Контрольная работа по "Гражданскому праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 21:45, контрольная работа

Описание работы

Как авторское право, так и патентное право по существу призвано предоставлять охрану результатам интеллектуальной, творческой деятельности человека. Но в отличие от авторского права патентное право относится только к научно-технической сфере человеческого творчества. При этом продукты научной деятельности могут стать объектами патентного права только в тех случаях, когда они касаются прикладных аспектов использования результатов научных исследований.

Содержание работы

Теоретическое задание:
Соотношение объектов авторского и патентного права.
Практическое задание:
Супруги Грамматиковы проживали раздельно. Грамматиков занимал комнату в коммунальной квартире площадью 20 кв.метров, а его жена с трехлетним сыном и родителями жила в двухкомнатной квартире площадью 27 кв.метров. Грамматиков решил приватизировать свою комнату и с этой целью подал заявление в агентство по приватизации. Однако оформить квартиру в собственность он не успел, так как через неделю после подачи заявления погиб от несчастного случая.
Его жена, считая, что имеет право на комнату мужа, обратилась в местную администрацию с заявлением о предоставлении ей и ее ребенку данной комнаты как нуждающейся в улучшении жилищных условий и состоящей в очереди на предоставление жилья.
На освободившуюся комнату претендовали соседи по коммунальной квартире: семья Скворцовых, занимавшая втроем 18метровую комнату, и Краснов, готовый приобрести отдельную квартиру для Скворцовых (других жильцов в коммунальной квартире не было) и занять в квартире все освободившиеся жилые помещения, приватизировав ее в установленном законом порядке.
Кто прав в своих притязаниях?

Файлы: 1 файл

Соотношение объектов авторского и патентного права.doc

— 126.00 Кб (Скачать файл)

     В-шестых, принцип всемерной охраны прав и законных интересов авторов, отражен не только в нормах права, которые устанавливают права и обязанности участников авторских правоотношений, закрепляют гарантии реализации субъективных прав, определяют компетенцию государственных органов, но и в нормах обеспечивающих защиту нарушенных авторских прав. 
 

     Принципы  российского патентного права:

     Первым  и важнейшим отправным началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение, будучи краеугольным камнем патентной системы, означает, что только патентообладатель может изготавливать, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от её использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.

     Вторым принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Патентное ведомство РФ особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Патентное ведомство РФ не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению, по российскому законодательству, не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву, формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т.д. В этой связи большое значение в патентном праве имеет понятие приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.

     Третьим принципом патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права. Прежде всего именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем. Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.

     Четвертый принцип, соблюдение интересов патентообладателя с одной стороны, и интересов общества, с другой. Данный принцип особенно ярко проявляется в ограничительном действии патента. По истечении определенного срока разработка поступает во всеобщее пользование. В пользу данного принципа служит, то, что условием предоставления патентно-правовой охраны разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники. Для реализации данного принципа, перед выдачей патента производится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Кроме того, в общественных интересах установлены случаи, свободного использования запатентованных разработок. Например, разовое изготовление лекарств в аптеках по рецепту врача, проведение научного эксперимента.

     Объекты авторского права.

     Согласно  ст.6 Закона РФ «Об авторском праве  и смежных правах»: «авторское право  распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся резу4льтатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства  произведения, а также от способа его выражения».

     Авторское право распространяется на произведения, обнародованные или необнародованные, но выраженные в какой-либо объективной  форме, позволяющей воспроизводить результат творческой деятельности автора.

В юридической литературе, в том числе учебной, объект авторского права (произведение) определяют как нематериальный продукт духовного творчества человека, имеющий объективную форму. В определение объекта авторского права, которое давалось в ст.475 ГК РФ, не содержалось прямого указания на творческий характер труда авторов произведений, что давало некоторым авторам основания утверждать, что «новые, творчески самостоятельные произведения – это лишь часть охраняемых авторским правом произведений»4. Новое определение объекта авторского права является более четким и согласуется с определением, приведенным в Типовом законе ВОИС.

     Авторское право на произведение науки, литературы и искусства возникает в силу факта его создания его создания. Для возникновения и осуществления  авторского права не требуется регистрации произведения, иного специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей.

     Объектами патентного права, согласно Патентного закона являются: изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

     Таким образом, в соответствии с действующим законодательством изобретением считается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.

     Патентный закон РФ не содержит определения  понятия изобретения, а лишь указывает  на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет  изобретательский уровень и промышленно  применимо5. Подобный подход согласуется с мировой патентной практикой, которая, как правило акцентирует внимание не на всех признаках изобретения, а лишь на тех, которые необходимы для его охраны.

     Субъекты  авторского права

     Субъектом авторского права, как правило, является гражданин, творческим трудом которого создано произведение науки, литературы или искусства. Им может быть и гражданин, не достигший восемнадцатилетнего возраста и душевнобольной. Так, авторские права детей, представленные на смотры или выставки детской или юношеской самодеятельности и т.д. защищаются авторским правом.

     Субъекты  патентного права.

     Авторы. В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число  субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Патентное ведомство РФ, патентные поверенные и некоторые другие лица.

     Одной из центральных фигур являются авторы технических или художественно-конструкторских решений. В соответствии со ст.7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.

     Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. За малолетних и недееспособных авторов принадлежащие им права осуществляют их родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки, самостоятельно (ст.26 ГК). 

     Несмотря  на то, что и патент и авторское  свидетельство защищает исключительное право на интеллектуальную собственность, между авторским и патентным правом существуют принципиальные различия. 

     Отличительные особенности авторского и патентного права: 

     
  1. Исключительное  право на авторское произведение возникает в силу его создания и не требует регистрации. Оформление авторского свидетельства в Российском авторском обществе (РАО) является добровольной и формальной процедурой (при регистрации проверяется лишь соответствие заявки определенным требованиям). В отличие от авторских прав, патент вступает в силу только после его регистрации и публикации в официальном реестре.
  2. Авторское право действует в течение 70 лет после смерти автора. Патент выдается на срок от 8 до 20 лет. В большинстве случаев, продлить действие патента невозможно.
  3. Авторское право защищает не идею, а форму ее воплощения (сценарий, произведение живописи, компьютерную программу, оперу, и.т.д.). Патентное право защищает техническое воплощение идеи, принцип действия, способ достижения результата.
  4. Патентное право действует на определенной территории (патент, зарегистрированный в РФ не имеет силы в какой-либо другой стране и наоборот). Авторское право защищает интеллектуальную собственность повсеместно.
  5. Критерии определения действительности авторского и патентного права также различны. Если для объектов патентного права (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов) определяющими качествами являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость и возможность серийного производства, то для объектов авторского права — оригинальность (когда один объект создается независимо от другого).
 
 
 
 
 
 
 
 
  1. Практическое задание:

         Супруги Грамматиковы проживали  раздельно.  Грамматиков занимал  комнату в коммунальной квартире  площадью 20 кв.метров,  а его жена  с трехлетним сыном и родителями  жила в двухкомнатной  квартире  площадью 27 кв.метров. Грамматиков решил приватизировать свою комнату и с этой целью подал заявление в агентство по приватизации. Однако оформить квартиру в собственность он не успел, так как через неделю после подачи заявления погиб от несчастного случая.

         Его жена, считая, что имеет право на комнату мужа, обратилась в местную администрацию с заявлением о предоставлении ей и ее ребенку данной комнаты как нуждающейся в улучшении жилищных условий и состоящей в очереди на предоставление жилья.

         На освободившуюся комнату претендовали соседи по коммунальной квартире: семья Скворцовых, занимавшая втроем 18метровую комнату, и Краснов, готовый приобрести отдельную квартиру для Скворцовых (других жильцов в коммунальной квартире не было) и занять в квартире все освободившиеся жилые помещения, приватизировав ее в установленном законом порядке.

         Кто прав  в своих притязаниях? 

     При решении задачи у меня в первую очередь возник вопрос, в праве ли жена погибшего гражданина Грамматикова закончить оформление документов по приватизации жилого помещения погибшего мужа и получить комнату, в которой он проживал и подал заявление на ее приватизацию по наследству.

      Обратившись к Жилищному кодексу РФ, Закону «О приватизации жилищного фонда в Российской     Федерации» и Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 (с изм. и доп.) «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ  «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» я выяснил следующее:

     На  основании пункта 8 Постановления  Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 8 от 24 августа 1993 г. О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции постановлений Пленума от 21 декабря 1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10, с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 6 февраля 2007 г. № 6 и от 2 июля 2009 г. № 14):

     Исходя  из смысла преамбулы и ст.ст.1,2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", гражданам не может  быть отказано в приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с таким требованием.

     При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного ст.ст.7,8 названного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на которых возложена обязанность по передаче жилых помещений в государственном и муниципальном жилищном фонде в собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в двухмесячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность, право собственности подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним учреждениями юстиции, со времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое помещение).

Информация о работе Контрольная работа по "Гражданскому праву"