Наcледственное право

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Февраля 2011 в 13:13, реферат

Описание работы

Цель работы – выяснить особенности проблем, связанных с наследственным правом. Для этого ставятся задачи по исследованию наследования по закону и наследования по завещанию, изучение Российского законодательства.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………….... 3
1.История……………………………………………………………………. . 4-6
2.Понятия наследования………………………………………….………….. 7-8
3.Наследование по закону…………………………………………………...9-12
4.Наследование по завещанию…………………………………………… .13-15
5.Российское законодательство…………………………………………....16-19
Заключение………………………………………………………………….20-21
Список использованных источников…………………………....................... 22

Файлы: 1 файл

наследственное право.doc

— 124.50 Кб (Скачать файл)

      Важное  юридическое значение имеет время  открытия наследства. В зависимости  от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей, устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства в порядке, установленном ст. 1156 ГК РФ, и т.д. Согласно ст. 1114 ГК РФ, временем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Закон и судебная практика не придают значения часу и минутам смерти наследодателя. Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством органов загса о смерти, извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны.

      Местом  открытия наследства признается последнее  постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно, - место  нахождения имущества или его  основной части.

      В соответствии со ст. 1153 ГК РФ принятие наследства осуществляется путем подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия наследства, как фактическое вступление во  владение наследственным имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

      Согласно  ст. 1142 ГК РФ, при наследовании по закону наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

     При отсутствии наследников первой очереди  или при непринятии ими наследства и в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права наследования, к наследованию по закону призываются наследники второй очереди. Таковой являются: братья и сестры умершего, его дед и бабушка со стороны отца и матери.

     Нетрудоспособные  лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

     Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю.

     Следует обратить внимание на несколько моментов.

1. Употребляя  термин «дети» законодатель имеет в виду сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается детей, родившихся в незарегистрированном браке, или, как еще говорят, «внебрачных детей», то после матери они наследуют всегда, а после отца лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законном порядке: либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления родителей4, либо судом по правилам ст. 50 Семейного Кодекса РФ.

2. Под  «усыновленными» понимаются дети, чье усыновление юридически оформлено в соответствии с правилами ст. 124 - 125 СК РФ. Усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными родителями и, естественно, после него не наследуют.

3. Не  совсем просто с понятием «супруг». Прежде всего, этим понятием охватываются лица, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном браке на момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Важно отметить, что брак считается расторгнутым с момента регистрации этого обстоятельства в органах ЗАГСа, а не с момента вынесения решения суда о расторжении брака.

4. Из  лиц, охватываемых понятием «родители» умершего, мать наследует всегда, а отец - только в случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке, либо когда отцовство установлено в предусмотренном законом порядке.

5. Братья  и сестры умершего, призываемые  к наследованию, могут быть полнородными (у них общие отец и мать) и неполнородные (у них одна мать и разные отцы - единоутробные братья и сестры, или один отец и разные матери - единокровные братья и сестры). Важно отметить, что сводные братья и сестры (например, дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют.

6. Дед  и бабка со стороны матери  наследуют во всех случаях,  а вот «со стороны отца» - только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установлена предусмотренным законом способом.

     Надо  заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится между ними поровну. Следовательно, если есть наследник первой очереди и наследники второй очереди, то первый получает все, а вторые - ничего. Но есть исключения из этого правила, касающиеся наследования предметов обычной домашней обстановки и обихода.

     В Гражданском Кодексе также предусмотрены  случаи5, когда имущество переходит к государству.

     Наследственное  имущество по праву наследования переходит к государству:

- если имущество завещано государству;

- если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;

- если все наследники лишены завещателем права наследования;

- если ни один из наследников не принял наследства.

4 Наследование по завещанию 

     В соответствии со ст. 1119 ГК РФ каждый гражданин может оставить по завещанию все свое имущество или часть его (не исключая и предметов обычной домашней обстановки и обихода) одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. Заметим, что в силу этой же статьи Гражданского кодекса наследодатель вправе в завещании лишить права наследования одного, нескольких или даже всех наследников по закону.

      Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание – односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка6, единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление или более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению отдела нотариата Министерства юстиции РФ «государственный нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц».

     Надо  отметить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении  завещания нотариус вправе потребовать  документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Исходя из выше сказанного, можно сказать, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связано с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

      Хотелось бы отметить, что в ст. 1119 ГК РФ предоставляется гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследство. Но как? Существует два способа. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство. Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать о том или ином наследнике. Надо отметить, что между этими двумя способами есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся незавещанным и потому распределяемое по правилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная: на поименованное в завещании имущество «забытый» наследник претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он – полноправный наследник. Правда, если о каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем: «завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим», то это лицо, казалось бы, фактически попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.

     Еще одним обязательным условием удостоверения  завещания является то, чтобы завещатель являлся дееспособным7 лицом. Дееспособность четко оговорена в законодательстве, судебной и нотариальной практиках. В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который «вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека». Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания. Исходя из строго личного характера сделки – завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного, даже с согласия опекуна.

     Наиболее  остро в юридической литературе дискутируется вопрос о завещательной  правоспособности лиц в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство авторов, основываясь на действующем законодательстве, приходят к выводу о том, что частично дееспособные правом завещать не обладают. Указанная позиция полностью соответствует законодательству. Действительно, завещать принадлежащее им имущество несовершеннолетние, по общему правилу, не могут. Однако из анализа  ст. 26 ГК РФ, предоставляющего несовершеннолетним право распоряжаться своим заработком и стипендией, следует сделать вывод о том, что, так как понятие «право завещать» входит в понятие «распоряжаться», то в отношении указанного имущества несовершеннолетние обладают завещательной правоспособностью. При ином толковании закона трудно было бы объяснить, почему несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет имеет право устраиваться на работу, самостоятельно получать заработную плату, распоряжаться ею по своему усмотрению, но не может распорядиться тем же имуществом на случай своей смерти.

     Законодателем предусмотрено, что завещатель не только назначает наследника по своему усмотрению, но и вправе указать в завещании другого наследника на случай, если назначенный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его (ст. 1121 ГК РФ). Это называется «подназначение наследника» (субституция). В юридической литературе утвердилось мнение о том, что применение правила о подназначении наследника имеет место в трех случаях: а) если основной наследник умрет ранее открытия наследства; б) если он не примет наследства; в) если основной наследник будет лишен права наследования в порядке ст. 1117 ГК РФ как недостойный. К этому только можно добавить, что подназначенный наследник должен призываться к наследованию и в случае невыполнения «основным» наследником требования наследодателя, выраженного в завещании под отлагательным условием.

       

5 Российское законодательство 

      За  последние  годы  произошли  существенные  изменения  в  правовом регулировании   отношений,   связанных   с   землей,   с   осуществлением индивидуальной трудовой деятельности в сельском хозяйстве, с крестьянским (фермерским) хозяйством, с подсобным хозяйством в  сельской  местности  и т.д., и  т.п.  Например, новое  законодательство  «молчит»  относительно  института колхозного  двора.  Поэтому в юридической науке существует  мнение  о фактической утрате  юридической силы тех норм  закона,  в частности, Гражданского кодекса РСФСР, которые были  посвящены колхозному  двору и наследованию в колхозном дворе.

     Проанализируя целый ряд нормативных актов  судебной системы, как СССР, так и Российской Федерации, касающихся наследования, хотелось бы остановится, и выделить несколько самых принципиально важных в судебной практики.

     Постановление Пленума  Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. N 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»        (в редакции от 21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)

     Рассмотрев  материалы  обобщения   судебной   практики   по   делам, вытекающим  из  наследственных  правоотношений,  Пленум  Верховного  Суда Российской Федерации отмечает,  что  суды  уделяют  необходимое  внимание разрешению  данной  категории  дел  и  в  основном  обеспечивают   защиту имущественных прав и охраняемых законом интересов граждан и государства.

     Однако, наряду с этим,  некоторыми  судами  допускаются  ошибки  при определении  состава наследственного имущества, круга лиц,  имеющих  право на обязательную долю в наследстве, а  также размера этой доли.

     Кроме  того,  у  судов  возникли  вопросы  при   применении   нового законодательства, значительно расширившего круг объектов,  которые  могут находиться  в  собственности  граждан  и,  следовательно,  переходить  по наследству.

     В целях устранения имеющихся недостатков  и обеспечения  единообразия судебной   практики   Пленум   Верховного   Суда   Российской   Федерации постановляет:

1. При  рассмотрении дел о наследовании  судам следует иметь  в   виду, что  круг  наследников,  порядок,  сроки  принятия  наследства  и  состав наследственного  имущества определяются законодательством, действующим  на день  открытия  наследства.  Исключение  составляют  случаи,   специально указанные в законе. Например, когда наследство до 1 октября  1964  г.  не было принято наследниками  и  не  перешло  в  собственность  государства, применяются правила ст. 527-561 ГК РСФСР, введенного в  действие  с  1 октября 1964 г8.  В том случае, когда наследство открылось до 14 марта 1945 г., но  не было принято наследниками и не перешло в собственность государства как выморочное, спор о наследстве разрешается на основании норм  Гражданского кодекса, действовавших в период с 14 марта 1945 г. по 1 октября 1964 г9.

Информация о работе Наcледственное право