Институт наследования

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Ноября 2010 в 21:00, Не определен

Описание работы

Целью данной работы является – рассмотреть круг наследников по завещанию и закону, новации, преимущества и недостатки действующего законодательства, рассказать о мнениях ученых-юристов по тому или иному вопросу

Файлы: 1 файл

Гр.пр. Курсовая.doc

— 155.50 Кб (Скачать файл)

      Наиболее серьезный недостаток   статьи  состоит  в  том,  что  она  не определяет последствия наличия у наследодателя имущества  равной  стоимости. Очевидно, ситуация будет безвыходной, так  как  из  содержания  норм  ГК  РФ следует, что место открытия наследства должно быть одно.

      Ст.1117 дает определения недостойным  наследникам. Но в данной ситуации ГК РФ не отвечает на вопрос, когда  должны  были  быть  совершены  указанные противоправные   деяния,   позволяющие   считать   наследника   недостойным. Например, как быть,  если  наследник  за  15  лет  до  смерти  наследодателя совершил названные в 1117 статье  действия?   Мы  должны прийти  к выводу: независимо от  прошедшего  времени  факт  осуществления  названных  действий служит достаточным  основанием  для  признания  наследника  недостойным.   В данной ситуации я считаю было бы целесообразно установить определенный  срок давности.

      Ст.1148   предусматривает   наследование    нетрудоспособными    иждивенцами наследодателя.  В  практике  в  связи  с  этим  может  возникнуть  проблема. Семейный кодекс предусматривает обязанность субъекта содержать  определенных лиц.  Это  при  некоторых   обстоятельствах   бывший   супруг,   фактические воспитатели,  отчим   и   мачеха   наследодателя.   Как   поступать,   когда наследодатель свою обязанность по содержанию  указанных  лиц  не  исполняет? Ведь  данная  статья,    связывают   статус   иждивенца   с   осуществленным содержанием, а не с обязанностью содержать кого-либо. В данном случае  имеет место недостаток правового регулирования Кодекса.

 Данный  недостаток  можно  устранить, установив, что по правилам ст. 1148 наследуют и лица, которых наследодатель обязан был содержать, но не содержал.

  Правоприменительная    практика    выявила    такие    аспекты     нового

законодательства  которые  усложняют  вопрос  о  восстановлении  пропущенного срока  для  принятия  наследства.  В  отличие  от  ГК   РСФСР   1964г.,   не конкретизировавшего,  какие   причины   пропуска   срока   следует   считать уважительными, ГК РФ  в  ст.  1155  определенным  образом  ориентирует  суд, указывая, что восстановление срока возможно, "если наследник не  знал  и  не должен был знать об открытии наследства". Данной  конкретизацией  ГК  сужает перечень уважительных причин для восстановления пропущенного срока,  что  не всегда является оправданным.

Еще очень  важный элемент необходимо включить в наше наследственное право.  В качестве  дополнительной  услуги  нотариуса   или   назначенного   им   лица производить  розыск  наследников  и  соответственно  урегулировать   порядок уведомления нотариуса о моменте открытия наследства . 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ФОРМЫ ЗАВЕЩАНИЯ. 

    1. Понятие завещания

       Гражданское законодательство РФ устанавливает два основания наследования. В соответствии  со  статьей  1118 3 части  ГК РФ «Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания» - наследование по завещанию. Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных  наследодателем. Права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе наследникам в соответствии с установленной очередностью предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 третьей части ГК           

 В  реальной жизни наследование  по закону встречается гораздо  чаще, чем наследование по завещанию.  Прежде всего следует обратить  внимание на то, на что упорно  в течении многих лет указывает статистика стран, которые бесспорно следует отнести к числу демократических правовых государств с развитой рыночной экономикой, Германии , Англии, Франции, Нидерландов и многих других: около 70 процентов граждан не оставляют завещаний. Итак, для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону и это не может быть предметом соглашения.3 Если нет наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к государству  (статья 1141 ГК).  Наследование по закону имеет место тогда, когда: 1) не  было составлено завещание; 2) Завещание было составлено, но признано недействительным судом (оспоримое завещание). При этом недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого действительного завещания; 3) Все наследники по завещанию либо не имеют право принимать наследство, либо никто из них не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации; 4) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого назначенного наследника.

         В настоящее время в России все заметнее становится тенденция возрастания роли завещания при определении судьбы наследственной массы после смерти ее собственника. Если раньше многим было просто нечего завещать и в составлении подобного документа просто не было необходимости, то теперь многие граждане имеют в собственности дорогостоящее имущество, как, например, жилые помещения. И вопрос их наследования должен быть четко урегулирован. Если гражданин не желает чтобы его имущество досталось наследникам по закону, составление завещания просто необходимо. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после смерти гражданина его имущество достанется совсем не тем лицам, которым бы он хотел его завещать.

       В нашей литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, выражающей личное распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленном законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной массы между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке установленном завещателем. Завещание, как акт выражения воли завещателя, представляет собой одностороннюю сделку и не предполагает какого –либо встречного волеизъявления другого лица.

        Римский юрист Ульпиан определял завещание так: «Завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти».

      Наиболее существенной особенностью этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти и является основанием наследования. Посредством завещания наследодатель изменяет порядок наследования по закону. Примером может служить то, что каждый гражданин вправе завещать свое имущество, как в целом, так и в части. Включая и предметы домашнего хозяйства и обихода. Завещатель может распределить свое имущество между назначенными им наследниками в любых долях. Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно завещание односторонняя сделка носящая строго личный характер. Поясняя сказанное, следует отметить, что завещание – как единоличная сделка – может быть, совершено лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению теории нотариата «государственные нотариус не вправе удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц» здесь же следует сказать, что, являясь односторонней сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно статьи 657 основ законодательства РФ о нотариате не может быть совершено через представителя, даже действующего по доверенности или на основании закона (родителей, опекунов и т.д.).

        Завещание это прежде всего письменный документ. Законодательство не допускает составления устных завещаний, а также показывания факта завещания в судебном порядке, если завещатель высказал распоряжение в устной форме, хотя бы и в присутствии свидетелей. Новое законодательство уделяет завещанию большое внимание. Важное значение имеют указанные в завещании место и время его составления, нотариальная форма завещания является обязательной. Тем не менее, законодательством России предусмотрены конкретные случаи, когда нотариальная форма завещания может, быть, и не соблюдена в силу тех или иных обстоятельств. В этих ситуациях завещания, составленные с учетом требований законодательства, удостоверенные соответствующими полномочными должностными лицами, приравниваются к нотариально  удостоверенным (статья 1127 ГК РФ).

      Подводя итог вышесказанному  необходимо отметить, что завещать можно только свое имущество, завещание должно быть составлено от имени одного лица, выражать только его волю и не должно быть связанно с какими бы то ни было «встречными условиями». Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

       Представляется, что на основании всего вышеизложенного завещание может быть определено как односторонняя сделка, носящая лично-формальный характер, устанавливающая порядок правопреемства в правах и обязанностях наследодателя после его смерти.

2.2. Формы завещания в соответствии с новейшим гражданским законодательством 

     Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания содержаться в статье 1124 III части ГК РФ.

     При определении правил оформления завещания на первое место ставится его форма — письменная. Только письменная форма позволяет закрепить волю наследодателя. С другой стороны, завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая рассматривается по всем правилам оформления сделок. Согласно ст. 160 ГК РФ сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного в данном случае завещателем или лицом, уполномоченным последним.

     Письменная форма завещания имеет две формы составления: 1) специальная форма, утвержденная законодательством; 2) простая форма, в которой должны содержаться все основные позиции, касающиеся завещания. Это место, время составления завещания, фамилия, имя, отчество завещателя; фамилия, имя, отчество нотариуса, который удостоверяет завещание. Несоблюдение правил о письменной форме завещания и о его нотариальном удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

      По общему правилу, только нотариус имеет право удостоверить завещание (специальная форма). Исключение составляют следующие случаи (форма завещания специальная).

     Простая форма составления завещания допускается лишь при чрезвычайных обстоятельствах, когда гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в соответствии с законодательством страны, может изложить последнюю волю в ношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается  завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание.

        Законодатель называет определенную категорию лиц, которые при составлении  и удостоверении завещания, при передаче завещания нотариусу не могут  быть свидетелями, подписывать документ вместо завещателя.

         Нотариус и иное лицо, удостоверяющее завещание, не могут быть свидетелями в силу своего служебного положения и того, что они знают, что и кому конкретно завещал завещатель. Они проверяют правильность составления завещания, прочитывают его, перед тем как удостоверить. Лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители также не имеют права быть свидетелями в силу того, что являются заинтересованной стороной и могут оказывать давление (активное или пассивное) на завещателя. Их присутствие в роли свидетелей нарушает основной принцип наследования - тайну завещания.

       Что же касается граждан, не обладающих полной дееспособностью, то они не могут быть свидетелями в силу закона (ст. 21 ГК РФ).

        Не могут быть свидетелями неграмотные. Законодатель указал на такую категорию лиц в силу того, что они могут подписать все, что угодно, не имея возможности прочитать завещания. Особо надо отметить случаи, когда завещатель слеп и неграмотен. Тогда нотариус прочитывает ему вслух текст завещания, после чего за него расписывается другое лицо. Грамотному слепому человеку текст завещания также должен быть прочитан вслух нотариусом, о чем делается соответствующая отметка.

        Лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание, также не могут быть свидетелями. Законодатель указал на две категории таких граждан:

Информация о работе Институт наследования