Гражданские правоотношения

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2011 в 23:41, контрольная работа

Описание работы

1.Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
2.Форма сделок. Последствия несоблюдения формы.
3.Понятие и классификация вещей. Понятие имущества.
4.Понятие, содержание и форма договоров.

Файлы: 1 файл

Контрольная ГК.doc

— 225.50 Кб (Скачать файл)

     Из  приведенных рассуждений следует, что, наряду с вещами, предметами для  права гражданского являются лишь имущественные  права (вещные, обязательственные, исключительные), а также передаваемые (и тем самым аналогичные имущественным) права участия. Распорядительные сделки возможны лишь в имущественном обороте.

     Юридическое своеобразие имущественных прав состоит в том, что они являются предметами сделок. Этим они и отличаются от личных неимущественных прав, которые предметами не являются. Сделка не может быть основанием ни их возникновения, ни их переноса. Имущественные права оборотоспособны, личные неимущественные права – необоротоспособны. Р. Зом отмечал, что ГГУ учитывает различие между личными правами имущественного характера (предметами) и личными неимущественными правами (не-предметами). Этим, как справедливо подчеркивал он, одновременно характеризуется и значение понятия «имущественное право» для всей системы гражданского права. Вопрос о том, является ли то или иное право имущественным, совпадает с вопросом, является ли данное право предметом в смысле гражданского законодательства. Суммируя, Р. Зом писал, что предметы являются активными составными частями имущества. Только из них составляется «имущество» в гражданско-правовом смысле. Только они допускают в отношении себя правопреемство и возникновение прав нескольких лиц. Отмечая, что понятие предмета лежит в основе целого ряда принципиальных правовых положений, Р. Зом доказывал основополагающий характер этого понятия для гражданского права.

     Изложенная  концепция предмета частных прав представляется весьма перспективной  в плане раскрытия содержания понятия «имущество» и создает  достаточную для этого теоретическую основу. Она позволяет формировать понятие об активной части имущества с использованием конечного числа элементов (предметов), т.е. вещей и имущественных прав, характеризуемых передаваемостью (оборотоспособностью) по распорядительным сделкам. В этом смысле можно, вслед за Зомом, утверждать, что любой предмет входит в имущество, но, с другой стороны, при таком подходе с неизбежностью следует обратное умозаключение о том, что имущество это и есть некая совокупность предметов (в изложенном понимании).

     Анализируя  с учетом этих позиций формулу  видов объектов гражданских прав, приведенную в ст. 128 ГК, можно  обнаружить стремление отечественного законодателя представить эти объекты  в определенной взаимосвязи и  логической последовательности.

     Так, наиболее общим понятием выступает понятие объектов гражданских прав, которое можно рассматривать как обладающее наибольшей степенью обобщения существенных признаков всех и любых объектов гражданских прав и выступающее по отношению к последним в качестве общего (родового) понятия. Особенные (видовые) понятия объектов представлены имуществом; работами и услугами; информацией; результатами интеллектуальной деятельности; нематериальными благами. В свою очередь видовое понятие имущества раскрывается через называемые законодателем подвидовые объекты: вещи и иное имущество, а подвид объектов – результаты интеллектуальной деятельности уточняется ссылкой на исключительные права (интеллектуальную собственность). Внешне эта структура выглядит в достаточной степени организованной и упорядоченной, однако необходимо обратить внимание на то, что только в отношении вещей и иного имущества законодатель применяет смысловое расширение непосредственно в тексте рассматриваемой нормы, относя к вещам деньги и ценные бумаги, а также включая в иное имущество имущественные права. Думается, что это не случайно. Ведь в принципе юридическая техника позволяет расширить содержание ст. 128 ГК уточнениями и иных видовых объектов. Так, не было у законодателя никаких формальных препятствий к тому, например, чтобы указать хотя бы главнейший подвид информации – служебную и коммерческую тайну (ст. 139 ГК) или же перечислить конкретные разновидности неимущественных благ (ст. 150 ГК) непосредственно в базовой норме – статье 128 ГК. Тем не менее, законодатель не пошел по этому пути, и это совершенно оправданно.

     Исключение, сделанное для имущества, отражает принципиальную важность относимых к нему объектов для всего предмета регулирования гражданского права. Этим подчеркивается, во-первых, положение имущества как центра системы объектов гражданских прав, и, во-вторых, наличие центростремительной тенденции в этой системе. Под таковой тенденцией мы понимаем отчетливо выраженное движение имеющих экономическое содержание прав на объекты, не отнесенные по закону к имуществу, к центру системы объектов гражданских прав, проникновение таковых прав внутрь имущественной группы объектов и приобретение ими в силу этого главнейшего предметного качества – передаваемости.

     Обсуждая  понятие имущества, мы неизбежно  сталкиваемся с необходимостью интерпретации категорий вещи, объекта и предмета в их логической, а также юридико-системной взаимосвязи. В определенной части этот вопрос был затронут при обсуждении понятия дискретности как ведущего признака объектов гражданских прав. Сейчас же представляется принципиально важным подчеркнуть, что понятие предмета (по Зому) практически охватывает все объекты, относимые действующим российским гражданским законодательством к имущественной группе (вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права), которые и составляют актив имущества субъекта. Однако поскольку закон установил неисключительный перечень имущественных объектов, следует прийти к выводу о том, что пополнение активной части имущества возможно лишь за счет определенных модусов существования иных объектов, не отнесенных законом (в исходном состоянии) к имуществу. Именно такое движение неимущественных объектов или, точнее, отдельных проявлений таковых, в сторону имущественной группы, представляет собой внешнюю сторону проявления одного из важнейших качеств системы объектов гражданских прав – способности к саморегуляции и взаимозамещению. 

  1. Понятие, содержание и форма  договоров.
 

     Понятие договора.

       Договор представляет собой соглашение  двух или нескольких лиц об  установлении, изменении или прекращения гражданских прав и обязанностей (п.1 ст.420 ГК).

       Договор-разновидность сделки, но  только двусторонняя или многосторонняя  сделка, в которой происходит  взаимное согласование волеизъявления  двух или более лиц, является  договором. Так, завещание, выдача доверенности, отказ от наследства-сделки, но не договоры, поскольку в обоих случаях выражена воля одного лица.

       Как и любая сделка, договор  представляет собой волевой акт.  Специфика здесь заключается  в едином волеизъявлении и  свободном заключении договора. Ст.421 ГК закрепляет правила, обеспечивающие свободу договора:

     а) субъекты гражданского права свободны в решении вопросов заключения договора (не считая случаев, когда обязанность  заключить договор предусмотрена  законом или добровольно принятым обязательством);

     б) субъекты гражданского права свободны в выборе партнера при заключении договора;

     в) субъекты гражданского права свободны в выборе вида договора; стороны  вправе заключить договор, содержащий элементы различных договоров (смешанный  договор);

     г) стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами;

     д) субъекты гражданского права свободны в определении условий договора, кроме случаев, когда содержание условия предписано законом или  иным правовым актом;

     е) если условие договора предусмотрено  диспозитивной нормой, стороны могут  своим соглашением исключить  ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней;

     ж) если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота.

       Законы, устанавливающие обязательные  для сторон правила, обратной  силы не имеют. Договоры продолжают  действовать на первоначально  оговоренных условиях. Если в  законе прямо указано, что его положения распространяются на ранее заключенные договоры, применяются нормы закона (п.2 ст.422 ГК).

     Содержание  договора.

       Условия, на которых достигнуто  соглашение сторон, составляют содержание  договора. По своему юридическому  значению все условия делятся на: существенные, обычные и случайные.

       Существенными признаются условия,  которые необходимы и достаточны  для заключения договора. Для  того чтобы договор считался  заключенным, необходимо согласовать  все его существенные условия.

       Существенные условия (п.1 ст.432 ГК):

     -предмет  договора (например, условие о предмете  в договоре купли-продажи);

     -условия,  которые названы в законе или  иных правовых актах как существенные  или необходимые для договоров  данного вида (например, условие  о цене в договоре купли-продажи недвижимости; договор страхования невозможен без определения страхового случая);

     -условия,  которые необходимо согласовать  по требованию одной из сторон.

       Обычные условия не нуждаются  в согласовании сторон. Они предусмотрены  в соответствующих нормативных актах и вступают в действие в момент заключения договора. Предполагается, что если стороны заключили договор, то тем самым они согласились и с теми условиями, которые содержатся в законодательстве об этом договоре. Например, при заключении договора аренды автоматически вступает в действие условие, предусмотренное ст.211 ГК, в соответствии с которым риск случайной гибели имущества несет его собственник. Если стороны не желают заключать договор на обычных условиях, они могут включить в содержание договора пункты, отменяющие и ли изменяющие обычные условия, если последние определены диспозитивной нормой. Случайными называются такие условия, которые изменяют либо дополняют обычные условия. Они включаются по усмотрению сторон (так, применительно к последнему примеру стороны могут договориться, что риск случайной гибели имущества будет нести арендатор, а не арендодатель).

       Содержание договора может определяться  типовыми договорами. Типовые договоры  утверждаются в порядке, предусмотренном  законом, компетентными государственными органами. Так, в п.4 ст.426 ГК говорится о праве Правительства РФ издавать законы, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (типовые договоры, приложения и т.п.).

     Правительство РФ может делегировать это свое право министерствам, ведомствам или поручать им разработку таких договоров.

       Типовые договоры носят обязательный  характер для участников. В связи  с этим условия конкретных  договоров, заключенных на основании  типовых, не должны противоречить  последним.

       Содержание договора может определяться  и примерным договором. В отличие  от типового, он не является  обязательным для сторон, а носит  рекомендательный характер. Использование  примерных договоров тоже предусмотрено  ГК. (ст.427).

     Форма договора.

     В соответствии с п.1 ст.434 ГК, договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма.

     Форма сделок бывает устной и письменной. Отдельные сделки могут совершаться  путем осуществления конклюдентных действий и молчания.

       Конклюдентные действия - это поведение,  посредством которого обнаруживается  намерение лица вступить в  сделку. Так, опуская в автомат  деньги, лицо, изъявляет волю на  покупку товара, содержащегося в  автомате.

     Молчание  может иметь правообразующую  силу, если законом или соглашением  сторон ему придается такое свойство. Только в этих случаях молчание свидетельствует  о выражении воли субъекта породить или допустить юридические последствия. Так, согласно п.2 ст.1016, договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет, и при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по окончании срока его действия считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, какие были предусмотрены договором.

       Устно могут совершаться любые  сделки, если:

     а) законом или соглашением сторон для них не установлена письменная форма;

     б) они исполняются при самом  их совершении (при этом не принимается  в расчет сумма, на которую совершается сделка. Примером такой сделки является приобретение товара в магазине, когда передача товара и его оплата происходит одновременно);

     в) сделка совершается во исполнение письменного  договора и имеется соглашение сторон об устной форме исполнения (ст.159 ГК. Например, в соответствии с письменным договором поставки, на протяжении года будет производиться отпуск товаров по устным заявкам покупателя).

Информация о работе Гражданские правоотношения