Понятие и виды договоров

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Июля 2013 в 11:58, курсовая работа

Описание работы

«Договор — центральный и важнейший институт гражданского права, который используется во всех сферах предпринимательства и обслуживает разнообразные имущественные и личные потребности граждан. Термин «договор» используется в нескольких значениях: как основание возникновения договорных обязательств (договор- сделка), как возникшие из договора обязательства его участников (договор — обязательство) и как письменное выражение соглашения сторон (договор — документ). В данной работе я рассмотрю договор преимущественно в первом его значении.»1

Содержание работы

Введение 3
1. Понятие договора 4
2. Содержание и форма договора. 8
2.1. Содержание договора 8
2.1. Форма договора 13
2.2. Толкование договора. 15
3. Виды договоров в гражданском праве 17
3.1. Односторонние и двусторонние договоры. 18
3.2. Возмездные и безвозмездные договоры. 19
3.3. Организационные и имущественные договоры 21
3.4. Публичные договоры и договоры присоединения 24
3.5. Договоры в пользу участников и договоры в пользу третьих лиц. 28
Заключение 30
Список источников 31

Файлы: 1 файл

курсовая.docx

— 59.09 Кб (Скачать файл)

К числу  обычных условий относятся и  те обычаи делового оборота, применимые к отношениям сторон, которые вступают в действие, если условие договора не определено сторонами или диспозитивной  нормой (п. 5 ст. 421 ГК РФ).

Случайными  называются такие условия, которые  изменяют либо дополняют обычные  условия. Они включаются в текст  договора по усмотрению сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных  условий, не влияет на действительность договора. Однако в отличие от обычных  они приобретают юридическую  силу лишь в случае включения их в текст договора. В отличие  от существенных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора незаключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала  согласования данного условия. В  противном случае договор считается  заключенным и без случайного условия. Так, если при согласовании условий договора купли-продажи  стороны не решили вопрос о том, каким  видом транспорта товар будет  доставлен покупателю, договор считается  заключенным и без этого случайного условия. Однако если покупатель докажет, что он предлагал договориться о  доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор  купли-продажи считается незаключенным.

Иногда  в содержание договора включают права  и обязанности сторон. Между тем  права и обязанности сторон составляют содержание обязательственного правоотношения, основанного на договоре, а не самого договора как юридического факта, породившего это обязательственное правоотношение. Некоторые авторы относят к числу существенных и те условия, которые закреплены в императивной норме закона. Однако наиболее важным признаком существенных условий является то, что они обязательно должны быть согласованы сторонами, иначе договор нельзя считать заключенным. Этим они и отличаются от всех других условий. Содержащиеся же в императивной или диспозитивной норме условия вступают в действие автоматически при заключении договора без предварительного их согласования. Поэтому их следует относить к числу обычных условий договора. Трудно согласиться также с мнением о том, что цена является существенным условием всякого возмездного договора. Отсутствие цены в тексте договора в настоящее время, как правило, если иное не указано в законе, не ведет к признанию его незаключенным. В этом случае действует правило п. 3 ст. 424 ГК РФ о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Если не принимать во внимание этот факт, стирается всякая грань между существенными и обычными условиями.

 

    1. Форма договора

Для заключения договора необходимо согласовать все  его существенные условия в требуемой  в подлежащих случаях форме (п. 1 ст. 432 ГК РФ). Поскольку договор является одним из видов сделок, к его форме применяются общие правила о форме сделок. В соответствии с п. 1 ст. 434 ГК РФ договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена определенная форма. Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему установленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась. Так, договор аренды между гражданами на срок до 1 года может быть заключен в устной форме (п. 1 ст. 609 ГК РФ). Однако если стороны при заключении договора аренды условились, что он будет заключен в письменной форме, то до придания данному договору письменной формы он не может считаться заключенным.

Для заключения реального договора требуется не только облеченное в требуемую форму  соглашение сторон, но и передача соответствующего имущества (п. 2 ст. 433 ГК РФ). При этом передача имущества также должна быть надлежащим образом оформлена. Так, при заключении договора займа между гражданами на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, передача указанной суммы денег должна сопровождаться выдачей заемной расписки.

Если  согласно законодательству или соглашению сторон договор должен быть заключен в письменной форме, он может быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а  также путем обмена документами  посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной  или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит  от стороны по договору (п. 2 ст. 434 ГК РФ). Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма договора (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований (п. 1 ст. 160 ГК РФ). Если же такие дополнительные требования не установлены, стороны при заключении договоров вправе произвольно определять его реквизиты и их расположение в письменном документе. Поэтому порядок расположения отдельных пунктов договора в письменном документе никак не влияет на его действительность.

В отношениях между гражданами и юридическими лицами нередко применяются типовые  бланки, на которых оформляется письменный договор. Такие типовые бланки позволяют  более оперативно и правильно  оформить письменный договор. Отступления  от установленной типовыми бланками последовательности расположения внутренних реквизитов договора не влияют на действительность заключенного договора, если в этом письменном документе согласованы  все его существенные условия. Так, незаполнение сторонами одной из граф типового бланка, если эта графа  не касается существенного условия  договора, или внесение в него каких-либо дополнений или изменений не ведут  к признанию договора незаключенным  или недействительным (ничтожным).

От типовых  бланков, призванных лишь облегчить  процесс оформления письменного  договора, необходимо отличать типовые договоры, утверждаемые Правительством Российской Федерации в случаях, предусмотренных законом (п. 4 ст. 426 ГК РФ). Условия таких типовых договоров являются обязательными для сторон, и их нарушение ведет к признанию ничтожными либо внесенных изменений или дополнений, либо всего договора в целом.

Форма договора призвана правильно отражать согласованное  волеизъявление его сторон. Однако в действительности это происходит, к сожалению, далеко не всегда. Случается, что содержание договора вызывает неоднозначное  его толкование и порождает споры  между его участниками.. В целях  разрешения указанных споров ст. 431 ГК РФ формулирует правила толкования договора.»7

 

    1. Толкование договора.

«Практика свидетельствует о том, что слова, в которые облекается договор, не всегда отражают те устремления, которыми руководствовались субъекты при заключении договора. Между тем законодательство не относится безразлично к тем случаям, когда формальное волеизъявление сторон не соответствует их воле. Кроме того, иногда субъекты, заключающие договор, по-разному понимают смысл терминологии, используемой при формулировании условий договора. Порой различные условия одного договора противоречат друг другу.

В этих и  подобных им случаях возникает необходимость  толкования условий договора. В процессе толкования договора устанавливаются  его смысл и содержание.

Общие правила  толкования договорных условий установлены  в ст. 431 ГК РФ. Прежде всего при  толковании условий договора суд  должен принимать во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений путем сопоставления  с иными условиями и смыслом  договора в целом. Если буквальное толкование не позволяет определить содержание договора, то суд должен выяснить общую  волю сторон с учетом той цели, которую  они преследовали при заключении договора. Это достигается путем  выяснения всех обстоятельств, включая  предшествующие договору переговоры и  переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи делового оборота, последующее поведение  сторон.

Таким образом, в процессе толкования выясняются истинная воля и волеизъявление субъектов, заключивших  договор. Вместе с тем в силу разного  рода причин нередко волеизъявление, сделанное лицом при заключении договора, не соответствует его истинной воле. В этом случае необходимо при  толковании договора отдать предпочтение тому или другому - воле либо волеизъявлению.

Помимо  правил, закрепленных в законодательстве, определенные правила толкования договоров  формулируются и в правовой теории. Так, при толковании словам и выражениям договора необходимо придавать то значение, которое было определено самими сторонами; если в тексте договора стороны не определили значение слов и выражений, то им придается то значение, которое содержится в легальных дефинициях или иным способом определено в законе; если в договоре имеет место терминология специальной сферы деятельности и знаний, то они должны пониматься в том смысле, в каком они используются в соответствующей сфере деятельности.»8

 

  1.  Виды договоров в гражданском праве

«Сложность социальных явлений предопределяет и множественность классификаций этих явлений. Это соображение в полной мере применимо и к договору. Многоаспектный характер договора как правового института влечет множество классификационных критериев, на основании которых выделяются различные виды договоров.

Наиболее  значимые виды договоров получили закрепление  в гражданском законодательстве. В то же время ряд классификаций  договоров является продуктом науки  гражданского права. Например, в теории гражданского права принято выделять договоры вещные и обязательственные. Вещные договоры представляют собой  такие соглашения, посредством которых  изменяются вещные права на объекты  гражданского оборота. Договоры же обязательственно-правового  характера непосредственно не влекут изменения прав на вещь, но порождают  обязательственные права и обязанности  участников договора. Несмотря на то что  разделение договоров на вещные и  обязательственные является доктринальным, эта классификация оказывает  весьма ощутимое влияние на правоприменительную  практику.

Концептуальной  основой современного российского  гражданского законодательства стала  классификация договоров по критерию цели или направленности. Законодатель, формулируя нормы, посвященные отдельным  видам договоров, опирается на характерные  для данных договоров экономические и юридические признаки. С учетом направленности договоров выделяют группы договоров, имеющие целью возмездную передачу имущества в собственность, договоры, направленные на безвозмездную передачу имущества в собственность, договоры, цель которых состоит в возмездной передаче имущества во временное пользование, и т.д. В соответствии с этой классификацией в Гражданском кодексе сгруппированы нормы, регламентирующие отдельные виды договоров.»9

      1. Односторонние и двусторонние договоры.

«Поскольку договор представляет собой правовую связь между как минимум двумя лицами, это характеризует его как двух- или многостороннюю сделку. Однако применительно к договору термины "односторонний" и "двусторонний" имеют несколько иное значение.

Разделение  односторонних и двусторонних договоров  производится по признаку распределения  прав и обязанностей между сторонами  по договору. В том случае, если в  результате заключения договора одна сторона наделяется только правами, а другая - только обязанностями, договор  является односторонним. Например, в  соответствии с договором займа  займодавец, передав в собственность  заемщика деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, не несет каких-либо обязанностей, но вправе требовать  возврата суммы займа или равное количество других переданных вещей  того же рода и качества. Заемщик  же, не обладая какими-либо правами  в отношении займодавца, несет  перед ним обязанность по возврату указанной суммы денег или  вещей (п. 1 ст. 807 ГК РФ).

Если  же договор влечет возникновение  у каждой из сторон как прав, так  и обязанностей, то такой договор  называется двусторонним. Так, по договору купли-продажи продавец вправе требовать  от покупателя передачи ему платы  по договору и обязан передать покупателю проданную вещь. В то же время  покупатель несет перед продавцом  обязанность по оплате приобретенной  вещи и имеет при этом право  требовать передачи вещи.

Большинство заключаемых субъектами гражданского права договоров являются двусторонними.

 

      1. Возмездные и безвозмездные договоры.

Одно  из основных разделений договоров проводится по критерию их возмездности (безвозмездности).

Возмездным  признается договор, в соответствии с условиями которого сторона  должна получить плату или иное встречное  предоставление за исполнение обязанностей, вытекающих из договора. В свою очередь, безвозмездным является такой договор, согласно которому одна сторона принимает  на себя обязательство предоставить что-либо другой стороне без получения  от нее платы или иного встречного предоставления.

Законодатель  установил презумпцию, согласно которой  договор предполагается возмездным, если его безвозмездный характер не вытекает из предписаний закона, иных правовых актов, содержания или  существа договора (п. 3 ст. 423 ГК РФ). Это  правило имеет важное практическое значение, заключающееся в том, что  если в договоре стороны не зафиксировали  условия о встречном предоставлении, то заинтересованная сторона вправе требовать ту плату, которая обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги при сравнимых  обстоятельствах (п. 3 ст. 424 ГК РФ).

С точки  зрения существа договора можно выделить договоры, которые могут быть:

1) только  возмездными (договоры купли-продажи,  поставки, аренды, агентский договор  и т.д.);

2) только  безвозмездными (договоры дарения,  безвозмездного пользования имуществом  и т.д.);

3) как  возмездными, так и безвозмездными (договоры хранения, займа, поручения  и т.д.).

Значение  возмездности договора оказывается  определяющим для осуществления  предпринимательской деятельности. Законодатель исходит из той презумпции, что предприниматели должны действовать  исключительно в целях получения  прибыли. Это означает, что безвозмездные  сделки, совершаемые предпринимателями, по общему правилу противоречат смыслу их деятельности. Вследствие этого в законе установлен запрет заключать договоры дарения в отношениях между коммерческими организациями (ст. 575 ГК РФ)»10.

 

Информация о работе Понятие и виды договоров