Манифест 17 октября 1905 года как документ, определивший форму правления в России в 1905-1917 гг

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2012 в 19:12, контрольная работа

Описание работы

В современной науке нет единого взгляда на российскую государственность с 1906 по 1917 гг. Главным предметом споров является определение формы правления и природы политического режима России в период конституционных реформ. Он определяется как конституционная монархия, дуалистическая монархия, октроированный (пожалованный) конституционализм, мнимый или даже лжеконституционализм. Ряд авторов вообще считает невозможным отнести российский политический режим к какой-либо развитой форме европейского конституционализма и предпочитает говорить о нем как уникальном. Наконец, существует мнение, что российская модель конституционализма - это некоторая переходная форма, своего рода конституционный эксперимент, содержавший возможности трансформации в политические системы различного типа, но так и не реализовавший их в силу кратковременности своего существования.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………..3
2.1. Манифест 17 октября 1905 года как документ, определивший форму правления в России в 1905-1917 гг ……………………7
2.2. Законодательство о Государственной Думе…………………………..16
2.3. Законодательство о Государственном Совете…………………………19
2.4. Основные государственные законы (23 апреля 1906 года)…………..21
Заключение……………………………………………………………………….32
Список использованной литературы.………………………………………….34

Файлы: 1 файл

курсовик про николая второго.doc

— 166.50 Кб (Скачать файл)

2

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

Введение…………………………………………………………………………..3

2.1.           Манифест 17 октября 1905 года как документ, определивший форму правления в России в 1905-1917 гг ……………………7

2.2.           Законодательство о Государственной Думе…………………………..16

2.3.           Законодательство о Государственном Совете……………………19

2.4.           Основные государственные законы (23 апреля 1906 года)…………..21

Заключение……………………………………………………………………….32

Список использованной литературы.………………………………………….34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В современной науке нет единого взгляда на российскую государственность с 1906 по 1917 гг. Главным предметом споров является определение формы правления и природы политического режима России в период конституционных реформ. Он определяется как конституционная монархия, дуалистическая монархия, октроированный (пожалованный) конституционализм, мнимый или даже лжеконституционализм. Ряд авторов вообще считает невозможным отнести российский политический режим к какой-либо развитой форме европейского конституционализма и предпочитает  говорить о нем как уникальном. Наконец, существует мнение, что российская модель конституционализма - это некоторая переходная форма, своего рода конституционный эксперимент, содержавший возможности трансформации в политические системы различного типа, но так и не реализовавший их в силу кратковременности своего существования.

Все эти подходы отражают какую-либо одну реальную сторону российского конституционализма, но не содержат общего ответа на вопрос, существовала ли в России конституционная монархия и была ли ее российская модель уникальной. Главная трудность заключается в определении особенностей конституционной формы правления.

  До настоящего времени в историко-правовой литературе продолжается дискуссия, можно ли рассматривать конституционную монархию как особую и самостоятельную форму правления  или же следует говорить о ней лишь как о переходной форме, связывающей абсолютизм и парламентаризм.

Согласно классическому правовому представлению, конституционализм  как форма правления отличается от этих "чистых" форм правления. От абсолютизма - тем, что представляет собой правовое государство, которое противостоит неправовому или полицейскому государству, поскольку в нем, в отличие от последнего, с помощью законодательных норм закреплены определенные отношения между обществом и государством. По сравнению с парламентаризмом конституционализм не является принципиально иной формой государства, но представляет лишь особую форму правления. Конституционализм и парламентаризм по-разному отвечают на вопрос о характере отношений  народного представительства и правительства, законодательными и исполнительными органами власти. Конституционализм имеет место там, где правительство обладает независимостью по отношению к парламенту. Парламентаризм, напротив, означает зависимость правительства от государства.

Для проведения разграничения с абсолютизмом важно знать, что лежит в основе конституции: соглашение или воля монарха дарующего конституцию (так называемые октроированные конституции); является ли народное представительство свободно избранным на всеобщих выборах или оно состоит из представителей привилегированных сословий; наконец, существует в этой системе реальное равновесие властей или оно сохраняется как исключительно формальный принцип при всевластии монарха.

Вышесказанное делает выбор данной темы актуальным.

Цель работы – исследование консерватизма самодержавно- полицейской власти при императоре Николае II и его новаций по «обновлению монархии», трансформировавших форму самодержавия без изменения его содержание.

В связи с целью в работе решаются следующие задачи:

- исследуются правовые нормы, определившие консерватизм самодержавно- полицейской власти, среди которых Манифест 17 октября 1905 г., Законодательство о Государственной Думе, Законодательство о Государственном Совете, Основные государственные законы (23 апреля 1906 года).

Объект работы – новации по «обновлению монархии», трансформировавшие форму самодержавия без изменения его содержания.

Предмет работы – законодательство Российской империи 1905-1917 гг.

При написании работы использовались следующие методы:

      диалектический как основной метод познания,

      исторический,

      нормативно-правовой,

      сравнительного анализа,

      логический,

      описательный и т.д.

Теоретическая база работы. Споры о том, стала ли Россия конституционной монархией, начались сразу же после опубликования манифеста 17 октября 1905 года. Русские юристы (М.М. Ковалевский[1], С.А. Котляревский[2], А.Н. Филиппов[3], Ф.Ф. Кокошкин,[4] Н.И. Лазаревский[5], Б. Нольде[6] и др.) склонны были именно так рассматривать новый политический порядок. Большинство из них считало, что законодательная власть была разделена между Царем и Думой, любой закон мог вступить в силу лишь в случае одобрения его последней.

Для большинства из них вопрос заключался лишь в том, когда конституция появилась и обрела реальный характер. Расходясь в некоторых  юридических вопросах, русские юристы в принципе не сомневались, что Россия стала конституционно-монархическим государством. Обращает, однако, на себя внимание то, что в сочинениях конституционалистов обнаруживается явное противоречие между общей оценкой политического строя в России как ограниченной монархии и конкретным анализом реальной ситуации.

В современной историографии отношения либерально-конституционного движения и монархии в период первой российской революции  и последующего конституционно-монархического развития  рассматриваются, прежде всего, с точки зрения особенностей  политического процесса в период, предшествовавший первой мировой войне и революции 1917 года.

Среди современных авторов, рассматривавших проблему самодержавно- полицейской власти при императоре Николае II можно назвать С.А. Авакьяна[7], А.Я. Авреха[8], А.Н. Медушевского[9], В.А. Рогова[10], А.В. Скобова[11], Е.Д. Черменского[12].

Теоретические вопросы монархической формы правления исследуются в трудах Г.И. Манова[13], А.В. Полякова[14], П.А. Сорокина[15],  Л.А. Тихомирова[16], В.Е. Чиркина[17] и многих других.

Источниковой базой работы послужил ряд правовых актов того времени, которые посвящались тем или иным аспектам организации государственной власти. В частности, Манифест 6 августа 1905 г.; Положение о выборах в Государственную думу 1905 г.; Манифест 17 октября 1905 г.; указы от 20 февраля 1906 г. «О переустройстве учреждения Государственного совета» и «Учреждении Государственной думы»; Положение о выборах в Государственную думу от 3 июня 1907 г.; Свод законов Российской империи 1906 г. и ряд других нормативных актов.

 

 

 

 

1.              Манифест 17 октября 1905 года как документ, определивший форму правления в России в 1905-1917 гг

 

В России необходимость перехода от абсолютизма к правовому государству стала осознаваться еще в ХVIII в., и, особенно, XIX в., но реально эта проблема была поставлена лишь на фоне событий начала XX в, когда России, по замечанию А.Киреева, предстояла "эволюция от государства бюрократического к конституционному"[18].

Как пишет А.Н. Медушевский «в конституционной политике царской монархии этого времени четко прослеживается три основных фазы: становление монархического конституционализма; его трансформации в направлении дуалистической монархии; формирование режима личного правления монарха»[19].

На первом этапе самодержавие стремилось сохранить в неизменном виде существующую политическую систему, придав ей новое правовое оформление, т.е. «вполне в духе проектов "правительственного конституционализма" XIX в., суть которых состояла в дополнении самодержавия совещательными учреждениями представительного или квазипредставительного характера»[20].

Эта концепция воплотилась в пакете законов, составленных Министерством внутренних дел в первой половине 1905 г. в ответ на требования либеральной общественности.

18 февраля 1905 г. был издан Манифест с обещанием созыва народных представителей. Рескрипт на имя министра внутренних дел А.Г. Булыгина предписывал изыскать пути для осуществления воли государя: "привлекать достойнейших, доверием народа облеченных, избранных от населения людей к участию в предварительной разработке и обсуждении законодательных предположений"[21]. При этом, однако, разъяснялось, что речь не идет об ограничении самодержавия и указывалось на "всю сложность и трудность проведения сего преобразования в жизнь при непременном условии сохранения незыблемости основных законов империи"[22].

Выработанный в Министерстве внутренних дел проект поступил затем на рассмотрение особого совещания в Петергофе под председательством царя. В нем участвовали министры, некоторые великие князья, члены Государственного совета и специально пригашенные лица. В результате работы совещания был обнародован ряд принципиальных документов: Манифест 6 августа 1905 г.; Учреждение Государственной думы и Положение о выборах в Государственную думу [23].

В соответствии с данными документами Государственная  дума рассматривалась исключительно как совещательное учреждение, по своему статусу - значительно ниже Государственного совета и правительства. Постановления Государственного совета с заключениями Думы (а в ряде случаев и без них) должны были представляться на окончательное утверждение монарха. Дума была поставлена в зависимое положение также по отношению к министрам. Избирательная система предусматривала косвенные выборы, разделение избирателей по сословным куриям и высокий имущественный ценз. Как подчеркивалось в Манифесте от 6 августа, "ныне настало время призывать выборных людей от всей земли русской к постоянному и деятельному участию в составлении законов, включив для сего в состав высших государственных учреждений особое законосовещательное установление, коему предоставляется предварительная разработка и обсуждение законодательных предположений и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов"[24].

«Основные документы, относящиеся к булыгинской Думе, проявляют характерные черты квазиконституционной организации власти»[25]. В Манифесте от 6 августа подчеркивалось: "Государство Российское созидалось и крепло неразрывным  единением царя с народом. Согласие и единение царя и народа - великая нравственная сила, созидавшая Россию в течение веков, отстоявшая ее от всяких бед и напастей, является и доныне залогом ее единства, независимости и целости, материального благосостояния и развития духовного в настоящем и будущем"[26]. В Манифесте использовалась типичная формула монархического конституционализма - "признали мы за благо учредить Государственную Думу и утвердили положение о выборах в Думу"[27]. Однако в отличие от западноевропейских монархических конституций, Манифест даже формально не ограничивал прерогативы царской власти; лейтмотивом был принцип неприкосновенности "основного закона Российской империи о существе самодержавной власти".

«Центральным положением монархической идеологии в Российской империи, начиная с петровского времени, являлась, вытекающая из доктрины естественного права идея "общего блага"»[28]. Она прослеживается в основном законодательстве XVIII-XIX вв. и, в частности, важнейших актах о созыве Уложенных комиссий эпохи "просвещенного абсолютизма", законодательных комиссий начала XIX в., законодательстве реформ второй половины XIX- начала XX веков[29]. Эту традицию продолжает и первый Манифест о созыве Думы. В соответствии с ней монарх оставлял за собой право возможных последующих изменений основного законодательства с точки зрения принципа их "соответствия потребностям времени и благу государственному"[30].

Характер монархической идеологии проявился в формуле о доверии царя к депутатам, призванным "к совместной законодательной работе с правительством", в утверждении о необходимости для них действовать "в полном согласии с прочими государственными установлениями и с властями, от нас поставленными", в самой интерпретации характера этой работы как "полезного и ревностного содействия в трудах наших" на благо единства, безопасности и величия государства.

«"Учреждение Государственной Думы", опубликованное вместе с Манифестом и реализовавшее практически его общие положения, не дает, поэтому, оснований говорить о возникновении в России дуалистической формы правления»[31]. Документ этот регламентирует статус и функции Думы как представительного института при монархе. В этом смысле само название первого российского парламента - Дума, заимствованное из политической традиции самодержавного государства, во многом отвечает своему первоначальному смыслу. Структура и язык этого законодательного акта свидетельствует о стремлении максимально встроить новый институт в традиционную административную систему монархического государства. Формальный статус Думы определен уже в первой статье: "Государственная Дума учреждается для предварительной разработки и обсуждения законодательных предположений, восходящих, по силе основных законов, через Государственный Совет, к верховной самодержавной власти" (ст. I)[32]. В силу этого в своей деятельности Дума была полностью зависима от монархического правительства.

Сфера компетенции Думы соответствовала ее статусу совещательного органа. Она была лишена главного атрибута законодательной власти - права законодательной инициативы. Единственное ее право в области законотворчества - возможность "возбуждать предположения об отмене или об изменении действующих и издании новых законов" (ст.54-57), но при этом оговаривалось, что "предположения эти не должны касаться начал государственного устройства, установленных законами основными" (ст.34)[33]. Ограничена была компетенция Думы и в области контроля над бюджетом.

Примечательны способы разрешения конфликтов Думы и правительства, предложенные "Учреждением Государственной Думы". Эта проблема решалась в последовательном делегировании ответственности на вышестоящие уровни вплоть до императора, который оставался средоточием власти.

В разделе о порядке производства дел в Государственной Думе речь шла о крайне сложной процедуре разрешения конфликтов, что подчеркивало безвластность Думы. Прежде всего, инициатива обсуждения тех или иных законодательных положений принадлежала не самой Думе, а представителям администрации - министрам и главноуправляющим отдельными частями администрации, а также государственным секретарям, которые были вправе с согласия думского общего собрания взять свои предложения обратно. Думские заключения рассматривались лишь как предварительная стадия обсуждения законопроекта, который передавался в Государственный совет и лишь по принятии им поступал на окончательное утверждение императора (ст.47-48)[34]. Отвергнут законопроект мог быть лишь подавляющим большинством двух третей в общих собраниях как Думы, так и Государственного совета, но и в этом случае он не снимался окончательно, а только передавался министрам для пересмотра, после чего он мог с соизволения монарха снова быть направлен в Думу (ст. 49)[35].

Конфликтный потенциал существовал в отношениях Думы и Государственного совета, поскольку последний был наделен большими полномочиями при рассмотрении и проведении законодательной политики. Выход из подобной ситуации должен был быть найден образуемой ими на паритетных началах согласительной комиссией, председательство (а следовательно, и доминирующая роль) в которой осуществлялось председателем Государственного совета или одного из его департаментов. В тех случаях, однако, когда заседание Думы по тем или иным причинам не могло состояться или решение не было выработано, исполнительная власть имела право внести вопрос непосредственно в Государственный совет, который "рассматривает дело без заключения Думы" (ст. 50-53)[36].

«Особенно жестко регламентировался механизм изменения законов: преследовалась цель возможно большей консервации существующих порядков. Предусматривалось, как минимум, пять основных стадий - подача депутатами заявления председателю; обсуждение вопроса в отделе Думы; принятие решения общим собранием Думы; рассмотрение и решение вопроса Государственным советом; утверждение императором. При этом на каждой из них администрация осуществляла действенный контроль»[37].

В решение проблемы соотношения властей авторы "Учреждения Государственной Думы" руководствовались не столько нормами конституционализма, сколько существующей в России практикой управления. Как исключительно законосовещательный орган, проектируемая Дума (подобно предшествующим учреждениям такого рода) не могла противостоять администрации непосредственно. Некоторый намек на разделение властей можно уловить лишь в статьях о взаимоотношениях Думы и министров, хотя и здесь речь шла исключительно о разделении функций (а не прерогатив) в рамках единой административной системы.

Ни о какой ответственности министров перед Думой не шло и речи; члены правительства не могут быть депутатами Думы, но присутствуют на ее заседаниях и следят за их ходом; они обращаются к ней лишь тогда, когда сами этого пожелают, причем могут делать это через посредников (ст. 24). В случае, если Дума признает разъяснения министров необходимыми, они должны даваться в обязательном порядке лишь при наличии мотивированного заключения о противоречий действий администрации существующему законодательству, которое , в свою очередь, предоставляет администрации неограниченную свободу действий, если она действует по воле монарха (ст. 25). "Государственной Думе, - гласит закон, - предоставляется заявлять министрам и главноуправляющим  отдельными частями, подчиненным по закону Правительствующему Сенату, о сообщении сведений и разъяснений по поводу таких, последовавших со стороны министров или главноуправляющих, а равно подведомственных им лиц и установлений, действий, коими нарушаются, по мнению Думы, существующие законоположения" (ст. 35, 58-61).

Процедура возбуждения такого запроса крайне затруднена и сопровождается большим числом оговорок. В случае неудовлетворительности разъяснений министра или другого высшего должностного лица вопрос о его отстранении не ставится: дело передается в Государственный совет и в конечном счете - императору для окончательного решения. Этим закреплялось отсутствие ответственности высшей администрации перед Думой монархического государства как юридической нормы. Данные принципы последовательно проводятся и в других важнейших документах булыгинского цикла.

Общий дух проекта проявился особенно четко в "Положении о выборах в Государственную Думу". В нем максимально ограничивается круг лиц, могущих участвовать в выборах или быть избранным в Думу, что достигалось рядом ограничительных критериев, многоступенчатостью выборов, высоким имущественным цензом.

Развернувшаяся в октябре 1905 г. всеобщая политическая забастовка стала признаком неудовлетворенности общества уступками правительства. Вторая фаза реформ - высшее достижение в области конституционных ограничений царской власти. Она приходится на время наибольшего подъема революционного движения и представляет собой вынужденную со стороны монархии меру. Речь идет о Манифесте 17 октября 1905 г. и законодательных актах, изданных в его развитие в конце 1905 - начале 1906 гг.: законе об изменении Учреждения Государственной думы, а также новом Учреждении Государственной думы (от 20 февраля 1906 г.).

Эти законодательные акты стали правовой основой Государственной думы. Выраженная в них концепция отношений представительных учреждений и монарха по многим параметрам соответствовала той, которая лежала в основе монархического конституционализма ряда западных стран. Две палаты парламента - Государственная дума и Государственный совет - наделялись равными правами в области законодательства; они могли теоретически (в случае достижения ими единства) противостоять монарху в области контроля над бюджетом и принятия новых законов. Однако право изменять основополагающие законы, контролировать работу правительства и использовать армию было целиком выведено из сферы их компетенции и предоставлено исключительно монарху. Поэтому «говорить о введении в России на этой стадии конституционной монархии как законченной формы правления будет не вполне правомерно ввиду большого числа изъятий из законодательства в пользу монархического компонента политической системы. В лучшем случае речь могла идти только о первых элементах дуалистического порядка правления»[38].

Манифест 17 октября 1905 г. сформулировал "непреклонную волю" царя в решении следующих вопросов:

"1) Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний союзов.

2) Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе, по мере возможности, соответствующей остающегося до созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных прав, предоставив за сим дальнейшее расширение избирательного права вновь установленному законодательному порядку.

3) Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена была возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий поставленных от нас властей"[39].

Эти три направления получили развитие в последующих законодательных актах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Законодательство о Государственной Думе

 

Расширение избирательного права проводилось именным указом Сенату от 11 декабря 1905 г. - "Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу"[40]. В нем декларировалось снижение имущественного ценза, что позволяло привлечь к участию в выборах ряд новых категорий городского населения (в частности, фабричных рабочих). Ведущим институтом, наблюдающим за законностью выборов стала сама Дума.

Изменение статуса Государственной думы и Государственного совета в соответствии с положением Манифеста 17 октября было закреплено манифестом 20 февраля 1906 г. "Об изменении Государственного совета и о пересмотре Учреждения Государственной думы"[41]. В нем провозглашалось, что со времени созыва Думы и Государственного совета закон может получить юридическую силу лишь в случае их согласия. В соответствии  с этим  менялся статус и структура обоих учреждений, а также характер отношений между ними и монархической властью.

Это свидетельствует о движении российской политической системы в направлении двухпалатного парламента конституционных монархий, в которых «законодательная власть формально осуществлялась на дуалистической основе (двумя палатами парламента и монархом)»[42]. Однако, движение это имела весьма непоследовательный характер.

Пересмотренное "Учреждение Государственной думы" по своей структуре и содержанию очень напоминает (и в значительной мере текстуально воспроизводит) предшествующий проект данного документа[43]. Статус Думы определяется аналогичным образом - как совещательного органа, создаваемого для "обсуждения законодательных предположений, восходящих к верховной самодержавной власти по силе основных законов" (ст.1). Некоторые изменения коснулись статуса членов Государственной думы, ее председателя и секретарей (разделы 2, 3 и 4), связанных с оформлением самостоятельности по отношению к исполнительной власти. В пересмотренном варианте документа отсутствует статья о праве Сената лишать депутатов Думы их звания или временно устранять их от участия в заседаниях. Члены Думы получают право депутатской неприкосновенности и не могут быть подвергнуты лишению свободы без предварительного согласия Думы (ст.16). Эта статья укрепляла положение депутатов, для задерживания которых ранее достаточно было решение судебной власти.

Раздел пятый "Учреждения Государственной думы" - "О предметах ведения Государственной Думы" - практически текстуально воспроизводит соответствующий раздел предшествующего проекта. Изменения коснулись лишь статей, позволяющих Думе ставить вопрос об изменении законов и обращаться за разъяснениями к представителям высшей администрации. В новой редакции эти положения сформулированы более определенно, - как право думы возбуждать изменения законов и обращаться с запросами к администрации (ст.32-33). Однако изменение основных законов по-прежнему остается прерогативой монарха.

Наибольшие изменения затронули раздел "О порядке производства дел в Государственной Думе", что было предпринято с целью укрепить связь Думы с исполнительной властью. Но вместо ответственности министров перед нею речь шла здесь о праве ее обратиться к министрам за разъяснениями, которых они, однако, могут и не давать (ст.40). Принципиальным нововведением стала процедура обсуждения принятия законов в связи с тем, что право законодательной инициативы и утверждения законопроектов было предоставлено Думе, так и Государственному совету. До этого законопроекты, инициатором которых выступала как Дума, так и Государственный совет, должны были получить одобрение последнего и лишь затем поступали на утверждение императора. Теперь Дума наделяется аналогичными правами по отношению к Государственному совету.

В результате обе палаты осуществляют равный и в тоже время взаимный контроль над законодательством: законопроекты, не принятые одной из палат, признаются отклоненными (ст.49-50). В случае конфликтных или спорных ситуаций вопрос решается особой комиссией, образуемой из равного числа членов Думы и Государственного совета под председательством одного из членов комиссии (ст.51). Эти изменения, однако, не меняли существа дела, поскольку принятый обеими палатами законопроект, как и ранее мог стать законом лишь после утверждения его императором (ст.52). Сходным образом решаются конфликты между парламентом и министрами. Принятые Думой заявления о незаконных действиях министров передаются в Государственный совет для последующего рассмотрения императором.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Законодательство о Государственном Совете

 

В тоже время другим параллельно изданным актом - "О переустройстве Учреждения Государственного Совета" был преобразован и этот орган. Данный законодательный акт, формально изданный в дополнение к существующему положению о Государственном совете[44], превращал его фактически в верховную палату парламента по образцу других конституционно-монархических государств. Он из чисто административного учреждения превращался в представительный орган, включающий в себя членов, как назначенных монархом, так и избираемых обществом на определенный срок. При этом число первых не должно было превышать число вторых (ст. 1, 2). В состав выборных членов входили представители от православного духовенства, губернских земских собраний, дворянских обществ, Академии наук и университетов,  от Совета торговли и мануфактур, Московского его отделения, местных отделений торговли и мануфактур, биржевых комитетов и купеческих управ. Документ устанавливал косвенный порядок выборов для каждой категории (через съезды выборщиков) и выдвигаемое ими число членов Государственного совета (ст. 6-8, 10). Срок их полномочий - 9 лет с обновлением трети состава каждые три года (ст. 9). Порядок заседаний, права членов и председателя были аналогичны установленным для Думы. Председатель и вице-председатель назначались ежегодно императором.

Принципиальный характер имели изменения порядка прохождения законов в Государственном совете. Главным из них стало наделение его (наряду с Думой) правом утверждения или отклонения законов (ст. 11-12), равными с Думой правами по "возбуждению предположений по отмене или изменении действующих и издании новых законов", а также "в отношении запросов, обращаемых к министрам и главноуправляющим". Представители администрации, в свою очередь, имели в отношении Совета те же обязанности, что и в отношении Думы (ст.17,18). Наделение Государственного совета теми же прерогативами, что и Думы, было вполне осознанным шагом, поскольку очевидно умаляло ее роль.

Порядок взаимоотношений Совета и Думы определялся, исходя из этого, как взаимный контроль: поступивший из Думы законопроект мог быть отклонен Государственным советом и, наоборот, законопроекты, инициатором которых выступала верхняя палата, должны были получить одобрение Думы. В спорной ситуации образуется комиссия двух палат. В то же время Государственный совет имел определенное преимущество перед Думой, поскольку он (в лице председателя) представлял законопроекты, одобренные обеими палатами, на утверждение императора.

В законодательстве западных конституционных монархий характерно «детальное рассмотрение вопроса о несогласии между палатами, с указанием механизма разрешения противоречия. Как правило, это новые выборы в нижнюю палату и повторное рассмотрение ею законопроекта, который таким образом может быть принят и без согласия верхней палаты»[45]. В положении о Государственном совете эти нормы отсутствуют, поскольку в России реальным центром власти вообще являлся не законодательный корпус, а монарх.

В том случае, если одна из палат не утвердит закона, он может быть внесен на повторное рассмотрение в течение той же сессии - по указанию императора. Напротив, законопроекты, одобренные обеими палатами, но не получившие утверждения императора, не могут быть рассмотрены в таком же порядке. Этим еще раз подчеркивается перевес монарха над парламентом в сфере законодательной власти. Дума и Государственный совет даже при полном их единодушии не располагали правом окончательного принятия законов в случае отказа монарха утвердить их.

 

 

4. Основные государственные законы (23 апреля 1906 года)

 

Основная цель третей фазы конституционного законодательства в России состояла в кодификации законов, дополнении Свода законов новыми актами, изданными в предшествующий период. «Однако такая инкорпорация новых конституционных законов в кодекс самодержавного государства едва ли была возможна практически, поскольку выявляла неразрешимые противоречия между ними»[46]. Требовалась новая редакция основных законов, которая могла быть осуществлена в двух направлениях: либо по линии изменения старого законодательства в соответствии с новым, либо путем приведения нового законодательства в соответствие со старым. После подавления революции возобладал второй путь. «Поставленные в общий контекст правовой традиции и политической системы самодержавного государства новые нормы о представительных учреждениях и их законодательных правах по существу теряли силу. Обилие же различных изъятий из них в виде особых законов, подзаконных актов, положений и административный распоряжений довершало торжество монархического начала»[47].

Анализ с этой точки зрения Свода основных законов (в новой редакции  1906 г.) и утвержденного тогда же "Учреждения Государственного Совета" позволяют констатировать существенное отступление от положений манифеста 17 октября 1905 года[48]

Внешне структура отношений Думы и Государственного совета между собой, с одной стороны, и с монархом и правительством, с другой, - осталась без изменений. Однако благодаря соответствующим формулировкам о прерогативах самодержца реальный центр власти оказался в новой редакции основных законов смещенным в пользу монарха. Можно говорить об определенном движении вспять - к булыгинскому варианту политической реформы. Однако на деле речь все же шла о качественно новой политической системе, в которой механизм власти определялся союзом монарха и бюрократии против парламента. Выражением этого в России стал режим личной власти императора. Была создана новая политическая система, принципы функционирования которой до сих пор остаются предметом споров.

В центре дискуссии - вопрос о соотношении начал народного представительства и монархической власти. Текст Свода законов дает основания для диаметрально противоположных выводов. Один из новых его разделов - "О законах" (гл. 9) - суммирует законодательные прерогативы Думы и Государственного совета. По отношению к монархической власти эти учреждения наделяются главным образом негативными правами: "Никакой закон не может последовать без одобрения Государственного Совета и Государственной Думы и восприять силу без утверждения императора" (ст. 86). И еще более определенно говорится о законопроектах: "Законопроекты, не принятые Государственным Советом и Государственной Думой признаются отклоненными" (ст. 111). Устанавливалось, что законы не имеют обратной силы, вступают в действие лишь после их обнародования Правительствующим Сенатом и только при условии соответствия этой процедуры установленному законодательно порядку (ст. 89-95). В то же время «исполнительная власть обладает большой самостоятельностью в применении законодательных норм»[49].

Другой новый раздел Основных законов - "О Государственном Совете и Государственной Думе и образе их действий" (гл. 10) - фиксирует принятые ранее нормы о статусе этих учреждений, отношениях между ними и с верховной властью - монархом. Решающее значение имеет вопрос о контроле над бюджетом. Рассмотрение Основных законов с этой точки зрения не оставляет сомнений в том, что законодательные учреждения - Дума и Совет - вообще не имели права окончательно утверждать бюджет, они могли лишь не принять его в случае несогласия с ним. Но и тогда кризиса в отношениях парламента и монарха не возникает. Если государственная роспись не утверждается Думой к началу сметного периода, подчеркивает закон, то в силе остается принятая ранее роспись, а в случае необходимости министерства получают дополнительные кредиты (ст.116).

Независимость монарха и исполнительной власти усиливается еще более за счет многочисленных изъятий из того бюджетного законодательства, которое было доступно контролю Думы. Это, прежде всего, расходы Министерства императорского дворца и средства, предусмотренные особым "Учреждением императорской фамилии" (ст. 14). Ряд полномочий предоставляется верховной власти по получению и распределению государственных займов и чрезвычайных сверхсметных кредитов на потребности военного времени или подготовке к войне (ст. 117, 118). Монарх не терял контроля над армией и ее содержанием даже в случае конфликта с законодательными учреждениями. Если закон о ежегодном наборе в армию и флот не утверждается Думой к определенному сроку (1 мая), то это может быть сделано императорским указом, которым "призывается на военную службу необходимое число людей, не свыше, однако, назначенного в предшествующем году" (ст. 119).

Исполнительная власть оказывается, таким образом, вне постоянного и действенного парламентского контроля по таким важнейшим направлениям как утверждение бюджета, содержание армии и флота, руководство администрацией. Это четко выражено и в регламентации отношений Думы и Совета министров. Данному вопросу специально посвящен особый раздел Свода законов - "О совете министров, министрах и главноуправляющих отдельными частями" (гл. 11). Совет министров в целом и отдельные министры не несут политической ответственности перед Думой или Государственным советом, которые могут лишь обращаться к ним с запросами и жаловаться Сенату и монарху на неправомерность их действий. В свою очередь министры не обязаны давать отчет Думе или Государственному  совету, но имеют право принимать участие в работе этих учреждений и в голосовании, если состоят их членами (ст. 120,121).

Изданное тогда же "Учреждение Государственного совета" (23 апреля 1906 г.) еще более четко раскрывает характер отношений этого органа с монархом и его правительством[50].

Согласно буквальному смыслу основного законодательства, Российское государство является самодержавной монархией. Это положение зафиксировано в первой главе Свода законов - "О существе верховной самодержавной власти" (гл.1). Здесь практически без изменений воспроизводится традиционная формула самодержавной власти, введенная в российское законодательство еще Петром Великим. Монарх юридически обладает всей полнотой власти и наделяется основными атрибутами самодержца.

Существенные отступления от этой формулы, позволявшие современникам говорить о конституционных ограничениях, были сделаны в статьях о законодательной власти. Согласно важнейшей из них, "государь император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным советом и Государственной Думой" (ст.7).

Другим принципиальным ограничением власти монарха является, по-видимому, формальное признание того, что он ни перед кем не несет ответственности, что нашло выражение в принятии принципа контрассигнации его указов (подтверждение воли монарха подписью представителя исполнительной власти, автоматически возлагающей на него ответственность за их соответствие закону). Отныне они "скрепляются председателем Совета министров или подлежащим министром или главноуправляющим отдельной частью и обнародуются Правительствующим Сенатом" (ст.24). Эти статьи противоречили формуле о самодержавном характере власти императора. «Это фундаментальное противоречие отражало суть политического конфликта при переходе от абсолютизма к конституционной монархии и могло быть разрешено лишь последующим развитием всей политической системы в направлении правового государства»[51].

Эти противоречия законодательства стали основой различных интерпретаций политической системы царизма в отечественной историографии - от однозначного признания ее самодержавной (Н.П. Ерошкин[52]) или лжеконституционной (А.Я. Аврех[53]), до эволюционирующей в направлении конституционной монархии (Е. Д. Череменский[54]).

В области законодательства власть монарха оставалась практически неограниченной. Положение о совместном участии царя и Думы в принятии законов само по себе не означает ограничения его законодательных прерогатив. Если, с одной стороны, законопроект не может стать законом без утверждения его Думой и Государственным советом, то с другой стороны, справедливо и обратное - закон должен для его вступления  силу быть утвержден императором. В то же время он обладает рядом исключительных прерогатив в деле законодательства: это право законодательной инициативы, пересмотра законов вообще и исключительное право почина в изменении Основных законов, наконец, исключительное право утверждения законов (ст. 8-9).

К этому следует добавить право императора издавать в соответствии с законами указы "для устройства и приведения в действие различных частей государственного управления, а равно повеления, необходимые для исполнения законов" (ст. 11). При той неясности, которая, как показал Н. М. Коркунов, традиционно существовала в разграничении законов и указов (различавшихся главным образом процедурой их юридического оформления - через Государственный совет или без него), данная статья открывала широкие возможности по интерпретации принятых законов и их применения администрацией[55].

Наконец, монарх сохранял право объявлять местности на военном или исключительном положении (ст.15), что давало возможность вывести их из-под действия обычного законодательства. Все эти положения в значительной мере сводили на нет ограничения законодательной власти монарха.

В области исполнительной власти отсутствовал какой-либо контроль. "Власть управления, - констатировал закон, - во всем ее объеме принадлежит государю императору в пределах всего государства Российского" (ст. 10). Он осуществляет внешнюю политику, объявляет войну и заключает мир, руководит армией и флотом, обладает правом чеканить монету. Наиболее важным в области внутренней политики является право императора назначать и увольнять руководителей высшей администрации - председателя Совета министров, министров и главноуправляющих (ст. 17). Поскольку эти решения царь может принимать без участия Думы и Государственного совета всякая возможность говорить об ответственном министерстве или ответственности высших представителей исполнительной власти перед законодательными учреждениями лишена смысла.

Такой же вывод можно сделать о процедуре контрассигнации, которая (в виде скрепы министрами указов императора) в этой ситуации приобретают лишь формальное значение. Среди других важнейших атрибутов самодержавной власти можно указать на право царя жаловать титулы и другие отличия, распоряжаться непосредственно государственными, удельными и личными имуществами, осуществлять право помилования и смягчения наказаний. Судебная власть осуществляется судами от имени императора. Его особа - "священна и неприкосновенна". Закон закрепляет существующий порядок наследования престола в царствующем императорском доме. Монархическая власть является ядром политической системы, а монарх - фактически - стоит вне системы социального и правового контроля.

Русские конституционалисты начала ХХ в. считали, противопоставление двух типов конституционной монархии: дуалистического и монархического ставит под сомнение саму возможность эволюционной трансформации самодержавия в правовое государство. Они отрицали принципиальный характер различий между двумя типами конституционных монархий. При такой постановке вопроса это противопоставление не имело столь драматического характера, что открывало возможность рассмотрения российской государственности как специфического варианта общеевропейской модели[56]. Более того, стремление вписать Россию (после революции 1905 г.) в контекст европейского конституционализма часто приводило к преувеличениям, когда, например, отечественный вариант конституционной монархии рассматривался как вполне сформировавшийся.

Отсюда вытекала определенная стратегия российского конституционализма, исходившая из опыта борьбы западного либерализма за правовое государство. Главным лозунгом русских либералов стало создание ответственного правительства. Это считалось поворотным пунктом в переходе от мнимого (монархического) конституционализма к подлинно правовому государству. Парадоксальность ситуации в России и других странах со сходными тенденциями развития заключалась в том, что реализация принципа ответственного министерства к системе монархического конституционализма приводила здесь не к ослаблению власти монарха (как в Англии), а наоборот, к ее усилению, что может быть объяснено особенностями положения монархической власти в условиях социального кризиса, переживаемого модернизирующимся обществом. Возникает очень своеобразное соотношение трех элементов политической системы - парламента, правительства и монарха[57].

Одной из принципиальных особенностей монархического конституционализма является автономность монархической власти, стоящей над парламентом, партиями, и способной проводить независимую от них политику. Реализация принципа ответственного министерства не только не ослабила роль монарха, но даже усилила ее. В результате давления парламентского большинства, политических партий и общественного мнения в ответ на непопулярные решения правительства степень ответственности последнего, а следовательно, и зависимость от законодательной власти, естественно возрастают.

Но в отличии от развитых парламентских государств (где вотум недоверия правительству автоматически ведет к его отставке), здесь возникает тенденция к усилению власти монарха, который фактически становится высшим и единственным арбитром в споре парламента и правительства, определяя в конечном счете его курс, назначая и смещая главу и членов правительства. Монарх тем самым становится решающим фактором всего политического процесса, приобретающим в значительной степени характер режима "личного правления".

Рассмотрим  прерогативу монарха на  издание в исключительных условиях законов без участия представительных учреждений. Он актуален для русского права, будучи введен в него манифестом 20 февраля 1906 года[58]. В основном законодательстве этот принцип был сформулирован (в ст.87) особенно четко: "Во время прекращения занятий Государственной Думы, если чрезвычайные обстоятельства вызовут необходимость в такой мере, которая требует обсуждения в порядке законодательном, Совет министров предоставляет о ней государю императору непосредственно. Мера эта не может, однако, вносить изменений ни в Основные государственные законы, ни в учреждения Государственного совета и Государственной Думы, ни в постановления о выборах в Совет или Думу. Действие такой меры прекращается, если подлежащим министром или главноуправляющим отдельною частью не будет внесен в Государственную Думу в течении первых двух месяцев после возобновления занятий Думы соответствующий принятой мере законопроект или его не примут Государственная Дума или Государственный Совет".

Как показали специальные исследования по этой проблеме Б.Э. Нольде, данное положение в законодательстве ряда стран Восточной Европы ведет к значительному расширению возможностей администрации по отношению к законодательной власти, позволяя в ряде случаев проводить непопулярные в народе решения[59]. Если в Великобритании для издания правительством законодательного постановления необходимы особые основания (признание парламентом и судом наличие особого государственного интереса), то в государствах монархического конституционализма германского типа правительство могло таким образом нарушать законы при минимальной ответственности. «В конституциях Австрии, Дании, Пруссии, Саксонии наличие такой статьи сопровождается оговоркой, что принятие подобных постановлений не должно нарушать самой конституции»[60].

По аналогии с этим российские основные законы помимо запрещения подобного порядка изменения самого законодательства (путем правительственных постановлений) оговаривают также невозможность изменения таких законодательных актов принципиальной важности как "Учреждения" Государственного совета и Государственной Думы, а также постановлений о выборах в них. Однако в реальной ситуации неправового режима законодательные нормы могли быть нарушены. К этому следует добавить, что монарх в России имел неограниченный контроль над армией. В большинстве западноевропейских стран парламент определял численность армии и бюджетные ассигнования на нее, а также организацию войска. В России согласно основному законодательству 1906 г. (ст.14) император определялся как державный вождь армии и флота, которому принадлежит верховное командование над всеми сухопутными и морскими силами государства. Для военного и морского ведомств были установлены значительные отступления от общего законодательства, предоставляющие их практически в полное распоряжение монарха.

Особого внимания с этой точки зрения заслуживает ст. 96 Основных законов, дающая право монарху непосредственно принимать и утверждать постановления об организации армии и флота. В положении Совета министров от 24 августа 1909 г. - "О порядке применения  статьи 96 Основных государственных законов" - этот принцип получает расширительную трактовку, сосредотачивая в руках царя законодательную власть над вооруженными силами и право изыскивать средства для их финансирования[61]. Царь объявлял местности на военном или осадном положении, пользовался правом диспенсации (освобождения от выполнения законов) и помилования. Все эти нормы фактически выводили имперскую администрацию и силовые структуры из-под парламентского контроля.

Внешним выражением неограниченного по существу характера власти императора являлось отсутствие скрепы министра на подписанных им законодательных актах. Западноевропейские конституции исходили из обязанности такой скрепы, отсутствие такой скрепы делало закон недействительным с юридической точки зрения. В России, несмотря на указание в законодательстве о необходимости такой скрепы председателя Совета министров или соответствующего министра, данная практика часто нарушалась: законодательные акты монарха, как и в эпоху самодержавия, выходили главным образом за его единоличной подписью. Даже такое распоряжение, как роспуск I Думы от 8 июля 1906 г., было напечатано без скрепы какого-либо министра[62]. Таким образом, принцип отсутствия ответственности монарха (установление которого сопровождается усилением ответственности министров перед законодательной властью) в российском законодательстве не утвердился. "Гарантий законности вообще, гарантии законности актов монарха в особенности, - писал в этой связи Н.И. Лазаревский, - у нас нет почти никаких"[63].

Прерогативы Думы и царя практически не были разграничены: закон мог быть принят лишь в случае монаршей санкции. В результате процесса бюрократизации между монархом и подчиненными возник ряд промежуточных инстанций. Это прежде всего Совет министров, председатель которого фактически сосредотачивает в своих руках полноту власти в стране, отвечая за ее осуществление лишь перед монархом.

Эта реформа всюду ведет к усилению профессионализации управления (когда министры отвечают за строго определенный участок управления), его бюрократизации и, наконец, росту неформального влияния исполнительной власти в парламенте, где министры с помощью доверенных лиц создают нечто вроде теневого парламента. В этих условиях наиболее важным средством для монарха удержать свою власть является переход на сторону бюрократии против парламента, т.е. Государственной Думы. Фактически царь становится главой этой бюрократии, будучи вынужденным, однако, выполнять ее волю. В свою очередь у царя остается лишь небольшая группа советников, противостоящая бюрократии и сознательно отделенная от нее. Это - ближайшие советники царя, во многом определяющие его решения.

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Суммируя вышесказанное, можно констатировать следующее. Российская конституционная монархия не утратила своей авторитарной природы и не трансформировалась в правовое государство, становясь на деле лишь переходом к единоличной диктатуре (нового, нетрадиционного, главы государства в виде партийного вождя).

Создание конституционной монархии стало результатом временного исторического компромисса буржуазного либерализма и традиционных сил во имя сохранения стабильности системы и проведения модернизации.

Непрочность этого компромисса (из-за отсутствия или слабости среднего класса как опоры либеральных реформ) и сложность задач социального переустройства в ходе модернизации привели к тому, что после свержения монархии в результате революции  утвердился авторитарный режим, вожди которого во многом опирались на традиции монархической государственности и рассматривали себя как ее приемников. Конституционная монархия здесь, следовательно, создавала (несмотря на короткую республиканскую фазу развития) условия для укрепления единоличной власти. Монархический конституционализм сам представлял  собой род наследственной диктатуры и, поэтому, легко мог быть заменен диктатурой харизматического лидера в результате военного переворота.

В этой перспективе лучше всего выясняется значение короткой фразы монархического конституционализма в России. Будучи временной уступкой самодержавия демократическим силам, он на деле стал формой перехода к новой авторитарной власти - диктатуре вождистского типа. Российский вариант конституционной монархии в этом отношении был типичным примером мнимого конституционализма. Политические и юридические формы монархического конституционализма были использованы здесь для легитимации самодержавия. Противоречие формулы и реального политического содержания данного режима оказалось неразрешимым. Этим объясняется, в частности, та легкость, с какой большевикам удалось вскоре после свержения самодержавия легально оформить новую авторитарную власть.

Итак, конституционная монархия в России стала особым типом монархического конституционализма, возникшим на переломном этапе перехода от абсолютизма к тоталитарному государству. Будучи по форме правления дуалистической монархией, царский режим после революции 1905 г. фактически представлял собой мнимый конституционализм. Для этого типа организации власти был особенно характерен режим личного правления монарха, который опирался на институты чрезвычайного положения и силовые структуры власти.

Таким образом, незавершенность конституционной реформы 1905-1906 гг., ее половинчатость привели к неизбежному революционному взрыву 1917 г., ибо «противоречия, накапливающиеся в обществе и не решаемые конституционным, парламентским путем проявляются в виде революционно-террористических взрывов, особенно в условиях кризисов, как катализаторов социальных потрясений и революций»[64].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Нормативные акты Российской империи

 

1. Манифест 6 августа 1905 г. // ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 656.

2. Манифест 17 октября 1905 г. //  ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 803.

3. Манифест 20 февраля 1906 г. "Об изменении Государственного совета и о пересмотре Учреждения Государственной думы"// ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXVI. № 27 423.

4. Об изменении Положения о выборах в Государственную Думу от 11 декабря 1905 г. // ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 27 029.

5. Положение о выборах в Государственную думу от 6 августа 1905 г. // ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 662.

6. Положение Совета министров от 24 августа 1909 г. "О порядке применения  статьи 96 Основных государственных законов" // ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXIX. № 32 510.

7. Распоряжение о роспуске Думы от 8 июля 1906 г. // ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVII. № 29 240.

8. Свод законов Российской империи. СПб. 1906, Т. 1, Ч. 2.

9. Учреждение Государственной думы от 6 августа 1905 г. // ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 661.

10. Учреждение Государственного совета от 23 апреля 1906 г.// ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVI, № 27 808.

2. Научная литература

 

11. Абсолютизм в России XVII-XVIII вв. М. 1964.

12. Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. РЮИД, "Сашко", 2000.

13. Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М. 1985.

14. Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций. М., 1918.

15. Гессен С. М., Нольде Б. Э. Современные конституции. СПб. 1905.

16. Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М. 1968.

17. Законодательство  периода  становления  абсолютизма //  Российское   законодательство   X-XX   веков.   В   9   томах.   Т.4.  М.:  Юридическая   литература, 1986.

18. Ильин И. А. О монархии и республике // Ильин И. А. Собр. соч.: В 10-ти т. Т. 4. М., 1994.

19. Киреев А.А. Россия в начале XX столетия. СПб., 1903.

20. Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. М. 1912.

21. Коркунов Н. М. Указ и закон. СПб. 1894.

22. Котляревский С.А. Юридические предпосылки русских основных законов. М. 1912.

23. Медушевский А.Н. Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8.

24. Рогов В.А. История государства и права России IX — начала XX веков. М., 1995.

25. Скобов А.В. Российская империя 1894-1917 гг. СПб, 1997.

26. Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992.

27. Черменский Е.Д. Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976.

 

 

 

 


[1] Ковалевский М. М. Общее конституционное право. СПб. 1908.

[2] Котляревский С.А. Юридические предпосылки русских основных законов. М. 1912.

[3] Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1912.

[4] Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. М. 1912.

[5] Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908.

[6] Нольде Б. Очерки государственного права. СПб. 1911.

[7] Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М.: РЮИД, "Сашко", 2000.

[8] Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М. 1985.

[9] Медушевский А.Н. Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8.

[10] Рогов В.А. История государства и права России IX — начала XX веков. М., 1995.

[11] Скобов А.В. Российская империя 1894-1917 гг. СПб, 1997.

[12] Черменский Е.Д. Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976.

[13] Манов Г. И. Признаки государства: Новые прочтения. М., 1993.

[14] Поляков А.В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте коммуникативного подхода. СПб: СПбГУ, 2004.

[15] Сорокин П.А. Элементарный учебник обшей теории права в связи с теорией государства. Ярославль, 1919.

[16] Тихомиров Л. А. Монархическая государственность. СПб., 1992.

[17] Чиркин В.Е. Нетипичные формы правления в современном государстве // Государство и право. 1994. № 1; Государствоведение. М., 1999; Конституционное право зарубежных стран. М.: Юрист, 2003.

[18] Киреев А.А. Россия в начале XX столетия. СПб., 1903. С.15.

[19] Медушевский А.Н.   Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 32.

[20] Чернуха  В. Г. Внутренняя политика царизма с середины 50-х до начала 80-х гг. XIX в. Л., 1978. С. 76.

[21] Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908. С. 256.

[22] Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908.

[23] Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 3-е. Т. XXV, № 26 656, № 26 661, № 26 662; см. также: Государственная дума в России в документах и материалах. М., 1957. С. 30-31;32-39;39-54.

[24] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 656.

[25] Медушевский А.Н.   Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 33.

[26] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 656.

[27] Там же.

[28] Абсолютизм в России XVII-XVIII вв. М. 1964. С. 147.

[29] См.: Латкин В.Н. Законодательные комиссии в России XVIII столетия. СПб., 1887; Филиппов А.Н. Учебник истории русского права. Юрьев, 1912.

[30] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 656.

[31] Медушевский А.Н.   Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 33.

[32] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 661.

[33] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 661.

[34] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 661.

[35] Там же.

[36] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 661.

[37] Скобов А.В. Российская империя 1894-1917 гг. СПб, 1997. С. 156.

[38] Медушевский А.Н.   Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 36.

[39] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 26 803.

[40] ПСЗ. Собр. 3-е. Т. XXV. № 27 029.

[41] Там же. Т. XXVI. № 27 423.

[42] Дурденевский В.Н. Иностранное конституционное право в избранных образцах. Л., 1925. С. 213.

[43] ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVI. № 27 424.

[44] ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVI. № 27 425.

[45] Боржо Ш. Учреждение и пересмотр конституций. М., 1918. С. 169.

[46] Медушевский А.Н.   Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 38.

[47] Там же.

[48] Свод законов Российской империи. СПб. 1906, Т. 1, Ч. 2; ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVI. № 27 808; Государственная дума в России, С. 141-147; 148-160.

[49] Котляревский С.А. Юридические предпосылки русских основных законов. М. 1912. С. 231.

[50] ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVI, № 27 808.

[51] Медушевский А.Н.   Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 39.

[52] Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М. 1968.

[53] Аврех А.Я. Распад третьеиюньской системы. М. 1985.

[54] Черменский Е. Д. Государственная дума и свержение царизма в России. М., 1976.

[55] Коркунов Н. М. Указ и закон. СПб. 1894. С. 76.

[56] См.: Ковалевский М. М. Общее конституционное право. СПб. 1908; Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. М. 1912.

[57] Медушевский А.Н.   Конституционная монархия в России // Вопросы истории. 1994. № 8. С. 40.

[58] ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVI. № 27 423.

[59] Нольде Б. Очерки государственного права. СПб. 1911.

[60] Гессен С. М., Нольде Б. Э. Современные конституции. СПб. 1905. С. 43.

[61] ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXIX, № 32 510.

[62] ПСЗ. Собр. 3-е Т. XXVII. № 29 240.

[63] Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. СПб., 1908. С. 225.

[64] Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. РЮИД, "Сашко", 2000. С. 13.

Информация о работе Манифест 17 октября 1905 года как документ, определивший форму правления в России в 1905-1917 гг