взаимном соглашении,
а не на воле одного дарителя. До принятия
предлагаемого дара лицом одаряемым дарение
не имеет смысла. Поэтому-то дарение признается
договором.5
Значительным своеобразием
отличались взгляды основоположника российской
цивилистики Д.И. Мейера как на природу
дарения, так и на место этого института
в системе гражданского права. Д.И. Мейер
по поводу правовой природы договора дарения
указывал, что следует различать договоры
дарения как институт обязательственного
права, когда на основе соглашения сторон
возникает обязательство дарителя передать
дар одаряемому, что полностью укладывается
в конструкцию гражданско-правового договора;
но с другой стороны, - Д.И. Мейер не признавал
договором такое дарение, когда имелся
лишь факт передачи вещи, который непосредственно
порождал право ответственности у лица,
получившего эту вещь. В последнем случае
при отсутствии соглашения сторон и соответственно
вытекающего из него обязательства по
передаче вещи, передача вещи представляется
самостоятельным основанием возникновения
права собственности. В этом смысле имело
место безвозмездное отчуждение права
собственности, которое, по мнению Д.И.
Мейера, не охватывалось понятием договора
дарения.
В этой связи М.И. Брагинский
и В.В.Витрянский отмечают, что даже с позиций
сегодняшнего дня такой подход к оценке
правовой природы дарения имеет право
на существование.6
При подготовке проекта Гражданского
уложения того времени различные взгляды
на природу дарения явились предметом
тщательного исследования и всестороннего
обсуждения. Принимались во внимание также
и подходы к этому вопросу, имеющиеся в
законодательствах разных государств.
Редакционная комиссия констатировала,
что дарение, конечно же, является одним
из способов приобретения имущественных
прав. Но ответ на вопрос о природе дарения
и месте этого института в системе гражданского
права может быть дан только на основе
анализа существа самого юридического
действия, из которого возникают свойственные
дарению правовые отношения. Ключевым
вопросом при проведении такого анализа
для Редакционной комиссии являлся вопрос
о необходимости (или отсутствии таковой)
принятия дарения или согласия одаряемого
на безвозмездное приобретение имущества.
Причем данный вопрос, по мнению Редакционной
комиссии имел решающее значение применительно
только к дарению, совершаемому не на основе
предварительного соглашения сторон,
а путем непосредственной передачи дара
одаряемому. Дарение в тех случаях, когда
оно совершается в форме дарственного
обязательства, т.е. безвозмездной выдаче
дарителем письменного обязательства
об отчуждении своего имущества в пользу
одаряемого, не может быть действительным
без принятия или согласия одаряемого
потому, что дарственное обязательство,
как и договоры вообще, основываются всегда
на соглашении сторон.
Редакционная комиссия пришла
к выводу о необходимости принятия дара
или согласия одаряемого как обязательного
условия действительности всякого договора
дарения, поскольку такое требование вытекает
из сущности самого дарения.
При этом в материалах Редакционной
комиссии подчеркивалось, что дарение
составляет исключение из свойственных
человеку действий, направленных преимущественно
к приобретению, а не к безвозмездному
отчуждению имущества, поэтому дарение
не совершается без особых побуждений,
которые могут быть вполне бескорыстными
(благодарность, любовь и т.п.), либо могут
быть направлены на достижение разных
выгод и даже безнравственных целей (средство
подкупа, соблазна и т.п.). Но главное состоит
в том, что между дарителем и одаряемым
должны существовать известные чисто
личные отношения нравственного свойства,
которые обыкновенно продолжаются и после
совершения дарения, независимо от юридических
по следствий, возникающих из этой сделки.
Ввиду такого личного характера,
отличающего дарение от других имущественных
сделок, одаряемому небезразлично, кто
именно, по какому побуждению и с какой
целью намерен предоставить ему имущественную
прибыль. Точно так же и предмет дарения,
хотя бы от исходил от близкой друга или
родственника, не всегда является выгодным
для одаряемого, но может иногда и принести
последнему убытки.
Нами приведен ход рассуждений
Редакционной комиссии, поскольку, как
нам представляется, он имеет чрезвычайный
интерес, в том числе и с позиций современных
гражданского законодательства и науки
гражданского права.
В свою очередь, в современном
гражданском законодательстве содержится
следующее легальное определение договора
дарения:
договором дарения
признается такой договор, по
которому одна сторона (даритель)
безвозмездно передает или обязуется
передать другой стороне (одаряемому)
вещь в собственность либо имущественное
право (требование) к себе или к третьему
лицу либо освобождает или обязуется освободить
ее от имущественной обязанности перед
собой или перед третьим лицом (п.1 ст. 572
ГК РФ)7.
В системе гражданско-правовых
договоров договор дарения выделяется
в отдельный тип договорных обязательств,
благодаря наличию некоторых характерных
признаков, позволяющих квалифицировать
его в данном качестве. В числе таких признаков
можно назвать следующие особые черты
договора дарения:
1. Основной квалифицирующий
признак договора дарения, отличающий
его от подавляющего большинства гражданско-правовых
договоров, состоит в его безвозмездности.
Гражданско-правовые отношения
строятся на началах имущественной самостоятельности
их участников и эквивалентности. Соотношение
возмездных и безвозмездных договоров
определяется законодательной презумпцией
возмездности всякого гражданско-правового
договора, выраженной нормой, согласно
которой договор предполагается возмездным,
если из закона, иных правовых актов, содержания
или существа договора не вытекает иное
(п. 3 ст. 423 ГК).
Договор дарения относится
к безвозмездным договорам, по которым
одна сторона предоставляет либо обязуется
предоставить что-либо другой стороне
без получения от нее платы или иного встречного
предоставления. Наличие в системе гражданско-правовых
обязательств безвозмездных договоров
(договор дарения, договор ссуды) объясняется
широким спектром побудительных мотивов
действий участников имущественного оборота,
которые вовсе не сводятся к обязательному
извлечению выгоды из всякой сделки. Мотивы
поведения субъектов гражданского права
гораздо богаче и разнообразнее. Сделки
могут совершаться, в том числе и из сострадания
к попавшим в беду, из желания оказать
помощь, просто материально поддержать
кого-либо.
Признак безвозмездности договора дарения
означает, что даритель не получает никакого
встречного предоставления со стороны
одаряемого. Если по договору дарения
предполагаются встречная передача вещи
или права либо встречное обязательство
со стороны одаряемого, то такой договор
признается притворной сделкой, и к нему
применяются правила, предусмотренные
п. 2 ст. 170 ГК (п. 1 ст. 572 ГК).
Как отмечают М.И. Брагинский
и В.В.Витрянский, - как и в российском дореволюционном
гражданском праве, так и в современном,
- договор дарения не теряет своих качеств,
если имеется встречное предоставление,
которое носит чисто условный либо символический
характер (например, вручение дарителю
одаряемым мелкой монетки за подаренные
острый предмет или комнатное растение).
При этом значение имеет осознание сторонами
того факта, что встречное предоставление
является именно данью традиции и не выполняет
роль компенсации за полученное имущество.
При отсутствии осознания условности
и символического характера предоставления
со стороны одаряемого и, напротив, направленности
воли сторон именно на компенсацию дара
их правоотношения не могут рассматриваться
в качестве договора дарения даже в том
случае, когда встречное предоставление
явно не эквивалентно полученному дару.
2. Признаком дарения является
увеличение имущества одаряемого. Объем имущества
одаряемого увеличивается путем передачи
ему дарителем вещи или имущественного
права либо освобождения его от обязанности.
В последнем случае уменьшается часть
имущества одаряемого, составляющего
его пассивы, что равносильно увеличению
активов последнего.
Данный признак позволяет отличать
договор дарения от иных договоров, не
предусматривающих, так же как и при дарении,
встречного предоставления. Например,
договор залога может быть заключен третьим
лицом с кредитором должника в целях обеспечения
обязательств последнего без какой-либо
компенсации риска указанного третьего
лица со стороны должника. Несмотря на
очевидную выгоду для должника и безвозмездность
отношений между должником и залогодержателем,
такой договор не может рассматриваться
в качестве дарения, поскольку он не увеличивает
имущества должника.