Контрольная работа по "Гражданскому праву"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 21:45, контрольная работа

Описание работы

Как авторское право, так и патентное право по существу призвано предоставлять охрану результатам интеллектуальной, творческой деятельности человека. Но в отличие от авторского права патентное право относится только к научно-технической сфере человеческого творчества. При этом продукты научной деятельности могут стать объектами патентного права только в тех случаях, когда они касаются прикладных аспектов использования результатов научных исследований.

Содержание работы

Теоретическое задание:
Соотношение объектов авторского и патентного права.
Практическое задание:
Супруги Грамматиковы проживали раздельно. Грамматиков занимал комнату в коммунальной квартире площадью 20 кв.метров, а его жена с трехлетним сыном и родителями жила в двухкомнатной квартире площадью 27 кв.метров. Грамматиков решил приватизировать свою комнату и с этой целью подал заявление в агентство по приватизации. Однако оформить квартиру в собственность он не успел, так как через неделю после подачи заявления погиб от несчастного случая.
Его жена, считая, что имеет право на комнату мужа, обратилась в местную администрацию с заявлением о предоставлении ей и ее ребенку данной комнаты как нуждающейся в улучшении жилищных условий и состоящей в очереди на предоставление жилья.
На освободившуюся комнату претендовали соседи по коммунальной квартире: семья Скворцовых, занимавшая втроем 18метровую комнату, и Краснов, готовый приобрести отдельную квартиру для Скворцовых (других жильцов в коммунальной квартире не было) и занять в квартире все освободившиеся жилые помещения, приватизировав ее в установленном законом порядке.
Кто прав в своих притязаниях?

Файлы: 1 файл

Соотношение объектов авторского и патентного права.doc

— 126.00 Кб (Скачать файл)
Нижегородский государственный университет

им. Н.И. Лобачевского 

Юридический факультет 
 
 
 
 

Контрольная работа по гражданскому праву. 

3 вариант 
 
 
 
 
 
 

                                                Работу выполнил:

                                                студент группы 11-412

                                                О.В. Смирнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний  Новгород

2011

План: 

  1. Теоретическое задание:

Соотношение объектов авторского и патентного права.

  1. Практическое задание:

         Супруги Грамматиковы проживали  раздельно.  Грамматиков занимал  комнату в коммунальной квартире  площадью 20 кв.метров,  а его жена  с трехлетним сыном и родителями жила в двухкомнатной квартире площадью 27 кв.метров. Грамматиков решил приватизировать свою комнату и с этой целью подал заявление в агентство по приватизации. Однако оформить квартиру в собственность он не успел, так как через неделю после подачи заявления погиб от несчастного случая.

         Его жена, считая, что имеет право  на комнату мужа, обратилась в  местную администрацию с заявлением  о предоставлении ей и ее  ребенку данной комнаты как  нуждающейся в улучшении жилищных  условий и состоящей в очереди на предоставление жилья.

         На освободившуюся комнату претендовали  соседи по коммунальной квартире: семья Скворцовых, занимавшая втроем 18метровую комнату, и Краснов,  готовый приобрести отдельную  квартиру для Скворцовых (других  жильцов в коммунальной квартире не было) и занять в квартире все освободившиеся жилые помещения, приватизировав ее в установленном законом порядке.

         Кто прав  в своих притязаниях? 
 
 
 
 
 
 

  1. Соотношение объектов авторского и патентного права.
 

   Необходимость защиты результатов изобретательской деятельности поняли уже к ХVII в., когда зародились зачатки патентной системы. Родиной первого патентного закона, который был принят при короле Якове Стюарте, считается Англия. 

   Как авторское право, так и патентное право по существу призвано предоставлять охрану результатам интеллектуальной, творческой деятельности человека. Но в отличие от авторского права патентное право относится только к научно-технической сфере человеческого творчества. При этом продукты научной деятельности могут стать объектами патентного права только в тех случаях, когда они касаются прикладных аспектов использования результатов научных исследований.

   Если  говорить об объектах правовой охраны, то авторское и патентное право  – это соприкасающиеся, а порой пересекающиеся области.  
Главное их различие состоит в объеме защиты объектов права.  
Если авторским правом защищается форма произведения, то патентом защищается результат технического решения, выраженный его сущностными характеристиками.

   В авторском праве вопрос о достоинствах произведения не ставится вообще, а права возникают в момент создания произведения и не требуется какого бы то ни было оформления.

   В патентном же праве наряду с требованием  новизны появляется необходимость  доказывания определенного качественного уровня технического решения. Дата возникновения патентных прав неразрывно связана с датой подачи заявки, т.е. представления необходимых документов в Патентное ведомство. Объекты промышленной собственности подлежат обязательной регистрации и сопровождаются выдачей охранных документов.

     Авторское право – в объективном смысле - это совокупность норм гражданского права, регулирующих отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и искусства. Оно является самостоятельным институтом гражданского права.

     В субъективном смысле авторское право  – это совокупность личных неимущественных (моральных) и имущественных прав, принадлежащих лицам, создающим  произведения науки, литературы и искусства (авторам) в отношении созданных ими произведений.1

     Формирование  авторского законодательства осуществляется на основе принципов гражданского права  вообще и специфических принципов, присущих данному институту. В юридической  литературе, особенно учебной, к таким  принципам обычно относят: свободу творчества, сочетание личных интересов автора с интересами всего общества, моральную и материальную заинтересованность автора в создании и использовании произведений, всемерную охрану прав и законных интересов авторов.

     Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему подотрасли «право интеллектуальной собственности». Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями:

     Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т.д.

     Во-вторых, их охрана осуществляется посредством  единой формы, а именно путем выдачи патента.

     В-третьих, правовое регулирование связанных  с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно Патентным законом РФ. Все сказанное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.

     Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного  времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения  и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве2.

     Как и авторское право, патентное  право имеет дело с охраной  и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального  творчества. Изобретения полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь в последствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т.п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны – их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет прежде всего само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличии от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.

     Основные  задачи и принципы авторского права:

     В качестве основных задач авторского права чаще всего в юридической  литературе называются две следующие  задачи.

     Во-первых, авторское право должно стимулировать деятельность по созданию произведений науки, литературы и искусства. В этих целях авторское право способствует созданию условий для занятия творческим трудом; обеспечивает правовое признание и охрану достигнутых творческих результатов, закрепление за авторами прав на использование создание ими произведений и получение доходов и т.д.

     Во-вторых, создание условий для широкого использования произведений в интересах общества. Иными словами, повышение уровня охраны прав авторов ни в коем случае не должно препятствовать использованию их произведений в целях образования и просвещения или служить помехой в стремлении самой широкой аудитории читателей, зрителей, слушателей знакомиться с ними.

     Указанные задачи авторского права тесным образом  связаны с его принципами. Принципы авторского права – это его основные начала, отправные идеи, которые обладают универсальностью, высшей императивностью и общезначимостью.

     К числу основных принципов российского  авторского права, отраженных в содержании его норм на современном этапе  развития, относятся следующие:

     Во-первых, принципом авторского права может и должен считаться принцип свободы творчества, который прямо закреплен ст.44 Конституции РФ. Данный принцип, лишь недавно наполненный реальным содержанием, пронизывает собой все авторское законодательство и конкретизируется в целом ряде его норм. Обеспечивая свободу творчества, авторское право охраняет все произведения науки, литературы и искусства независимо от их назначения, достоинств и способа выражения. В этих же целях закон не ограничивает круг охраняемых произведений каким-либо перечнем и охраняет любые результаты творческой деятельности, существующие в объективной форме. Творцы произведений свободны в выборе темы, сюжета, жанра и формы воплощения создаваемых ими художественных образов, а также самостоятельно решают вопросы о выпуске своего произведения в свет, приданию произведению окончательной формы и т.п.

     Во-вторых, принципом авторского права является сочетание личных интересов автора с интересами общества. Хотя данный принцип, безусловно, проявляется и  в других институтах права интеллектуальной собственности и гражданского права в целом, в авторском праве он имеет особое значение. В основе авторского права лежит признанное за автором монопольное право на использование созданного им произведения. Определение разумных границ этой монополии на протяжении веков являлось одной из главных проблем авторского права. В настоящее время уже никто не утверждает, что авторы должны иметь неограниченный контроль за использованием своих произведений. Ничем не ограниченная монополия необходима и возможна лишь в отношении необнародованных произведений. Если же произведение с согласия автора стало доступно для всеобщего сведения, его права на произведение не могут быть столь обширными, чтобы полностью игнорировать интересы других граждан и общества в целом. Законы демократического общества не только гарантируют охрану интеллектуальной собственности, но и закрепляют право членов общества на участи в культурной жизни и пользование достижениями культуры3.

     В-третьих, в качестве одного из принципов российского авторского права может быть выдвинуто положение о неотчуждаемости личных неимущественных прав автора. В этом состоит одно из существенных отличий российского авторского права от авторского права ряда зарубежных стран. По российскому авторскому законодательству, личные неимущественные права автора (право на авторство, право на имя и пр.) не могут перейти к другим лицам, хотя бы сам автор и выразил на это свое согласие. Подобное соглашение не будет иметь юридической силы и является недействительным. Поэтому даже в тех случаях, когда произведение создано в порядке выполнения служебного задания, личные неимущественные права сохраняются за автором и должны быть во всех случаях обеспечены. Этими же соображениями продиктованы нормы российского законодательства, устанавливающие, что право авторства, право на авторское имя, право на защиту репутации автора не переходят по наследству, что в случаях так называемого «свободного» использования произведений обязательно указание имени автора и т.д. Что же касается имущественных прав авторов, то они могут передаваться другим лицам по авторскому договору, в порядке наследования, а также в силу закона (служебные произведения).

     В-четвертых, для современного российского авторского права характерен принцип свободы авторского договора. Данный принцип заменил собой присущий ранее действующему авторскому праву принцип нормативной регламентации основных прав и обязанностей сторон по авторским договорам. Наиболее ярким выражением последнего было существование так называемых типовых авторских договоров (издательских, сценарных, постановочных и др.), которые имели нормативное значение и подробно регламентировали отношения авторов и пользователей произведений. Конечно, было бы неверно сводить роль типовых договоров лишь к ограничению свободы сторон в распоряжении принадлежащими им правами. Одной из главных функций типовых договоров было ограждение авторов от произвола пользователей произведений, стремление гарантировать авторам определенный минимальный уровень прав. Условия конкретных авторских договоров, ухудшающие положение авторов по сравнению с типовым договором, признавались недействительными и заменялись условиями, закрепленными в типовом договоре.

     В-пятых, немаловажен принцип моральной и материальной заинтересованности автора в создании и использовании произведения. Как мы знаем, существуют разные формы морального поощрения: присуждение почетных званий, переиздание произведений снискавших признание народа, присуждение государством различных государственных и именных премий.

Информация о работе Контрольная работа по "Гражданскому праву"