Изобретение как объект патентного права

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Февраля 2012 в 19:15, реферат

Описание работы

Объектами патентного права (промышленной собственности в узком смысле этого слова) являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Необходимость патентного права обусловлена невозможностью прямой охраны объектов промышленной собственности средствами авторского права. В отличие от объектов авторского права объекты промышленной собственности могут быть созданы разными лицами, независимо друг от друга, поэтому их охрана предполагает предварительное формальное закрепление приоритета в установленном законом порядке.

Содержание работы

Введение
- Что такое патент на изобретение?.............................................................2
- Изобретение как объект патентного права……………………………...3
- Проверка изобретения на патентоспособность…………………………8
- Что получает владелец патента?..............................................................15
- Отличие патента на полезную модель от патента на изобретение…..16
- Заключение
- Список использованной литературы

Файлы: 1 файл

патент право.docx

— 38.94 Кб (Скачать файл)

    Во-вторых, при проверке новизны учитываются  сведения, ставшие общедоступными не только в России, но и в зарубежных странах. Иными словами, новизна  изобретения должна носить абсолютный мировой характер.

    В-третьих, при определении новизны могут  использоваться только те сведения, которые  стали общедоступными до даты приоритета изобретения.

    Таким образом, понятие новизны тесно  связано с понятием приоритета. По общему правилу, приоритет изобретения  устанавливается по дате поступления  в Патентное ведомство заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание и формулу изобретения.

    Наряду  с общим правилом определения  приоритета Патентный закон РФ содержит ряд специальных льготных правил, которые могут применяться при  установлении приоритета в случаях, указанных в законе. Прежде всего, речь идет о так называемом конвенционном  приоритете–которым могут воспользоваться заявители из стран– Участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности В этом случае приоритет может быть установлен по дате подачи первой заявки в стране– участнице Конвенции при условии, что на изобретение поступила в Патентное ведомство РФ в течение 12 месяцев с указанной даты. Кроме того, приоритет заявки может быть установлен:

    а) по дате подачи более ранней заявки того же заявителя, если он заменяет одну заявку на другую, не меняя сущности заявленного решения;

    б) по дате подачи дополнительных материалов, если в последующее эти дополнительные материалы оформлены в качестве самостоятельной заявки;

    в) по дате подачи первоначальной заявки, если заявитель до принятия по ней решения выделяет из этой заявки другую, самостоятельную заявку, и т. д.

    Завершая  анализ признака новизны, необходимо коснуться  вопроса о так называемой льготе по новизне. По общему правилу, решение  перестает быть новым с того момента, когда сведения о нем опубликованы или решение начинает открыто использоваться. Но самому разработчику предоставляется возможность подать заявку еще в течение шести месяцев, и она в течение этого срока считается новой.

    Предоставление  самим разработчикам льготы по новизне  обусловлено тем, что нередко до подачи заявки необходимо на практике проверить такие качества решения, как его конкурентоспособность, возможность быстрого промышленного освоения, стоимость внедрения и т. п. Чтобы сделать это в спокойной обстановке и без опасений утратить патентоспособность, заявителям во всем мире предоставляется льготный период, в течение которого они могут проверить наличие у изобретения подобных качеств.

    Следующим критерием охраноспособности изобретения является изобретательский уровень. Необходимость особого критерия, позволяющего признавать патентоспособными изобретениями лишь такие разработки, которые вносят вклад в научный и технический прогресс, никем не ставится под сомнение. На первый взгляд, эту функцию может выполнять признак новизны, который обычно выражает творческое начало. Однако далеко не всякое решение, которое с полным основанием должно быть признано новым, может считаться и вносящим вклад в уровень техники.

    Например, обладая некоторыми доступными знаниями в той или иной области техники, любой средний специалист легко  может составить большое количество комбинаций известных средств, каждая из которых будет новой, но едва ли в большинстве случаев это будет означать выход за уже известное науке и технике. Поэтому в патентных законах подавляющего большинства стран присутствует, хотя и под разными названиями (изобретательский уровень, неочевидность, изобретательская деятельность, изобретательский шаг, существенное отличие), критерий, с помощью которого охраноспособное изобретение отграничивается от обычных инженерных разработок или объектов» которым не предъявляются подобные требования.

    В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста  явным образом не следует из уровня техники. Как видим, уровень техники  служит исходной базой для определения не только новизны разработки, но и ее изобретательского уровня. Безусловно, это свидетельствует о близости указанных критериев, но отнюдь не означает их совпадения. При анализе уровня техники во время проверки новизны заявленного изобретения выявляются аналоги изобретения и производится сравнение изобретения с каждым из аналогов в отдельности. При определении новизны изобретения не допускается приведение нескольких источников информации для доказательства известности совокупности признаков изобретения.

    Напротив, при исследовании того, обладает ли заявленное решение изобретательским уровнем или нет, в расчет может  приниматься информация о любых решениях, обладающих признаками, характерными для исследуемого решения. Иными словами, изобретательским уровнем будет обладать лишь то решение, которое имеет признаки, еще не известные из уровня техники. При этом во внимание принимаются только общедоступные сведения. Поданные заявки на изобретение и полезные модели, а также запатентованные в России изобретения и полезные модели, если сведения о них не опубликованы, в уровень техники при исследовании данного критерия не включаются.

    Изобретательский  уровень, как и новизна, устанавливается  на дату приоритета. Заявителю точно  также предоставляется 6-месячный льготный срок, в течение которого, несмотря на обнародование сведений о существе решения самим разработчиком, оно считается еще не утратившим изобретательский уровень. При анализе существа критерия «изобретательский уровень» первостепенное значение имеет трактовка понятий «специалист» и «очевидность», через которые он определяется.

    В Патентном законе РФ понятие «специалист» не раскрывается. Опираясь на опыт тех стран, в патентных законах которых используется эта условная фигура, можно сделать вывод, что под специалистом подразумевается лицо, обладающее доступными средними знаниями в области, в которой оно работает и к которой относится заявленное изобретение.

    Очевидно, что в современных условиях нельзя быть специалистом тех областях знания, «специалистом вообще». Поэтому  при проведении экспертизы изобретательский уровень должен проверяться по общедоступным  источникам информации, однако в пределах той области знаний, к которой  относится заявленное изобретение. Чтобы быть патентоспособным, изобретение  не должно явным для специалистов образом следовать из уровня техники, то есть быть для специалиста очевидным. Очевидное – это значит не выходящее  за пределы нормального прогресса  в технологии, а само собой разумеющееся или же логически вытекающее из уровня техники, то есть не предполагающее использования изобретательского таланта. Это те решения, к которым способен прийти любой квалифицированный специалист в определенной области техники.

    Наконец, критерием патентоспособности изобретения  является промышленная применимость. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Сам термин «промышленная применимость» не вполне адекватно отражает вкладываемое в него содержание. В России, как и везде, ему дается самое широкое толкование, означающее, по сути дела, возможность практического использования изобретения в любой сфере человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским Патентным законом промышленно применимыми считаются и методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран не признаются патентоспособными.

    В отличие от признаков новизны  и изобретательского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь, безусловно, имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием «уровень техники», является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости должно быть установлено, что изобретение осуществимо именно при данном уровне техники.

    В законе не указано, на какой момент должна оцениваться промышленная применимость заявленного изобретения. Это представляется не упущением законодателя, а его сознательной позицией. В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня, которые могут быть утрачены изобретением, признак промышленной применимости, напротив, может у изобретения в данный момент отсутствовать, а впоследствии появиться. В этих условиях, несомненно, целесообразно четкое определение даты, на которую устанавливаются новизна и изобретательский уровень изобретения, и нецелесообразна жесткая регламентация момента определения промышленной применимости.

    В самом деле, если таким моментом признать дату приоритета, то есть дату подачи заявки, отказное решение экспертизы выглядело бы нелепо если бы на момент ее проведения заявленное решение стало промышленно применимым. Если же за точку отсчета заранее принять момент проведения экспертизы, что может показаться логичным, то, во-первых, это было бы достаточно неопределенным решением и, во-вторых в некоторой степени ориентировало бы изобретателей на такие работки, которые на момент их создания и оформления заявки не способны к практическому осуществлению. Этим и объясняется отсутствие в законе ясности относительно момента определения промышленной применимости. Представляется, что данный вопрос должен решаться не ранее, чем на момент проведения экспертизы, хотя в самом законе указание на это могло бы выглядеть не вполне корректным.

    Подать  заявку на патентование изобретения  или полезной модели может как  юридическое, так и физическое лицо, а также группа лиц, включая иностранные. В заявке помимо заявителей указываются  авторы технического решения, которые  в соответствии с патентным законодательством  имеют право на вознаграждение от патентообладателя. Заявителем и автором может являться одно и то же физическое лицо (лица). Вопросы о вознаграждении авторов должны быть (желательно) оговорены при составлении договора о найме специалиста (автора) на работу к работодателю - заявителю. В этом договоре должны быть четко оговорены условия материальных расчетов с автором, если им будет создано изобретение при выполнении служебных заданий.

Что получает владелец патента?      

По завершении процедуры патентования, владелец патента  получает исключительное право на изобретение  или полезную модель. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения  или полезной модели, и содержит сведения о патентообладателе, сроке действия патента, а также описание и формулу изобретения или перечень существенных признаков полезной модели.      

Патент, выданный Российским патентным ведомством, действует только на территории Российской Федерации. После публикации патента  ни в одной стране мира иной заявитель  не сможет получить патент на аналогичное  техническое решение. При этом описанное  в патенте техническое решение  может быть свободно использовано любым  лицом в своей продукции в  других странах. Ввоз продукции из этих стран на территорию действия патента  запрещен Законом. Поэтому, при наличии  заинтересованности в зарубежном рынке, рекомендуется провести патентование в других странах.      

Любое физическое или юридическое лицо, незаконно использующее запатентованное  изобретение или полезную модель, считается нарушителем патента. Патентообладатель вправе требовать от нарушителя прекращения нарушения патента, возмещения причиненных убытков в соответствии с гражданским законодательством; публикации решения суда в целях защиты своей деловой репутации; осуществления иных способов защиты прав в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.       

Патенты можно продавать или предоставлять  лицензии (разрешения) на их использование  путем заключения соответствующих  лицензионных договоров. Такого рода договоры подлежат обязательной государственной  регистрации в Патентном ведомстве  и публикации в официальных изданиях. 

Отличие патента на полезную модель от патента  на изобретение.      

Полезная  модель - это техническое решение  поставленной задачи, относящееся исключительно  к устройству, совокупность существенных признаков которого не известна из уровня техники, причем устройство должно быть промышленно применимым.      

Патент  на полезную модель имеет срок действия - 10 лет + продление на 3 года.      

Полезные  модели иногда называют малыми изобретениями. В отличие от изобретения к  полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня. Это означает, что полезной моделью может быть признано любое устройство, даже вполне очевидное для специалиста, но, тем  не менее, нигде не описанное и  не применяющееся на практике, то есть обладающее мировой новизной, наравне  с изобретением.      

Не редки  случаи одновременной подачи заявки на полезную модель и на изобретение, которые представляют одно техническое  решение.      

Получить патент на полезную модель легче и дешевле, чем патент на изобретение. При этом следует иметь ввиду, что способы (технологии) и вещества патентами на полезные модели не защищаются. Полезная модель является достаточно удобным вариантом охраны разработок для малого и среднего бизнеса. Получить патент на полезную модель можно примерно через полгода после подачи заявки в патентное ведомство.      

Информация о работе Изобретение как объект патентного права